Предмет административного права (отношения административно-правового регулирования)
Понимание предмета административного права очень разнообразно, но в принципе охватывает однотипные общественные отношения, управленческие по своей природе либо по форме выражения, а именно – отношения:
а) в которых реализуются задачи, функции и полномочия исполнительной власти;
б) внутриорганизационные, возникающие в процессе деятельности субъектов законодательной (представительной) и судебной власти, а также органов прокуратуры (в частности, назначение нижестоящих прокуроров);
в) возникающие с участием субъектов местного самоуправления.
Практика государственно-управленческой деятельности и анализ соответствующих норм административного права позволяют классифицировать управленческие отношения по ряду критериев.
Так, в зависимости от особенностей их участников выделяют обычно следующие их наиболее типичные виды:
а) между субъектами исполнительной власти и гражданами – наиболее широкий и значительный круг управленческих отношений, в рамках которого исполнительная власть выполняет большого социального значения деятельность по реализации в сфере государственного управления, конституционных прав, свобод и обязанностей граждан, осуществляет защиту их законных интересов;
б) между субъектами исполнительной власти и общественными объединениями;
в) между субъектами исполнительной власти и негосударственными организациями различного типа;
г) между субъектами исполнительной власти и исполнительными органами системы местного самоуправления;
д) между субъектами исполнительной власти и подведомственными им государственными предприятиями, учреждениями и организациями;
е) между субъектами исполнительной власти различного уровня (федеральными, региональными, территориальными, соподчиненными и несоподчиненными, межотраслевыми и отраслевыми, и т. п.).
Поэтому административное право не регулирует отношения между гражданами, между общественными объединениями и внутри них, так как в них отсутствует специальный субъект – непременный атрибут регулируемых административным правом отношений, т. е. тот или иной субъект исполнительной власти (исполнительный орган).
Значит, предмет административного права включает две группы общественных отношений управленческого характера: отношения, непосредственно связанные с осуществлением государственного управления, т. е. с реализацией исполнительной власти, и иные отношения, в частности внутриорганизационные, возникающие в процессе деятельности других государственных органов (вспомогательная группа).
Внешние отношения выражают практическое осуществление функций управления поведением тех, кто по своему статусу не обладает чертами субъекта исполнительной власти (граждане, общественные формирования различного типа, государственные предприятия, учреждения и организации) по отношению к управляющему органу (должностному лицу) административно-правового регулирования.
Содержание и назначение внутренних (внутрисистемные или внутриорганизационные) отношений – взаимодействие между находящимися в соподчинении исполнительными органами, так как субъекты исполнительной власти образуют единую систему. Здесь возникают отношения по поводу формирования звеньев системы, определения их структуры, организации работы каждого звена, распределения обязанностей, прав и ответственности между ними и т. п. Они существуют не для удовлетворения собственных интересов, а для функционирования в рамках своего назначения в различных областях хозяйственной, социальной, культурной и иной жизни страны.
Таким образом, в обобщенном виде предмет административного права составляют общественные отношения, возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся в процессе практической реализации исполнительной власти.
При характеристике источников административного права необходимо определить следующее:
– понятие источника административного права;
– виды и формы источников.
Понятие источника административного права.
К источникам административного права относятся те правовые нормативные акты органов государственной власти и государственного управления, которые содержат нормы административного права, например Кодекс об административных правонарушениях.
Правовые свойства нормативных правовых актов неодинаковы. Различаются акты с высшими юридическими свойствами (законы), акты подзаконные (акты управления) и др. В числе источников административного права выделяются следующие нормативные акты: законы, указы, постановления Правительства, другие акты управления.
Законы среди всех источников административного права обладают высшими юридическими свойствами: они регулируют наиболее общие и значительные управленческие и иные отношения административного права. Законы принимаются законодательными органами власти Российской Федерации, ее субъектов, различаются законы:
1) Основной Закон (Конституция) РФ;
2) федеральные конституционные законы (например, о Правительстве РФ);
3) федеральные законы (например, о военном положении, о чрезвычайном положении);
4) законы Российской Федерации (например, об основах муниципальной службы);
5) основные законы (конституции, уставы) субъектов РФ;
6) законы субъектов РФ.
Указы Президента РФ также регулируют важные вопросы организации государственного управления.
Решения представительных местных органов (местного самоуправления) издаются по вопросам местного управления, охраны порядка и другим вопросам.
Акты управления составляют группу источников административного права. Их принимают высшие органы (Правительство), центральные (министерства и ведомства), органы управления субъектов РФ и муниципальные органы. Акты управления могут приниматься в условиях правового государства только по вопросам управления, т. е. распространяться на подчиненные органу предприятия и учреждения и не могут затрагивать прав и обязанностей граждан. С этих позиций основными источниками административного права являются: положения, уставы, кодексы, инструкции, правила, акты, не имеющие названных форм.
Положение как источник административного права – самая распространенная и многочисленная форма нормативных актов. Положения органически закрепляют компетенцию одного органа государственного управления или группы таких органов, например положения о министерствах, комитетах и других органах, а также их структурных подразделениях.
Уставы учреждены и действуют во многих отраслях государственного управления. По действующему законодательству уставы обязаны иметь предприятия, учебные заведения и многие другие организации. В уставах закрепляются структура организации и компетенция входящих в нее органов.
Кодексы как источники административного права
Первая группа – о юридической ответственности.
Вторая группа имеет целью упорядочение организации отрасли, в них регулируются, наряду с административно-правовыми отношениями, отношения в других отраслях права.
Инструкции содержат общие разъяснения о порядке проведения в жизнь того или иного акта, а также устанавливают дополнительные правила к ним. Правила регулируют вопросы, которые в законодательстве урегулированы лишь в принципе.
Кодификация – один из видов, приемов систематизации административного законодательства (Налоговый кодекс, Кодекс об административных правонарушениях).
Инкорпорация как способ группирования правовых норм отраслевого масштаба или нескольких отраслей существенно помогает в практическом применении законодательства.
С позиций общей теории права выделяют следующие функции:
– организационно-структурная функция раскрывается через определение структуры и порядка деятельности, распределение компетенции и организацию работы государственных органов, порядка функционирования иных государственных и общественных подсистем;
– конфликтно-охранительная функция связывается с установлением правил решения и порядка рассмотрения конфликтов между участниками общественных отношений, с охраной общества от различных правонарушений.
Соотношение функций государственного управления и государственного регулирования. Государственное управление проявляется в следующих группах отношений:
а) государство в лице исполнительной власти сохраняет свои монопольные позиции (армия, транспорт и связь, атомная энергетика и космос и т. п.);
б) сочетание государственной инициативы и самодеятельности различных объектов управления (система здравоохранения, культура, образование, жилищный фонд, общественные объединения и т. п.);
в) преобладают не публично-правовые, а частные интересы (коммерческие структуры негосударственного характера).
Регулятивная функция достигается различными способами:
а) разработка и реализация государственной политики, находящей свое выражение в программах общефедерального и регионального масштабов (приватизации, демонополизации, инвестиций, энергосбережения и т. п.);
б) установление и проведение в жизнь правовых и организационных основ всестороннего развития личности, удовлетворения ее запросов, охраны ее жизни и здоровья, должных условий для развития ее творческой инициативы и активности (например, в области малого предпринимательства);
в) создание прочной правовой базы хозяйственной, социально-культурной и иной деятельности в условиях самостоятельности объектов и ограничения вмешательства в их работу (например, государственное стимулирование коллективного предпринимательства, обеспечение равноправия всех форм собственности, защита прав собственника, охрана прав потребителей, пресечение монополизма и недобросовестной конкуренции и т. п.);
г) укрепление управленческих связей на базе взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления;
д) координация функционирования национализированного и денационализированного секторов хозяйственного, социально-культурного строительства;
е) обеспечение реализации прав и обязанностей, а также защиты законных интересов юридических лиц в сфере государственного управления и т. п.;
ж) организация управления предприятиями и учреждениями государственного сектора;
з) регулирование функционирования различных объектов негосударственного сектора;
и) осуществление государственного контроля и надзора за работой управляемой и регулируемой сфер деятельности.
Однако ограничиться данной констатацией недостаточно.
Можно выделить следующие функции:
– правоисполнительная. Предполагает, что административное право – юридическая форма реализации исполнительной власти;
– правотворческая. Наделяет субъектов исполнительной власти полномочиями по административному нормотворчеству;
– организационная. Происходит из организационного характера государственно-управленческой деятельности, который постоянно поддерживается нормами административного права;
– координационная. Имеет целью обеспечение разумного и эффективного взаимодействия всех элементов регулируемой сферы государственного управления;
– правоохранительная. Обеспечивает соблюдение установленного правового режима и защиту законных интересов и прав всех участников регулируемых отношений.
Административное право представляет собой отрасль правовой системы Российской Федерации, представляющую собой совокупность правовых норм, предназначенных для регулирования общественных отношений, возникающих в связи и по поводу практической реализации исполнительной власти.
Нормы административного права:
– устанавливают формы и методы государственного управления, способы обеспечения законности в государственном управлении;
– регламентируют порядок образования органов исполнительной власти, их компетенцию, полномочия должностных лиц этих органов; взаимоотношения органов исполнительной власти с другими государственными органами, общественными объединениями, предприятиями и гражданами;
– определяют правовое положение граждан, местных органов самоуправления, общественных объединений и иных негосударственных формирований в сфере управления;
– регулируют управленческие отношения в социально-политической, социально-культурной и экономической сферах.
Предмет административного права – совокупность общественных отношений, складывающихся в процессе организации и деятельности исполнительной власти.
При определении предмета административного права надо учитывать:
а) сферу государственного управления, охватывающую любые проявления государственно-управленческой деятельности;
б) наличие в ней действующего субъекта исполнительной власти или иного исполнительного органа;
в) практическую реализацию ими полномочий, предоставленных им для осуществления государственно-управленческой деятельности.
Метод правового регулирования – определенная совокупность правовых средств или способов регулирующего воздействия своих норм на управленческие отношения, на поведение их участников.
Для административного права характерны следующие методы правового регулирования:
1) метод власти-подчинения или метод прямого распорядительства (отношения в рамках административного права строятся на подчинении одного участника другому);
2) метод рекомендаций (рекомендации субъекта управления приобретают правовую силу при условии принятия ее другим участником управления);
3) метод согласования (этим методом регулируются отношения между участниками, не находящимися между собой в подчинении);
4) метод равенства (субъекты, находящиеся на одном уровне государственного механизма, предпринимают совместные действия в форме административного договора).
Суть методов административно-правового регулирования управленческих общественных отношений сводится к следующему:
а) установление определенного порядка действий – предписание к действию в соответствующих условиях и надлежащим образом, предусмотренным данной административно-правовой нормой. Несоблюдение этого порядка не влечет за собой юридических последствий, на соблюдение которых ориентирует норма;
б) запрещение определенных действий под страхом применения соответствующих юридических средств воздействия (например, дисциплинарной или юридической ответственности). Запрещено направление жалоб граждан на рассмотрение тем должностным лицам, чьи действия являются предметом жалобы; виновные должностные лица несут за нарушение данного запрета дисциплинарную ответственность;
в) предоставление возможности выбора одного из вариантов должного поведения. Этот метод рассчитан на регулирование поведения должностных лиц, которые не вправе уклоняться от такого выбора;
г) предоставление возможности действовать (или не действовать) по своему усмотрению, т. е. совершать либо не совершать предусмотренные административно-правовой нормой действия в определенных ею условиях.
Правовая система – органически целое правовое явление, которое включает в себя такие структурные элементы , как:
– отрасли права – это относительно самостоятельное подразделение системы права, которое состоит из правовых норм, регулирующих специфический вид общественных отношений. Правовые нормы, которые регулируют общественные отношения, возникающие в процессе осуществления исполнительной власти, образуют отрасль административного права. Отрасль права подразделяется на правовые институты – обособленные комплексы правовых норм, которые регулируют общественные отношения конкретного вида;
– институты права;
– нормы права.
Административное право тесно взаимодействует с другими отраслями российского права.
Предмет административного права не охватывает все общественные отношения, которые возникают в сфере государственного управления. Эти отношения регулируются иными отраслями права. Возникает взаимодействие со следующими правовыми отраслями: конституционным, гражданским, уголовным, финансовым, земельным, трудовым, уголовно-процессуальным и гражданско-процессуальным правом.
Наиболее тесно административное право взаимодействует с конституционным правом . Конституционное право закрепляет основные принципы организации и функционирования исполнительной власти, место ее субъектов в государственном механизме, правовые основы их формирования, их взаимоотношений с субъектами других ветвей государственной власти, права и свободы граждан, часть которых реализуется в сфере государственного управления. Административное право берет свои начала в нормах конституционного права, детализирует и конкретизирует их, определяя при этом правовой механизм реализации прав и свобод граждан, компетенции различных звеньев системы исполнительной власти, административно-правовой статус конкретных участников управленческих общественных отношений и административно-правовые средства его защиты, формы и методы государственно-управленческой деятельности, основы ее отраслевой и межотраслевой, региональной и местной организации и т. п.
Гражданское и административное право регулируют сходные общественные отношения имущественного характера. Нормами административного права регулируются правила движения имущества (передача, изъятие и другие) в сфере государственного управления. Нормы гражданского права регулируют отношения по владению, пользованию и распоряжению имуществом.
Границы действия норм уголовного и административного права определяются характером и направленностью соответствующих запретов. Нормы административного права определяют, какие деяния являются административными правонарушениями, меры взыскания, применяемые к лицам, которые совершили их. Уголовное право устанавливает, какие деяния являются преступлениями и виды наказания за их совершение.
Финансовое право регулирует управленческие отношения, которые связаны с формированием бюджета, налоговой системы и т. д. Значительная часть отношений, отнесенных к предмету земельного права , регулируется нормами административного права.
Деятельность государственных служащих является смежной областью регулирования трудовым и административным правом. Государственные служащие действуют от имени и по поручению государства. В процессе своей деятельности они выполняют организующие функции. Поэтому деятельность их регулируется нормами административного права. Трудовые отношения служащего с администрацией (оплата, охрана труда) к управлению не относятся и регулируются нормами трудового права.
Рассмотрение дел об административных правонарушениях в суде основывается на общих процессуальных началах.
Субъектом административного права признается лицо или организация, которые в соответствии с действующим законодательством РФ могут быть участниками (сторонами) регулируемых административным правом управленческих отношений. Круг их многообразен и объединяет их обладание особым юридическим качеством (административной правоспособностью).
Субъекты административного права могут стать субъектами административных правоотношений, если имеют место:
– административно-правовые нормы, предусматривающие права и обязанности субъекта;
– административная правоспособность и дееспособность субъекта;
– основание возникновения, изменения и прекращения правоотношения.
Административная правоспособность – это проявление общей правоспособности, т. е. установленной и охраняемой государством правовыми нормами возможности данного субъекта (гражданина, исполнительного органа и т. п.) вступать в различного рода правовые отношения. Это способность приобретать соответствующий комплекс юридических обязанностей и прав и нести ответственность за их реализацию.
Административная дееспособность – способность субъекта своими действиями приобретать права и создавать для себя юридические обязанности, реализовывать их в рамках конкретных административно-правовых отношений.
Часто административная право– и дееспособность неразделимы, так как являются по существу двумя элементами единого административно-правового статуса. Это относится к органам исполнительной власти, для которых они наступают одновременно, т. е. с момента образования и юридического закрепления их компетенции.
В качестве субъектов административного права можно рассматривать Российское государство, субъекты федерации, государственные и негосударственные организации. Административная дееспособность приходится на долю представляющих их органов исполнительной власти или управления в отличие от граждан, которые сочетают в себе эти юридические качества.
Субъекты административного права могут быть индивидуальными и коллективными .
К индивидуальным субъектам относятся граждане РФ, иностранные лица и лица без гражданства. Также специфическими индивидуальными субъектами являются государственные служащие. Особенностью их является то, что они фактически являются официальными представителями того или иного органа исполнительной власти. В этом и состоит их отличие от иных индивидуальных субъектов административного права.
К коллективным субъектам относятся различного рода объединения граждан. В их числе государственные и негосударственные организации.
Государственные организации как субъекты административного права:
– органы исполнительной власти (государственного управления);
– государственные предприятия, учреждения и их различного рода объединения (корпорации, концерны и т. п.);
– структурные подразделения органов исполнительной власти, наделенные собственной компетенцией.
Негосударственные организации как субъекты административного права:
– общественные объединения (партии, союзы, общественные движения и т. п.);
– трудовые коллективы;
– органы местного самоуправления;
– коммерческие структуры;
– частные предприятия и учреждения.
Лица и организации, которые являются субъектами административного права, могут быть, при соблюдении определенных условий, субъектами административно-правовых отношений.
Субъект административно-правовых отношений – это лицо или организация, которые в соответствии с действующим законодательством являются участниками управленческих отношений, регулируемых нормами административного права, наделенные определенными правами и обязанностями в сфере государственного управления и способные их осуществить.
Нормы административного права – это правила поведения субъектов административного права (граждан, организаций, государственных органов и др.) В них содержатся и закрепляются отношения по управлению, общегосударственный контроль. Так как при помощи административных норм можно воздействовать одним субъектом на отношения другого, то выделяются следующие нормы: обязывающие, уполномочивающие, запрещающие, поощрительные.
Обязывающие нормы закрепляют обязанности и компетенцию должностных лиц, граждан и других субъектов административного права на совершение определенных действий. Обязанности на граждан могут возлагаться, помимо Конституции, актами представительных органов. Обязанности устанавливаются для всех субъектов административного права.
Уполномочивающие нормы позволяют выбрать наилучший вариант поведения в конкретных условиях в рамках нормы. Законодательство о предприятиях и предпринимательской деятельности содержит большое число уполномочивающих норм (нормы о государственной регистрации юридических лиц, добровольной сертификации продукции, вариантах приватизации и т. д.)
Запрещающие нормы (запреты) устанавливают запрет на совершение определенных действий. Кодекс об административных правонарушениях в основном содержит именно запрет – не хулигань, не расхищай, не нарушай. Много норм-запретов в хозяйственном законодательстве: в части охраны окружающей среды, производства запрещенных предметов, требований к рекламе, в сфере обеспечения конкуренции и ограничения монополистической деятельности и т. д.
Поощрительные нормы – это меры поощрения субъектов административного права за выполнение своих полномочий и определенных заданий и т. д., что является обязанностью органов государственного управления перед субъектами административного права.
Нормы административного права могут быть временные и территориальные. Временные нормы, т. е. без указания сроков действия, до официальной отмены компетентным органом, и нормы с указанием сроков действия. Окончание срока действия может быть обозначено: календарным сроком (на год, два), прекращением событий или состояния (например, чрезвычайного положения), указанием конкретного дня прекращения действия нормы и т. д. Административно-правовые нормы обратной силы не имеют.
Территориальные нормы административного права делятся на территориальные и межтерриториальные. Первые действуют в границах государства, государственно-территориальных и межтерриториальных образований, например нормы Кодекса об административных правонарушениях.
Нормы межтерриториальные действуют в границах нескольких государственно-территориальных (административно-территориальных) образований, например акты в условиях чрезвычайного положения, которые могут действовать в указанных территориальных масштабах. Нормы административного права имеют свою внутреннюю структуру: гипотеза, диспозиция, санкция.
Главная особенность административно-правовых санкций состоит в том, что они используются в других нормативных актах, используемых при применении нормы о дисциплинарной ответственности лица. Другая заключается в том, что их много и различаются они на административные, дисциплинарные, административно-материальные, административно-процессуальные, каждая из которых охватывает большое число санкций. Санкции в административном праве делятся на два вида:
1) абсолютно-определенные – выговор, увольнение;
2) относительно-определенные – штраф за многие правонарушения и др.
При этом одна и та же санкция, например административный штраф, в отношении одних правонарушений действует как абсолютно-определенная санкция, а в отношении других – как относительно-определенная.
Административно-правовые отношения – это общественные отношения, которые регулируются нормами административного права. Данные отношения являются организационными и обладают характером исполнительной власти.
Сущность административно-правовых отношений заключается во взаимодействии с реальными общественными отношениями, которые служат содержанием административно-правовых отношений и существуют как реальные отношения. Субъекты административно-правовых отношений отличаются всеобщностью, универсальностью предмета регулирования. Ими могут быть физические лица (граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства), а также граждане, выступающие как участники отношений в связи с осуществлением профессиональной или иной социальной деятельности: рабочие, служащие, учащиеся, пенсионеры и т. д. и государственные органы, их структурные подразделения, общественные объединения, предприятия и учреждения, кооперативы и другие объединения граждан.
Объект правоотношения – это воля и поведение субъекта, которые регулируются различными способами (подчинение, разрешение и т. д.).
Предмет в административно-правовых отношениях может выражаться в духовной жизни и культуре (например, достояние музеев, выставок, учреждений культуры), правовом статусе личности, здоровье, безопасности.
Действия – это юридические факты, которые осуществляются в процессе назначение лица на должность, поощрение, отправка корреспонденции с соответствующим оформлением и т. д. Большинство юридических фактов несут правомерные действия, но могут выделять и неправомерные действия, например незаконные распоряжения. События – юридические факты, которые не зависят от воли людей и часто являются волевыми и по источнику их происхождения, например стихийное бедствие.
Защита административно-правовых отношений Большинство административно-правовых отношений возникает из правомерных действий субъектов административного права, но также может возникать и из правонарушений, например между представителем милиции и гражданином, допустившим правонарушение. Если речь идет о защите административно-правовых отношений, то подразумевают отношения и те и другие. Данная защита заключается в точном соответствии с законодательством, а защита правоотношений, возникающих из правонарушений, состоит в защите прав личности. Меры принуждения применяют только те, которые установлены законодательством, в строгом соблюдении процессуальных правил. Всякие отступления должны пресекаться, в этом и состоит защита административно-правовых отношений указанного рода. Действующим законодательством установлено два способа защиты административно-правовых отношений – административный и судебный.
Административный способ заключается в контроле за возникновением, развитием и прекращением административно-правовых отношений, рассмотрение жалоб и заявлений, который заключается в представительной и исполнительной властях. Например, все государственные органы обязаны осуществлять контроль за исполнением принятых решений, деятельностью подчиненных органов, подразделений и должностных лиц.
Судебный способ защиты административно-правовых отношений заключается в том, что жалобы на любые действия и решения государственных органов и должностных лиц могут рассматриваться в судебном порядке, например жалобы на дисциплинарные взыскания, включая увольнение служащих.
Судебный порядок защиты – конституционный принцип (ст. 46 Конституции). В его обеспечение уже приняты некоторые законодательные акты, будут приняты и другие акты в целях практической реализации данного принципа.
Носителем исполнительной власти служит аппарат государственного управления, который имеет свою структуру (правительства, ведомства и т. д.) На основе сферы деятельности аппарата управления эта деятельность складывается в определенные группы отношений по управлению.
Основная и самая объемная сфера отношений, в которой действует исполнительная власть, это отношение власти с гражданином и всеми гражданами (гражданским обществом), объединениями граждан (политическими партиями, общественными объединениями и т. д.). Все виды власти в правовом государстве предназначены служить гражданскому обществу, каждая – в рамках своих полномочий. Деятельность исполнительной власти в гражданском обществе, т. е. в отношении граждан, носит правоприменительный характер. Предоставлять гражданам права и возлагать на них обязанности – прерогатива представительной власти, избранной гражданами, гражданским обществом.
Следующие сферы отношений исполнительной власти – это хозяйство, социальная сфера, правоохранительная сфера, область внешних отношений и интересов. Все они организационно оформлены и выражены – действуют органы управления государственным имуществом, государственными предприятиями и учреждениями, в социальной сфере – органы управления образованием, наукой, культурой, здравоохранением, а также в иных сферах – министерства и ведомства внутренних дел, иностранных дел, безопасности, обороны и др. Здесь исполнительная власть строит отношения, можно сказать, сама с собой, т. е. это отношения между различными субъектами в рамках самой исполнительной власти – между правительством и ведомством и т. д.
Следует иметь в виду, что в этих сферах исполнительная власть также вступает в отношения с членами гражданского общества. Граждане вступают в отношения с исполнительной властью, имея иной правовой статус, – рабочего, служащего, учащегося, пенсионера и т. д. Нормы, регулирующие эти отношения, нормы иного рода. Они уполномочивают исполнительную власть не только на правоприменение, но и на правотворчество – по регулированию условий труда, трудового распорядка, поощрению, ответственности и т. д.
И еще одна сфера отношений исполнительной власти – непосредственно с предприятиями, учреждениями и иными организациями, отношения с их трудовыми коллективами. И здесь действует реализация управленческих полномочий в объеме, установленном законодательством.
Различные формы собственности, на основе которых создаются предприятия и учреждения, определяют правовой статус, в том числе в отношениях с исполнительной властью. Объем полномочий последней в отношениях с государственными предприятиями и учреждениями – один, с предприятиями и учреждениями негосударственными – другой и т. д. Само наименование отношений исполнительной власти с ними более правильно назвать государственным регулированием, а не государственным управлением, как в отношениях с государственными предприятиями и учреждениями.
Краткий анализ сферы отношений и действия исполнительной власти позволяет судить об объеме ее деятельности, руководства и влияния на общество и общественные процессы, а также о том, что полномочия исполнительной власти дифференцированы по сферам отношений, что, в свою очередь, обусловлено социальным положением в обществе граждан, объединений, предприятий и учреждений.
В последние годы законодательством проведено разделение всего государственного механизма на государственные органы и органы местного самоуправления. Однако нормативно-правовое, в частности, административно-правовое регулирование системы местного самоуправления остается за государством, поэтому все сказанное об исполнительной власти относится и к системе местного самоуправления.
Характеристику исполнительной власти целесообразно начать с рассмотрения понятия более широкого: управления, которое и составляет исток исполнительной власти.
Управление в самом общем и широком его понимании означает целенаправленное организующее воздействие человека на технические средства, животный и растительный мир, на других лиц (социальное управление).
Социальное управление – понятие общественное и историческое: оно возникло и развивается в обществе, отражает и закрепляет отношения между людьми, а его содержание, формы и методы изменяются в процессе общественно-исторического развития. Социальное управление служит непременным элементом общественного развития. Смысл социального управления заключается в целенаправленном, организующем воздействии на людей: как индивидов, так и объединенных в различные социальные общности – предприятия, учреждения, государственные органы, общественные объединения и т. д.
По субъектам, которые осуществляют социальное управление, его разделяют на государственное и негосударственное (муниципальное, кооперативное, частное и т. д.).
Государственное управление в широком понимании – это деятельность государства в целом, всех его звеньев и структур; в узком, собственном значении государственное управление рассматривается только как один из видов государственной деятельности в ряду с другими видами – законодательной, судебной и т. д. В Конституции 1993 г. он обозначен понятием «исполнительная власть».
Как один из видов государственной деятельности государственное управление называлось в разных государствах в разное время по-разному: государственное управление, исполнительная власть, администрация, административная власть и т. д.
В Российской Федерации при разделении властей каждая имеет самостоятельную компетенцию (ст. 10 Конституции) и вторжение другой власти (законодательной, судебной) в сферу управления допустимо лишь в случаях нарушения в ней законности.
Согласно Конституции единая государственная власть осуществляется на основе разделения властей (законодательную, исполнительную и судебную) – непременная основа строительства и жизни правового государства. Но некоторые звенья государственного механизма действуют дополнительно к ней. Например, прокуратура как единая федеральная централизованная система органов, осуществляющая от имени Российской Федерации надзор за соблюдением законности. Установление взаимоотношений ветвей государственной власти на основе принципа разделения властей означает, что не должно быть требования всевластия представительных органов в отношении других властей.
Организационно-правовые основные взаимоотношений законодательной и исполнительной властей:
а) каждая власть имеет точно определенную компетенцию без права той или иной власти вмешиваться в полномочия другой;
б) приостанавливать и отменять акты исполнительной власти законодательная власть не вправе: это прерогатива самих органов исполнительной власти (Президента, Правительства и т. д.);
в) осуществляется взаимоконтроль представительной и исполнительной властей с той же опять целью, дабы одна власть не превысила своих полномочий в отношении другой;
г) гарантией же названных взаимоотношений между властями служит власть судебная, которая уполномочена разрешать споры между ними в порядке конституционного, гражданского и арбитражного судопроизводства – в том числе споры о несоответствии нормативных и иных актов Конституции РФ и законодательству.
Такое положение исполнительной власти в системе властей определяется Конституцией и законодательством, в соответствии с которыми структура центральной власти базируется на принципе разделения властей в правовом государстве.
Административное право, как отрасль правовой системы Российской Федерации, своим назначением имеет регулирование особой группы общественных отношений. Особенности этих общественных отношений заключаются в том, что они:
а) возникают, развиваются, прекращаются в сфере государственного управления (регулирования) всем комплексом областей и отраслей;
б) определяют в регулируемой сфере закрепленную в Конституции РФ государственную политику соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека;
в) составляют содержание подчиненного указанным целям особого вида государственной деятельности по практической реализации исполнительной власти;
г) выражают основу публично-правовых интересов в регулируемой сфере и соответствующие ей средства воздействия на общественные отношения.
В широком понимании управление буквально означает целенаправленное упорядочивающее воздействие на тот или иной объект или руководство действиями этого объекта, предполагающее наличие в той или иной системе двух обязательных элементов: субъекта (управляющий элемент) и объекта. Здесь управленческие связи реализуются через отношения людей.
Административное право проявляет себя как регулятор общественных отношений в особой области государственной жизни, что называют сферой государственного управления (сферой исполнительной власти). Данная сфера связывается с практической и повседневной деятельностью по обеспечению прав и свобод граждан, законных интересов организованных коллективов людей, по обеспечению проведения в жизнь требований законодательства, направленных на организацию эффективного управления или регулирования экономических, социально-культурных и административно-политических процессов. В ней взаимодействуют управляющие и управляемые, государственные органы различного уровня и ведомственной принадлежности, государственные и негосударственные структуры. Кроме того, к этой сфере примыкает и система местного самоуправления.
Следовательно, объективно проявляется потребность в установлении определенных границ, чтобы избежать опасности превращения сферы государственного управления в совокупность проявлений любой общественно значимой деятельности. Они определяются наличием специального субъекта (исполнительные органы и должностные лица), предназначенного для практического осуществления государственного регулирования.
Административным правом регулируются общественные отношения, которые возникают с осуществлением специальными субъектами задач и функций государственно-управленческой деятельности и практической реализации ими этих функций и связанных с ними полномочий. По действующему законодательству органы, осуществляющие управленческие функции, наделены полномочиями исполнительно-распорядительного характера. В них выражено целевое назначение государственно-управленческой деятельности, а также оснащение ее субъектов распорядительными, т. е. государственно-властными полномочиями.
Административное право регулирует отношения, в которых исключено юридическое равенство их участников. В них участвует субъект исполнительной власти, способный в силу предоставленных ему юридически-властных полномочий подчинять поведение иных участников этих отношений своим односторонним волеизъявлениям.
В системе местного самоуправления также действуют исполнительные органы, взаимодействующие с соответствующими субъектами исполнительной власти краев, областей и т. п. Возникающие при этом отношения регулируются административным правом в случаях, когда органам местного самоуправления делегируются отдельные государственные полномочия.
Носителем исполнительной власти служит аппарат государственного управления, который имеет свою структуру (правительства, ведомства и т. д.). На основе этой деятельности складываются определенные группы отношений по управлению.
Общая и самая обширная сфера отношений, в которой действует исполнительная власть, это отношение власти с гражданином как в отдельности, так и всеми гражданами, т. е. с гражданским обществом.
Сюда же относятся отношения исполнительной власти с многочисленными и разнообразными объединениями граждан – политическими партиями, общественными объединениями и т. д., в которые вступают граждане с целью участия в политической, общественной жизни, общения с коллегами по профессии, развития различных инициатив и т. д., что составляет одно из условий упрочения и развития гражданского общества. Все виды власти в правовом государстве предназначены служить гражданскому обществу, каждая – в рамках своих полномочий. Деятельность исполнительной власти в гражданском обществе, т. е. в отношении граждан, носит преимущественно правоприменительный характер, нормотворчество исполнительной власти адресуется лишь подчиненным ей управленческим структурам. Предоставлять гражданам права и возлагать на них обязанности – прерогатива представительной власти, избранной гражданами, гражданским обществом.
Следующие сферы отношений исполнительной власти – это хозяйство, социальная сфера, правоохранительная, область внешних сношений и интересов. Все они так или иначе организационно оформлены и выражены – действуют органы управления государственным имуществом, государственными предприятиями и учреждениями, в социальной сфере, например органы управления образованием, наукой, культурой, здравоохранением, а также в иных названных выше сферах – министерства и ведомства внутренних дел, иностранных дел, безопасности, обороны и др. Здесь исполнительная власть строит отношения, можно сказать, сама с собой, т. е. это отношения между различными субъектами в рамках самой исполнительной власти – между правительством и ведомством и т. д. Эта сфера действия исполнительной власти полнообъемная, так как включает и правотворчество, и правоприменение, меры ответственности за невыполнение ее предписаний и другие методы и формы государственного управления. Следует иметь в виду, что в этих сферах исполнительная власть также вступает в отношения с членами гражданского общества. Граждане вступают в отношения с исполнительной властью, имея иной правовой статус, – рабочего, служащего, учащегося, пенсионера и т. д. Нормы, регулирующие эти отношения, нормы иного рода. Они уполномочивают исполнительную власть не только на правоприменение, но и на правотворчество – по регулированию условий труда, трудового распорядка, поощрению, ответственности и т. д.
И еще одна сфера отношений исполнительной власти – непосредственно с предприятиями, учреждениями и иными организациями, отношения с их трудовыми коллективами. И здесь действует реализация управленческих полномочий в объеме, установленном законодательством.
Конечно, различные формы собственности, на основе которых создаются предприятия и учреждения, определяют их правовой статус, в том числе в отношениях с исполнительной властью. Объем полномочий последней в отношениях с государственными предприятиями и учреждениями – один, с предприятиями и учреждениями негосударственными – другой и т. д. Само наименование отношений исполнительной власти с ними более правильно назвать государственным регулированием, а не государственным управлением, как в отношениях с государственными предприятиями и учреждениями.
Контроль – одна из функций в компетенции каждого и любого государственного и общественного органа. Контроль над исполнением Конституции, законов, других нормативных и индивидуальных предписаний – это всеобщая и универсальная функция.
Контроль как всеобщая функция ведется, следовательно, на всех уровнях государственной деятельности. Ее масштабы зависят от занимаемого места соответствующим органом в системе государственного механизма. Есть контроль на предприятии и учреждении, ведется так называемый внутриведомственный контроль, т. е. внутри отраслей управления и т. д. Организационными формами контроля являются структурные специальные подразделения, например в отраслях – отраслевые инспекции. И в государственном масштабе действуют контрольные органы по отдельным видам хозяйственной, финансовой и иной деятельности, например государственные налоговые органы.
Общегосударственный контроль отличают три особенности: он осуществляется в масштабах всего государства, от имени высших государственных органов и держит в поле зрения деятельность исполнительной власти, а в имущественно-финансовом отношении – и других властей.
Общегосударственный контроль в истории российской государственности прошел долгий и довольно извилистый путь развития.
Конституция СССР 1977 г. пыталась восстановить общегосударственный контроль в лице органов народного контроля, выведя его из аппарата управления и преобразовав в самостоятельное звено государственного механизма, но из этого ничего не получилось. Вся практическая деятельность органов народного контроля и других правоохранительных органов велась под контролем местных партийных органов и по их указанию. Последствия этого известны.
В настоящее время предпринимаются попытки восстановления общегосударственного контроля, необходимость которого совершенно очевидна: в государстве должен быть орган, который находился бы в курсе дел на местах и беспристрастно констатировал бы фактическое их состояние, тем более в таком государстве, как Российская Федерация с ее обширными территориями. При Президенте действует Главное контрольное управление, на основе ст. 101 Конституции создана Советом Федерации и Государственной Думой Счетная палата для контроля над исполнением федерального бюджета.
Прежде всего можно обратить внимание на ту особенность отношений в процессе контроля, которая состоит в том, что эти отношения являются вариантом (видом) отношений власти-подчинения, что характерно для административно-правового регулирования.
Однако отношения власти-подчинения характерны и для системы представительных органов, поэтому должны быть названы и другие, дополнительные аргументы. Один из них заключается в том, что контрольные органы ведут проверки с позиции не только законности, но и целесообразности, что допускается Конституцией и законодательством только для сферы исполнительно-распорядительной деятельности. Налицо, стало быть, единство в содержании контрольной деятельности и государственного управления в плане целесообразности.
Полномочия, которыми наделяются органы государственного контроля, это полномочия оперативно-управленческого порядка – меры по устранению выявленных недостатков, приостановление незаконных актов и действий, отстранение от должности, дача обязательных для исполнения предписаний, принятие решений о приостановлении всех видов операций по счетам и другие, т. е. санкции, относящиеся к числу мер административного принуждения.
Все эти признаки, особенности общегосударственной и контрольной деятельности послужили основанием для включения ее в предмет административного права.
Физические лица участвуют в политической, государственной деятельности после обретения статуса личности, а затем гражданства.
Для того чтобы заняться трудовой, профессиональной деятельностью, учиться в образовательном учреждении, служить в Вооруженных Силах и т. д., необходимы дополнительные права и обязанности, кроме правового статуса личности и гражданина. Здесь гражданин вступает в профессиональную деятельность, где отношения регулируются другими нормами права. На сегодняшний день в трудовой деятельности насчитывается несколько тысяч профессий и специальностей, каждая имеет свой правовой статус (рабочие, служащие, учащиеся, пенсионеры, из числа служащих можно выделить государственных служащих, муниципальных, военнослужащих и т. д.)
Особый правовой статус – это полномочия граждан, которые они приобретают по доброй воле, в своих интересах, в целях достижения своих потребностей (любители-охотники, любители-рыбаки, спортсмены-непрофессионалы, туристы и др.). В правотворческой, в правоприменительной деятельности государства, его органов и должностных лиц разделение правового статуса личности, гражданина и т. д. очень важно. Например, трудовое законодательство отдает преимущество рабочим и служащим, законодательство об административной ответственности имеет перед собой гражданина, должностных лиц. В таких видах деятельности надо уметь разграничить все правовые статусы между собой, гражданина например в деятельности внутренних дел при привлечении к административной ответственности за нарушение общественного порядка.
Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в первую очередь охарактеризован в Конституции РФ, а также в Федеральном законе (о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации), и законодательных актах. В Конституции и законодательстве говорится о том, что они пользуются теми же правами и свободами и несут те же обязанности, что и граждане Российской Федерации, если иное не оговорено законодательством. Поэтому можно сделать вывод, что иностранные граждане и лица без гражданства не могут избирать и быть избранными в федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъектов РФ, участвовать в референдумах; не несут обязанностей по военной службе; не имеют права находиться на государственной и муниципальной службе, занимать иные служебные должности, если в соответствующем федеральном законе содержится подобный запрет; временно проживающие иностранные граждане не вправе по собственному желанию изменять разрешенное им место проживания. Конституция позволяет иметь иностранным гражданам двойное гражданство и предоставляет политическое убежище в соответствии с общепризнанными нормами международного права. Мерой административной ответственности является выдворение за пределы Российской Федерации (ст. 34 Закона и ст. 3.10 КоАП РФ).
Существует три вида административно-правовых режимов пребывания иностранных граждан в Российской Федерации: а) временное пребывание (на срок действия выданной визы; не более 90 суток при прибытии в Россию в порядке, не требующем визы; на срок действия заключенного).
б) временное проживание (сроком на 3 года в соответствии с разрешением на временное проживание). Возможен отказ в выдаче или аннулировании разрешений на временное проживание и вида на жительство в соответствии со ст. ст. 7 и 9 закона; соблюдение правил оформления приглашений на въезд в страну ст. ст. 16–19; регистрации иностранных граждан в РФ, их учет, а также контроль за их пребыванием и проживанием в стране ст. ст. 20–32.
Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют обязательственные права, относятся хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы.
К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право собственности или иное вещное право, относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия, дочерние предприятия, а также финансируемые собственником учреждения.
Также к юридическим лицам, в отношении которых их учредители не имеют имущественных прав, относятся общественные и религиозные организации (объединения), благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).
Юридическое лицо может иметь гражданские права, которые соответствуют целям их деятельности, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.
Но оно может быть ограничено в правах в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом. Данное решение может быть обжаловано юридическим лицом в суд.
Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации.
Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в органах юстиции в порядке, определенном Законом о регистрации юридических лиц, и данные государственной регистрации включаются в Единый государственный реестр юридических лиц.
Нарушение такого порядка образования юридического лица или несоответствие его учредительных документов закону влечет за собой отказ в государственной регистрации юридического лица. Отказ в государственной регистрации, а также уклонение от нее могут быть обжалованы в суд.
Юридическое лицо действует на основании устава либо учредительного договора и устава или только учредительного договора.
В учредительных документах юридического лица должны определяться:
– наименование юридического лица;
– место его нахождения;
– порядок управления деятельностью юридического лица;
– другие сведения, предусмотренные законом для юридических лиц.
В данных документах некоммерческих организаций и унитарных предприятий, а также других коммерческих организаций должны быть определены предмет и цели деятельности юридического лица.
В учредительном договоре учредители обязуются создать юридическое лицо, определяют порядок совместной деятельности по его созданию, условия передачи ему своего имущества и участия в его деятельности.
Договором определяются условия и порядок распределения между участниками прибыли и убытков, управления деятельностью юридического лица, выхода учредителей (участников) из его состава.
Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами.
Юридическое лицо имеет свое наименование, которое содержит указание на его организационно-правовую форму.
Юридические лица, кроме финансируемых собственником учреждений, отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом.
В случае, если несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана учредителями, собственником имущества юридического лица или другими лицами, то на них в случае недостаточности имущества юридического лица может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
Создание и функционирование общественных объединений основывается на законодательстве и Конституции РФ – в ст. 30 закреплено право граждан на объединение, а ст. 13 определяет социальную основу объединения: идеологическое и политическое многообразие, многопартийность, равенство объединений перед законом. Основаниями является общность интересов физических и юридических лиц, для создания профессиональных, научных, спортивных и других объединений. Общественные объединения создаются на основе принципа добровольности, свободного волеизъявления граждан, равноправия, самоуправления и законности.
Общность интересов членов объединений имеет конкретные цели: реализация и защита гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав и свобод, развитие активности и самодеятельности граждан, их участие в управлении государственными и общественными делами, удовлетворение профессиональных и любительских интересов, развитие научного, технического, художественного творчества и иные полезные цели.
Если цели направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание незаконных вооруженных формирований, возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, унижение национального достоинства, осуществление массовых беспорядков, тогда запрещается создание общественных объединений. Общественные объединения могут заниматься предпринимательской деятельностью, но не ставя цель получения прибыли.
Порядок создания общественного объединения состоит из несколько этапов: инициатива организаторов, разработка устава, проведение учредительной конференции, государственная регистрация объединения – и осуществляется не менее чем тремя физическими и юридическими лицами. Устав общественного объединения содержит структуру и полномочия объединения:
1) название, цели, задачи объединения, его организационно-правовую форму;
2) структуру объединения, территорию, в пределах которой оно осуществляет свою деятельность;
3) условия и порядок приема в члены объединения, выхода из него, права и обязанности членов (участников) объединения;
4) компетенцию и порядок формирования руководящих органов объединения и его организаций, сроки их полномочий, место нахождения;
5) порядок внесения изменений и дополнений в устав;
6) источники формирования денежных средств и иного имущества, управление имуществом;
7) порядок реорганизации и ликвидации объединения. Устав не должен противоречить действующему законодательству.
Решение о государственной регистрации общественных объединений принимают органы Министерства юстиции. Отказ в регистрации может быть обжалован в суд. Государство после регистрации объединений обеспечивает соблюдение их прав, законных интересов и задач. Законодательство наделяет общественные объединения большими полномочиями в области государственной и общественной деятельности: участие в формировании органов государственной власти и управления, выработке проектов их решений, защите законных интересов своих членов в государственных и общественных органах и многое другое, а также обязательствами: соблюдать законодательство; ежегодно информировать о продлении своей деятельности органы юстиции; представлять годовые и квартальные отчеты о своей деятельности и др. Надзор за законностью деятельности общественных объединений возложен на органы прокуратуры, а контроль за соответствием их деятельности уставным целям – на органы юстиции. Прекращение деятельности общественных объединений осуществляется как по решению объединения, так и по решению суда на основании заявления прокурора.
Существуют основные виды объединений по организационно-правовым формам: общественная организация, общественное движение, политическая партия, общественный фонд, общественное учреждение.
Общественная организация основана на членстве, создана на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения целей. В соответствии с уставом членами являются физические и юридические лица. Общественные организации создаются по профессиям, по общим интересам (спортивные, социально-культурные и др.). Общественное движение (в том числе – политические движения) состоит из участников, не имеет членства, преследует социальные, политические и иные общественно полезные цели.
Политическая партия создается в целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления.
Общественный фонд – один из видов некоммерческих фондов, не имеющий членства, цель которого заключается в формировании имущества на основе добровольных взносов и иных, не запрещенных законом поступлений, и использовании данного имущества на общественно полезные нужды. Учредители и управляющие имуществом не вправе использовать указанное имущество в собственных интересах. В случае государственной регистрации общественного фонда он осуществляет свою деятельность в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ (ст. 118).
Общественное учреждение – не имеющее членства, цель – оказание конкретного вида услуг, отвечающих интересам участников и соответствующих уставу указанного объединения. Управление общественным учреждением и его имуществом осуществляется лицами, назначенными учредителем (учредителями). В учреждении может создаваться коллегиальный орган, который определяет содержание деятельности общественного учреждения, имеет право совещательного голоса при учредителе, но не вправе распоряжаться имуществом общественного учреждения, если иное не установлено учредителем (учредителями).
Орган общественной самодеятельности не имеет членства, цель – совместное решение различных социальных проблем, возникающих у граждан по месту жительства, работы или учебы, направлен на удовлетворение потребностей неограниченного круга лиц.
Орган общественной самодеятельности формируется по инициативе граждан, заинтересованных в решении проблем, построен на основе самоуправления в соответствии с уставом, принятым на собрании учредителей. Орган общественной самодеятельности не имеет над собой вышестоящих органов или организаций.
Иные общественные объединения. Особыми законодательными актами регулируются организация и деятельность профсоюзов, религиозных организаций и религиозных групп, органов территориального общественного самоуправления, некоторых других организаций. Основания для создания этих организаций, не относящихся к перечисленным видам организационно-правовых форм, отличаются по своим целям и задачам. Организация и деятельность профсоюзов регулируются специальным Законом о профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности, где установлены основы создания профсоюзов, права и гарантии их деятельности.
Религиозные организации и религиозные группы также действуют на основе федерального закона. В ст. 28 Конституции говорится о праве граждан исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, одному или совместно с кем-то. Тем самым закрепляется право граждан на религиозные объединения. Закон «О свободе совести и религиозные объединения» позволяет создавать религиозные организации, их уставы и регистрирует их.
Президент РФ не является главой исполнительной власти, но его роль, функции и полномочия в этой сфере очень важны. Он является гарантом прав, свобод человека и гражданина, реализуемых преимущественно в сфере государственного управления, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти, определяет основные направления внутренней и внешней политики. Президент наделен полномочиями, связанными с организацией и функционированием исполнительной власти. Он назначает Председателя Правительства РФ; председательствует на заседаниях Правительства РФ и его Президиума; принимает решение об отставке Правительства РФ; представляет Государственной Думе кандидатуру для назначения на должность председателя Центрального банка РФ и имеет право освободить от должности; по предложению Председателя Правительства РФ назначает на должность и освобождает от должности заместителей Председателя Правительства РФ, федеральных министров; представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на высшие судебные должности. Формирует и возглавляет Совет Безопасности РФ; утверждает военную доктрину РФ; формирует Администрацию Президента РФ; назначает и освобождает от должности полномочных представителей Президента РФ; назначает и отзывает дипломатических представителей РФ в иностранных государствах и международных организациях. Президент РФ по представлению Председателя Правительства РФ утверждает систему и структуру федеральных органов исполнительной власти, вносит в них изменения. Как Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами и Председатель Совета безопасности РФ Президент своими указами и распоряжениями направляет деятельность федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности, внутренних дел, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий. Некоторые федеральные органы исполнительной власти подведомственны только Президенту РФ (министерства внутренних дел, иностранных дел, обороны, Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг; Федеральная архивная служба; государственная налоговая служба; Федеральная пограничная служба; Федеральная служба безопасности; служба внешней разведки; Федеральная служба охраны; Федеральный надзор по ядерной и радиационной безопасности и др.). Положения о названных органах утверждаются Президентом РФ. Их руководители назначаются на должность и освобождаются от должности в особо устанавливаемом порядке. Президент РФ также вносит изменения в состав Правительства РФ, упраздняет, объединяет или преобразует федеральные органы исполнительной власти. В случае агрессии против РФ или непосредственной угрозы агрессии Президент РФ вводит на территории РФ или в отдельных ее местностях военное положение.
Президент РФ вводит повсеместно либо в отдельных местностях чрезвычайное положение. По вопросам своей компетенции Президент РФ издает указы и распоряжения, обязательные для исполнения на всей территории РФ. Президентские правовые акты не должны противоречить Конституции РФ и федеральным законам. Следует подчеркнуть, что большинство указов Президента РФ посвящено различным сторонам организации и деятельности исполнительных органов государственной власти. Президент РФ вправе приостанавливать действие актов органов исполнительной власти субъектов РФ до решения вопроса соответствующим судом. В случае противоречия законодательству и указам Президента РФ постановлений и распоряжений Правительства он может их отменить. Он вправе также отменять правовые акты федеральных органов исполнительной власти, непосредственно подведомственных ему.
Администрация – это совокупность различных подразделений, цель которых – обеспечение деятельности Президента и создание условий для реализации возложенных на него Конституцией РФ полномочий. Задачами являются: подготовка законопроектов, осуществление контроля и проверки исполнения федеральных законов, указов, распоряжений и поручений Президента и подготовка соответствующих докладов ему о результатах проверок; обеспечение взаимодействия Президента с политическими партиями и иными общественными объединениями и т. п. Поскольку Президент РФ не возглавляет исполнительную власть, фактически в его распоряжении как главы государства находится весь аппарат Правительства РФ, через который и с помощью которого он имеет широкие возможности решать все вопросы, позволяющие ему не только формально, но и фактически оказывать воздействие на функционирование всего механизма исполнительной власти в стране. В подобной ситуации роль его Администрации была бы “доведена” до уровня, предназначенного ей изначально, т. е. в момент ее образования.
Функции Администрации можно выделить следующие: государственно-правовое – заключается в правовом обеспечение деятельности Президента по реализации его полномочий; аналитическое обеспечение его деятельности по правовым вопросам; информационно-справочное обеспечение деятельности подразделений Администрации и аппарата Правительства РФ; подготовка проектов федеральных законов, проектов указов и распоряжений Президента; подготовка предложений о приостановлении или отмене актов органов исполнительной власти и т. д. Задачами Главного контрольного управления являются осуществление контроля и проверки деятельности федеральных органов исполнительной власти (это входит вместе с тем в первую очередь в полномочия
Правительства РФ), а также подразделений самой Администрации. Оно вправе вызывать должностных лиц для дачи устных и письменных объяснений по поводу нарушений законодательства, ставить перед руководителями федеральных органов исполнительной власти, а также аналогичных органов субъектов РФ вопрос о наложении на виновных государственных служащих дисциплинарных взысканий и т. п. Территориальное управление Президента РФ (также часть его Администрации) осуществляет информационно-аналитическое обеспечение региональной и национальной политики Президента обеспечение его взаимодействия с органами государственной власти субъектов РФ и системой местного самоуправления и т. п. В иных случаях, как правило, функции структурных подразделений Администрации Президента РФ носят вспомогательный характер. Однако иногда встречаются иные варианты. Например Управление делами Президента РФ, ранее входившее в состав Администрации и предназначенное для осуществления чисто административно-хозяйственного обслуживания, выделено в самостоятельное звено со статусом федерального органа исполнительной власти.
В краях, областях, городах федерального значения, автономных областях и автономных округах действуют полномочные представители Президента РФ, представляющие последнего в отношениях с государственными и общественными организациями содействующие исполнению президентских указов координирующие деятельность территориальных служб федеральных органов исполнительной власти.
На организацию и функционирование субъектов исполнительной власти широко распространяется нормотворческая деятельность Президента РФ. Большинство его нормативных указов имеет управленческую направленность и содержит преимущественно нормы административного права. Это, например указы о системе и структуре федеральных органов исполнительной власти; положения о министерствах, отнесенных к непосредственному ведению Президента.
Конституция РФ вместо термина “государственное управление” ввела понятие “исполнительная власть”. Конституционные нормы имеют несколько общих положений, которые дают представление об исполнительной власти и о реализующих ее органах. Конституция РФ (ст. 77) говорит о том, что в пределах ведения Российской Федерации и субъектов Федерации федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ образуют единую систему исполнительной власти в РФ. Так появилось первое упоминание об органах исполнительной власти. Понятие “органы исполнительной власти” так же раскрывают ст. 78, 85,110,112,125 Конституции РФ.
Что касается республик, входящих в состав РФ, то они самостоятельно устанавливают систему республиканских органов власти (ст. 60 Конституции Республики Бурятия), включающую и органы исполнительной власти. Так, в ст. 116 Конституции Республики Татарстан записано, что Кабинет Министров Республики – Правительство – является исполнительным и распорядительным органом государственной власти Республики. В уставах краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов также закрепляются соответствующие звенья системы исполнительных органов.
Можно выделить несколько основных черт , которые помогут выделить понятие и признаки органов исполнительной власти (исполнительных органов).
1. Конституция понимает под органами исполнительной власти звенья государственного аппарата, где нет норм, которые определяют, какие именно государственные органы являются субъектами исполнительной власти (ст. 110 Конституции) исполнительную власть в стране осуществляет только Правительство РФ, что вообще снимает вопрос об иных органах исполнительной власти, которые все же существуют).
2. Исполнительные органы входят в состав государственного аппарата и заключаются в практической реализации задач и функций исполнительной власти в процессе управления или регулирования в сферах экономической, социальной и административно-политической жизни. Они обладают государственно-властными полномочиями, выражаются прежде всего в издании правовых актов в пределах своей управленческой компетенции и в обеспечении их исполнения. С одной стороны, они подзаконны, так как предназначены для исполнения требований, содержащихся в законах, а с другой стороны, правовые акты исполнительных органов отличаются от актов судебных органов.
3. Представляют собой государственные организации, а также учреждения и предприятия. Но последние не являются носителями государственно-властных полномочий, не выполняют функции по реализации исполнительной власти, так как представляют собой трудовые коллективы (например, больница, школа).
4. Исполнительные органы – это организационная структура (внутренняя), т. е. трудовые коллективы, формируемые государством, совокупность государственных должностей (штаты), между которыми распределяются обязанности, полномочия каждого должностного лица, занимающего соответствующую должность государственной службы. Каждый орган исполнительной власти имеет свой территориальный масштаб деятельности, учитывающий особенности федеративного устройства РФ.
5. Законодательством РФ и ее субъектов, Президентом РФ, главами республик, входящих в состав РФ, либо по представлению глав администрации краев, областей наделены правом образования, реорганизации и ликвидации исполнительных органов.
Орган исполнительной власти – структурное подразделение государственного аппарата, создаваемое для повседневного функционирования в системе разделения властей с целью исполнения закона, регулирования различными сферами общественной жизни.
Система органов исполнительной власти основана на принципах, закрепленных Конституцией РФ.
Первый принцип – самостоятельность органов исполнительной власти — заключается в том, что органы исполнительной власти не находятся в организационном подчинении у органов законодательной власти, имеют собственное выражение, позволяющее им действовать, выражая исполнительство в качестве своей особой функции.
Второй принцип – единство системы органов исполнительной власти, принцип организации и деятельности органов исполнительной власти. В пределах ведения РФ и полномочий РФ по предметам совместного ведения РФ и ее субъектов они образуют единую систему исполнительной власти в РФ.
Третий – федерализм — закреплен Конституцией РФ, уставами субъектов РФ. Как известно, федеративное устройство РФ основано на ее государственной целостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти ее субъектов, равноправии и самоопределении народов.
Законность – один из ведущих принципов организации и деятельности органов исполнительной власти. Свои исходные начала он берет из Конституции РФ, федеральных законов, уставов субъектов РФ и их законодательства.
Экономичность заключается в том, что механизм реализации исполнительной власти многогранен и оснащен, мягко говоря, значительным количеством служащих (чиновников), выполняющих повседневно его функции.
Принцип централизации и децентрализации – эффективность управления, линейные и функциональные начала. Действуют также принципы: народовластие, гласность, обеспечение прав и свобод человека и гражданина, ответственность.
Структура системы федеральных государственных органов исполнительной власти (высшие, центральные, территориальные органы государственного управления).
К федеральным государственным органам исполнительной власти в первую очередь относятся федеральные министерства. Федеральные министерства призваны проводить государственную политику и осуществлять управление в установленной сфере деятельности, а также координировать деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.
Государственные комитеты РФ. Это федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие на коллегиальной основе межотраслевую координацию по вопросам, отнесенным к их ведению, а также функциональное регулирование в определенной сфере деятельности. Главное их отличие от федеральных министерств заключается, во-первых, в отнесении их к числу коллегиальных органов и, во-вторых, в акцентировании их основного внимания на осуществлении межотраслевой координации.
Федеральные комиссии России. Новое звено в управлении, по административно-правовому статусу полностью приравнены к государственным комитетам РФ.
Федеральные службы России – это архивная; миграционная; налоговая; пограничная; безопасности; внешней разведки; железнодорожных войск; лесного хозяйства; налоговой полиции; охраны и многие другие. Каждая, обладает исполнительной, регулирующей, контрольной и координационной функциями.
Российские агентства — по патентам и товарным знакам; Российское космическое агентство; Федеральное агентство правительственной связи и информации при Президенте РФ.
Федеральные надзоры России определяют контрольную деятельность. Существуют два федеральных исполнительных органа такого вида: Федеральный горный и промышленный надзор и Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор России). Управленческое назначение их очевидно и, несомненно, значимо. Функции и полномочия федеральных надзоров связаны с осуществлением специализированной контрольно-надзорной, т. е. правоохранительной, деятельности.
Государственно-правовая природа субъектов РФ различна. С одной стороны, республики; с другой – края и области; с третьей стороны – автономные образования (область, округа); с четвертой, города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург). Организационно-правовые основы исполнительной власти субъектов РФ закреплены в их законодательных актах – конституциях (республик) и уставах (в других субъектах РФ), а также в специальных законах.
Исполнительная власть в субъектах РФ обычно обозначается как Правительство – в республиках и крупных областях, краях или как Администрация – в остальных субъектах РФ.
В связи с этим учреждаются и формируются отраслевые и иные органы управления – министерства и ведомства (в субъекте, где исполнительную власть возглавляет Правительство) или иные органы – комитеты, главные управления и т. д., по усмотрению субъекта РФ.
Полномочия Правительства или Администрации определяются законами, принятыми всеми субъектами РФ, а полномочия отраслевых и иных органов – соответственно положениями об этих органах.
По содержанию управленческой деятельности органы исполнительной власти субъектов РФ следует определить как органы общего управления (Правительство, Администрация) и как органы отраслевого или функционального управления (сельским хозяйством, промышленностью, дорожным хозяйством, экономикой, финансами, лицензированием, имуществом субъекта РФ и т. д.). Конституция требует (ст. 77 ч. 2), чтобы органы исполнительной власти (федеральные и органы исполнительной власти субъектов РФ) составляли в вопросах совместного ведения единую систему исполнительной власти в Российской Федерации. Единство (в смысле соподчиненности) исполнительной власти можно заметить лишь в системе отраслей и соответствующих отраслевых органов, которые составляют единую систему, в пределах которой действует принцип управления по усмотрению и возможна отмена актов управления по этому основанию. В отношениях же органов исполнительной власти и других органов (Президента, законодательного органа) даже Президент не вправе отменять акт органов исполнительной власти субъектов РФ, он должен обжаловать его в суд (ст. 85 Конституции РФ, ст. 43 Закона “О Правительстве Российской Федерации”).
При региональной администрации нередко создаются органы, на которые возлагаются специфические управленческие функции, – в первую очередь функции надзора и контроля над соблюдением правил в сфере государственного управления. Это различного рода инспекции (например, инспекция по благоустройству) и некоторые другие органы. Им предоставлено право либо применять меры административного принуждения к нарушителям, либо подготавливать материалы для последующего привлечения к ответственности.
В тесном контакте с органами исполнительной власти субъектов РФ взаимодействуют органы местного самоуправления. Органы местного самоуправления занимаются теми же вопросами хозяйственного и социального строительства, что и органы субъектов РФ. В связи с этим выработаны определенные формы:
а) передача отдельных государственных полномочий органам местного самоуправления для их практической деятельности, при этом переданные полномочия не перестают быть государственными;
б) заключение договоров по различным вопросам;
в) совместное проведение мероприятий различного масштаба и т. д.
Формирование местного самоуправления показывает, что положения ст. 12 Конституции нуждаются в корректировке в сторону более тесных организационно-правовых связей государственных органов и органов местного самоуправления.
Организационная структура – это совокупность внутренних частей органа, каждая из которых имеет определенную компетенцию. Каждый орган наделяется подразделеним, а личный состав органа распределяется по организационным ячейкам. Основа структуры – структурное подразделение, т. е. обособленная часть аппарата органа в организационном и правовом отношении. Структурное подразделение находится в подчинении у руководства органа, а ему могут быть подчинены другие органы управления или предприятия (учреждения) полностью или по отдельным функциям управления. Большое влияние на организационную структуру оказывают различные обстоятельства – отраслевая структура управления, территориальное размещение предприятия и учреждения, квалификация личного состава и др. Это все определяет, какой структура должна быть, ее тип или вид состоявшейся структуры; объем полномочий основных структурных подразделений органа.
Виды и типы организационных структур:
Линейный тип. Применяется при несложной организации управления. Устанавливаются прямые организационные отношения без посредства структурных подразделений между руководством органа и объектом управления. Функциональный тип. Структурное подразделение аппарата органа создается для реализации какой-либо одной функции (планирование, контроль и т. д.) и наделяется распорядительными полномочиями в отношении предприятий и учреждений. Его недостатки: большое количество структурных подразделений, трудности в установлении личной ответственности работников аппарата и т. д.;
Производственно-отраслевая структура. Ее основные структурные подразделения являются главными в управлении, в подчинении каждого из которых находятся предприятия и учреждения по списку, утвержденному руководством органа. Управление руководит подчиненными, всеми функциями управления и несет ответственность перед руководством
Производственно-территориальный тип действует в меньших территориальных масштабах, чем сам орган, в аппарате которого они состоят. По данной структуре построены, например, аппараты департаментов по управлению транспортом в системе Министерства транспорта, руководителей и исполнителей, основных и вспомогательных работников.
В понятие штаты включаются три самостоятельные категории: типовые штаты, штатные расписания и штатные контингенты.
Типовые штаты – это технико-экономические нормы, имеющие также юридическое значение и устанавливающие: а) количество рабочих и служащих в соответствии с объемом работы предприятия, учреждения; б) количественное соотношение рабочих и служащих в предприятии, учреждении при определенном объеме работы; в) количественное соотношение групп служащих (руководители, исполнители и т. д.). Различаются типовые штаты точно определенные и дифференцированные. Первые устанавливают перечень и количество должностей. В дифференцированных же типовых штатах устанавливаются нормативы, допускающие при их применении некоторые отклонения в большую или меньшую сторону.
Штатное расписание – это утвержденный и составленный перечень структурных подразделений, должностных наименований и количества должностей. Заключается в распределении полномочий среди личного состава, установления объема средств на его содержание. Служит основанием для оплаты труда служащих данной государственной организации. Штатные расписания после утверждения имеют юридическую силу, индивидуальные штатные расписания утверждаются Правительством, министерством и ведомствами в зависимости от непосредственной подчиненности организации.
Штатные контингенты используются при планировании штатов государственного аппарата и финансирования.
Правительство осуществляет исполнительную власть Российской Федерации, организация и полномочия закреплены в Конституции и в федеральном конституционном законе
Правительство руководствуется принципами верховенства Конституции РФ, федеральных конституционных законов и федеральных законов, принципами народовластия, федерализма, разделения властей, ответственности, гласности, обеспечения прав, свобод человека и гражданина. В состав Правительства входят: Председатель Правительства, заместители, федеральные министры. Председатель правительства назначается Президентом РФ с согласия Государственной Думы. Его освобождение от должности также осуществляется Президентом РФ по заявлению Председателя Правительства об отставке либо в случае невозможности исполнения своих полномочий. Заместители Председателя Правительства и федеральные министры назначаются на должность и освобождаются от нее (вправе подавать заявления об отставке) Президентом РФ по предложению Председателя Правительства.
В экономической сфере правительство осуществляет управление экономическими процессами, создает условия для свободного предпринимательства, способствует осуществлению мер по укреплению денежной и кредитной системы и др.
В социальной сфере осуществляются меры по развитию науки и техники, разрабатываются направления государственной социальной политики и правовой защиты граждан.
В правоохранительной области осуществляются меры по защите интересов, прав и свобод граждан, охране общественного порядка, обеспечению государственной безопасности, охране государственных границ Российской Федерации, принимаются меры по обеспечению обороны страны.
В сфере внешних отношений осуществляется руководство в области внешней торговли и других видов внешнеэкономической деятельности, научно-технического и культурного сотрудничества. Законом закреплены взаимоотношения Правительства с органами государственной власти субъектов РФ.
Полномочия Правительства РФ широки и многообразны. Основные полномочия связаны с работой федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, контролем за их деятельностью. Данные федеральные органы подчиняются Правительству и ответственны за выполнение поставленных задач. Правительство утверждает положения, устанавливает численность работников, порядок создания и деятельности территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти; назначает на должности и освобождает от них заместителей федеральных министров, руководителей органов и организаций при Правительстве и многое другое. Общие полномочия Правительства РФ: организация внутренней и внешней политики России; регулирование в социально-экономической сфере; формирование федеральных целевых программ и обеспечение их реализации; реализация предоставленного ему права законодательной инициативы.
Правовые акты Правительства РФ
Правительство реализует свои полномочия через правовые акты; на основе Конституции РФ, законодательстве и нормативных указов Президента Правительство издает постановления (носят нормативный характер) и распоряжения (не нормативный характер) и обеспечивает их исполнение. Они подписываются Председателем Правительства и обязательны к исполнению, датой официального опубликования этих актов считается дата первой публикации их текста в одном из официальных изданий РФ. Постановления, за исключением некоторых, подлежат официальному опубликованию не позднее пятнадцати дней со дня их принятия, а при необходимости немедленно доводятся до всеобщего сведения через средства массовой информации.
Одной из трех областей административно-правового регулирования является внутриорганизационная деятельность. Ее основу составляют государственная служба и служебные отношения. Служба как вид человеческой деятельности зарождалась и развивалась вместе с обществом и внутри него.
Разделение труда в обществе привело к формированию определенных социальных форм и видов социальной деятельности – производство (промышленное, аграрное, строительное и т. д.), социальная сфера (образование, здравоохранение и др.), правоохранительная деятельность, другие виды социальной деятельности. Соответственно видам социальной деятельности формировались социальные группы – рабочие, крестьяне, интеллигенция, объединившиеся в предприятия, учреждения, отрасли, общественные организации.
В процессе зарождения, развития социальной деятельности появилась деятельность, которую назвали службой, а лиц, ее осуществляющих, – служащими. Затем и сама служба сформировалась в службы: государственная, общественная, частная и др. Служба отличается от остальных видов деятельности своим содержанием, т. е. объектом, на который воздействует служащий в процессе своей трудовой деятельности. Рабочим считается лицо, воздействующее на объект природы в его первозданном виде или прошедший производственную переработку (управление транспортным средством, сборка изделия, агрегата и т. д.). Объектом воздействия служащего в процессе труда является человек, личность как социально-биологическое существо, воля человека, его здоровье, свобода, правовой статус в целом, интересы. Служащий служит другим лицам, хотя служба выражается не только в пожеланиях, рекомендациях, обучении, но и в приказах, распоряжениях, взысканиях, наказаниях и т. п. Служащий в каждом отдельном случае воздействует на личность прямо и непосредственно, притом на личность конкретную, заведомо, как правило, известную (обучение, образование, научная сфера и т. д.) или ставшую известной в самом процессе труда. Не относится к сфере службы оказание тем же лицам, скажем, услуг – ремонт квартиры, бытовой техники, изготовление одежды по заказу и т. п., поскольку здесь непосредственного, прямого воздействия на личность нет. Это сфера производства (по законодательству один из трех видов производства продукции, услуг и работ). Особенности труда служащего определяют и отличают его труд от всех других видов трудовой деятельности.
Можно определить основные признаки, которые характеризуют служащего, т. е. субъекта, осуществляющего служебную деятельность:
1) объект воздействия в процессе труда служащего – личность, ее неотъемлемые качества;
2) воздействие это совершается непосредственно, с использованием, разумеется, современных средств общения;
3) объект воздействия для служащего заведомо известен по общему правилу;
4) служащий занимает (замещает) должность, заключающую и закрепляющую в себе объем и границы полномочий занимающего ее лица.
Указанные признаки характеризуют материальные различия в содержательной стороне занятий двух основных категорий персонала – рабочих и служащих. На их основе и с учетом задач практического правоприменения (например, для реализации запрета о совместной службе близких родственников в отдельных сферах) рассмотренные признаки дополняются еще одним – формально-нормативным отнесением того или иного работника к категории именно служащих. Такая законность служебной деятельности определенных видов службы и служащих с универсальным охватом и в общегосударственном масштабе проводится в различных правовых актах, основными из которых являются: Общероссийский классификатор занятий; Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.
Политическая и производственно-хозяйственная жизнь общества, деятельность в социальной сфере (здравоохранение, образование, культура и т. д.), оборона государства и охрана в нем порядка и безопасности осуществляются организованными коллективами людей – организациями (учреждениями, предприятиями, общественными объединениями и др.). Организации делятся в зависимости от целей их деятельности на коммерческие (преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности) и некоммерческие .
В зависимости от форм собственности, порядка распределения прибыли и внутреннего управления, возложения ответственности коммерческие организации делятся на организационно-правовые формы :
1) унитарные предприятия: а) государственные предприятия (федеральные, субъектов РФ) и казенные предприятия (федеральные, субъектов РФ); б) муниципальные предприятия и муниципальные казенные предприятия;
2) хозяйственные товарищества: а) полные товарищества; б) товарищества на вере;
3) хозяйственные общества: а) общества с ограниченной ответственностью, б) общества с дополнительной ответственностью, в) открытые акционерные общества, г) закрытые акционерные;
4) производственные кооперативы.
Некоммерческие организации классифицируют на следующие виды организационно-правовых форм:
1) учреждения;
2) общественные и религиозные объединения, в том числе политические партии, профессиональные союзы, органы территориального общественного самоуправления и др.;
3) потребительские кооперативы;
4) фонды;
5) государственные кооперативы;
6) некоммерческие партнерства;
7) автономные некоммерческие организации;
8) объединения (ассоциации, союзы), коммерческие организации и некоммерческие организации.
Коммерческими и некоммерческими организациями являются юридические лица , имеющие имущественные и другие обязательные атрибуты. Организационно-правовая форма организаций не является атрибутом, но является основным критерием определения их административно-правового статуса. Большое значение имеет деление организаций в зависимости от видов собственности на государственные (федеральные, субъектов РФ), муниципальные, частные и смешанных форм собственности. Применительно к некоммерческим организациям вид (профиль, характер) осуществляемой деятельности имеет в смысле специального административно-правового статуса приоритетное значение для учреждений . Учреждениями признаются организации, созданные и финансируемые собственником для осуществления управленческих или социально-культурных функций некоммерческого характера. Учреждения первой группы включают в себя широкий круг органов государственной власти и местного самоуправления (представительной, исполнительной, судебной власти, прокуратуры и т. д.) с их различной компетенцией в сфере административных правоотношений. Более разнообразен перечень учреждений второй группы – с социально-культурными и иными неуправленческими функциями:
– образовательные учреждения (дошкольные, общеобразовательные, среднего и профессионального высшего образования и др.);
– научные учреждения (научно-исследовательские институты, опытно-конструкторские, проектно-технологические организации и др.);
– учреждения культуры (театры, музеи, консерватории, библиотеки и др.);
– учреждения здравоохранения (лечебно-профилактические, аптечные и др.);
– учреждения социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дома ночного пребывания, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних и др.);
– учреждения юстиции (лаборатории судебной экспертизы, учреждения по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, учреждения уголовной исполнительной системы и др.).
Организация (объединение) всегда берется за основу потому, что служба – обязательный, неотъемлемый элемент каждой организации. Все организации (объединения) можно разделить на организации государственные и негосударственные. Государственным организации – те, которые создаются (учреждаются и формируются) государством для реализации государственных задач и функций. Это органы государственной власти, государственные предприятия и учреждения, вооруженные формирования. Организации негосударственные более многочисленны – муниципальные образования, объединения граждан, политические объединения, религиозные организации и т. д. Все они выполняют свои специальные задачи и функции, руководствуясь законами и своими уставами . Все организации подразумевают деление на службу государственную и службу негосударственную.
Государственная служба – наиболее отрегулированный и обеспеченный в правовом отношении вид службы. Государственные служащие, составляющие государственную службу и ее осуществляющие, выполняют государственные задачи и задания в органах государственной власти – законы и другие правовые предписания. В правовом государстве государственный служащий служит закону, а не должностным лицам. Только в этом случае государственная служба способна выполнять свое предназначение, решать конкретные задачи, обеспечивать социальную и правовую защиту каждого государственного служащего и всего их контингента. Признаком государственной службы является оплата труда государственных служащих: он оплачивается государством, притом, как правило, из государственного бюджета.
Организация государственной службы и деятельность государственных служащих регулируются государственными предписаниями в виде законов о службе, указами и иными нормативными правовыми актами.
Наряду с данной службой функционирует ряд других: служба в государственных предприятиях и учреждениях, муниципальная, служба в аппарате общественных организаций, в кооперативных организациях, служба в частных предприятиях и др. Каждая служба имеет свои цели и задачи, они осуществляются в организационных структурах и имеют нормативно-правовое регулирование. Общей чертой всех перечисленных служб является то, что они не относятся к государственной службе. Они решают свои задачи, отличные от задач государственной службы, а также при отсутствии повседневного, оперативного руководства этими видами службы со стороны государства.
Можно обозначить все эти виды негосударственной службы службой гражданской , которая направлена на интересы гражданского общества и его социальных групп.
В соответствии с разделением службы на виды можно разделить и осуществляющих службу лиц – служащих ( государственные служащие и гражданские ). Государственные – это служащие государственного аппарата и военнослужащие, а гражданские служащие включают в себя служащих государственных предприятий и учреждений, муниципальных служащих, а также политических партий, общественных объединений, фондов, служащих потребительских кооперативных организаций, служащих негосударственных предприятий и учреждений, служащих, выполняющих служебные функции в порядке индивидуально-трудовой деятельности.
Настоящая классификация проведена на основе ныне действующего законодательства. Она предусматривает одним из направлений реформирования законодательства о государственной службе выделение в ее системе трех блоков государственной службы: а) государственной гражданской службы; б) правоохранительной; в) военной. По каждому из названных видов государственной службы предполагается принятие особого федерального закона, отражающего специфику соответствующей государственно-служебной деятельности.
Закон “Об основах государственной службы Российской Федерации” дает правовое определение государственной службы:
Федеральный закон под государственной службой понимает профессиональную деятельность по обеспечению исполнения полномочий государственных органов.
Закон установил три категории государственных должностей:
1) Государственные должности осуществляют лица, которые непосредственно (т. е. лично) исполняют полномочия государственных органов – Президент РФ, Председатель Правительства РФ, председатели палат Федерального Собрания РФ, руководители органов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ, депутаты, министры, судьи и другие лица, предусмотренные в реестре государственных должностей в Российской федерации.
2) Государственные должности замещают лица, занятые непосредственным обеспечением исполнения полномочий (заместители, помощники, консультанты, другие лица, составляющие рабочий аппарат руководителя государственного органа).
3) Государственные должности замещаются лицами для исполнения и обеспечения полномочий государственных органов – специалисты, профессиональные оперативные работники, другие лица. Это основной контингент в государственном органе, обеспечивающий выполнение им своей компетенции.
К государственной службе относится деятельность только лиц на должностях категорий 2 и 3. Лица на должностях категории 1, как принято считать, – первые лица в государственном аппарате, не несут государственную службу, государственными служащими не являются и на них данный Закон не распространяется.
Основные качества и признаки, присущие государственным служащим , т. е. лицам 2 и 3 категории:
1) действуют при исполнении своих служебных полномочий – по поручению государства и от его имени, отдают распоряжения, обеспечивают их исполнение, подвергают лицо задержанию и т. д.;
2) каждый государственный служащий занимает государственную должность, учрежденную государством. Должность определяет правовой статус служащего, для ее замещения установлены определенные организационно-правовые способы (выборы, назначение и др.);
3) оплата труда по нормам и формам, устанавливаемым государством. Имеются в виду особенности оплаты труда, установленные только для государственных служащих (служебные разряды и классы, надбавки за различные показатели – классность, стаж и др.).
Существенное значение имеет классификация государственных служащих:
1) по роду их деятельности;
2) по признаку объема должностных полномочий. Классификация государственных служащих по роду и месту их службы прямо вытекает из сфер государственно-служебной деятельности: государственный аппарат, военная служба. В соответствии с этим все государственные служащие подразделяются на две группы: служащие в государственном аппарате и военнослужащие. В свою очередь можно классифицировать каждую из групп по органам, в которых они трудятся: служащие в органах представительной власти, служащие в органах управления, судьи, работники прокуратуры и т. д. Военнослужащие подразделяются по видам и роду Вооруженных Сил (сухопутные войска, военно-морские силы и т. д.) и служб, к ним приравненных (внешняя разведка, пограничная служба и другие структуры).
К настоящему времени сложился ряд должностных лиц на основе организационных и правовых признаков:
а) служащие государственных и негосударственных организаций, наделенные распорядительными полномочиями;
б) служащие, осуществляющие организационно– хозяйственные функции;
в) служащие, наделенные государственными распорядительными полномочиями контрольно-надзорного характера за пределами органа, в котором они состоят на службе, работники государственных инспекций, органов контроля и надзора.
Правовой статус муниципальных и других гражданских служащих регулируется различными правовыми нормативными актами – законодательством о муниципальной службе, законодательством о труде, законодательством об общественных объединениях, другим законодательством, а также нормативными актами организационных структур, в которых выполняют полномочия служащие муниципальных органов, руководства политических партий, предприятий различных организационно-правовых форм и т. д.
Для установления наименований должностей гражданских служащих, определения квалификационных требований, предъявляемых к лицам, их замещающим, а также регулирования их должностных обязанностей большое значение имеют отдельные ведомственные нормативные акты.
В правовом статусе данных служащих много общего с положением государственных служащих. В связи с этим необходимо выделить специфические отличия правового статуса муниципальных служащих. Законодательство о местном самоуправлении и последующие законодательные акты впервые разделили государственный аппарат, представлявший до того единую систему, на государственный и аппарат местного самоуправления, получивший затем в законодательстве и практике наименование муниципального: органы субъектов РФ – аппарат государственный, органы местного самоуправления городов и районов до низового звена включительно – муниципальные органы. Естественно, муниципальная система органов самоуправления получила и имеет определенную экономическую, социальную и правоохранительную основу для обеспечения своей деятельности в виде предприятий, учреждений и организаций муниципального подчинения.
Появление в системе власти и управления муниципального звена порождает и новую категорию – муниципальных служащих, большинство из которых выделились из контингента государственных служащих.
Статус муниципальных служащих определен: Федеральным законом, законами о муниципальной службе, принятыми субъектами РФ на основе указанного Федерального закона.
К муниципальным служащим относятся служащие, работающие на постоянной основе в муниципальных представительных органах власти и управления, их аппарате, в муниципальных правоохранительных органах (административных комиссиях и др.), а также политических партиях, общественных объединениях, фондах, служащих потребительских кооперативных организаций, служащих негосударственных предприятий и учреждений, служащих, выполняющих служебные функции в порядке индивидуально-трудовой деятельности.
Правовой статус муниципальных служащих следует определять исходя из того, что они обладают всеми признаками служащего вообще. Так же как и государственный служащий, муниципальный служащий занимает должность, у этой категории такие же способы замещения должностей, основы оплаты труда, прохождения службы и т. д. Однако в правовом статусе муниципального служащего есть свои особенности, отличающие его от других категорий служащих, в частности, государственных.
Муниципальный служащий осуществляет свои должностные полномочия не от имени и по поручению государства, а от имени и по поручению того муниципального органа (организации), в котором он занимает должность. Поэтому и оплата труда муниципального служащего ведется из муниципальных средств, при этом сохраняются общие государственные основы нормирования и оплаты труда (классы, разряды и т. д.). Что касается объема должностных полномочий, то они устанавливаются также муниципальными органами. Важная особенность правового статуса муниципального служащего состоит в том, что сами должностные наименования согласно законодательству устанавливаются в муниципальном звене, поэтому в должностных наименованиях и должностных полномочиях существует широкое разнообразие.
Согласно Федеральному закону «Об основах государственной службы Российской Федерации» государственным служащим является гражданин РФ, исполняющий в порядке, установленном этим Законом, обязанности по государственной должности. Государственных служащих можно разделить на несколько групп .
По масштабу деятельности органов государственной власти государственные служащие разделены на федеральных служащих и служащих субъектов Федерации. Характер деятельности федеральных государственных служащих вытекает из полномочий соответствующих федеральных государственных органов: Администрации Президента, Аппарата правительства, аппаратов палат Федерального собрания РФ. В субъектах Федерации сосредоточена основная часть государственных служащих, что во многом обусловлено продолжающейся централизацией государственного управления. На государственной службе субъектов Федерации состоят государственные служащие, осуществляющие полномочия по предметам ведения органов государственной власти этих субъектов.
По особенности службы федеральных государственных органах: гражданские и милитаризованные государственные служащие (военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, налоговой помощи и др.).
В соответствии с принципом разделения властей различаются государственные служащие органов законодательной (представительной), исполнительной и судебной власти.
Органы законодательной власти выполняют законодательную и контрольную функцию в отношении органов исполнительной власти в пределах, установленных Конституцией РФ. Органы исполнительной власти осуществляют организационно-управленческую и исполнительно-распорядительную деятельность, обеспечивающую бесперебойное функционирование государства и его аппарата.
По объему должностных полномочий разделяются на должностных лиц (руководители, представители власти) и служащих, не являющихся должностными лицами. Государственно-служебные отношения подразделяются на внутренние и внешние. Внутренние правоотношения возникают у каждого государственного служащего на основе законодательства в связи с замещением государственной должности. Другой стороной такого правоотношения является государство в лице органа или должностного лица, уполномоченного назначать на соответствующую должность. В качестве представителя государства может выступать не каждый, а только служащий, который наделен государственно-властными полномочиями, – должностное лицо . К должностным лицам и представителям власти можно отнести работников государственных органов, чьи властные полномочия публичного характера выходят за пределы этих органов. Лица, замещающие должности, как правило, являются участниками внутренних государственно-служебных отношений. Лишь некоторые из них могут выступать от имени соответствующего органа во внешних государственно-служебных отношениях с другими субъектами в пределах, предоставленных законодательством.
В зависимости от срока службы можно выделить государственных служащих, назначаемых на государственную должность на неопределенный срок, на определенное время с установленным испытательным сроком (при поступлении на государственную службу).
В зависимости от требований, предъявляемых к уровню образования и профессиональной подготовке, государственные служащие подразделяются на пять групп соответственно делению государственных должностей государственной службы (высшие, главные, ведущие, старшие и младшие).
Государственные служащие подразделяются по квалификационным разрядам (звания, классы, чины, ранги). Их особенность в том, что они присваиваются персонально каждому государственному служащему с учетом его личных достоинств, по результатам квалификационного экзамена или аттестации.
Конституция (ст. 32) наделяет правом на государственную службу граждан независимо от пола, национальности, расовой принадлежности, членства в общественных объединениях, имеющих соответствующее образование. При подборе кандидатов на государственно-служебные должности критерий один – профессиональная пригодность к исполнению должности, определение которой обусловлено конкретными показателями уровня образования, стажа и т. д.
Законами и другими правовыми актами РФ к лицам, поступившим на службу в органы ряда отраслей (суд, прокуратура, милиция, народное образование, здравоохранение и др.), устанавливаются специальные требования, касающиеся возраста кандидата, специального образования, стажа работы, здоровья и т. д. Гражданин не может быть принят или состоять на государственной службе в случаях:
– близкого родства или свойства (родители, супруги, братья, сестры, сыновья, дочери, а равно братья, сестры родителей и дети супругов), если государственная служба связана непосредственно с подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
– признания его недееспособным в установленном порядке;
– лишения его права занимать государственные должности в течение определенного срока решением суда;
– наличия заболевания, подтвержденного в установленном порядке;
– отказа от процедуры прохождения оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну;
– наличия гражданства иностранного государства;
– отказа от представления сведений о доходах и имуществе, принадлежащем ему на праве собственности (в соответствии со ст. 12 Закона).
В отличие от рабочего, которого просто принимают на работу соответственно его специальности и уровню квалификации, на службу принимают посредством определенного организационно-правового способа замещения должности . На сегодняшний день утвердились следующие четыре способа замещения должностей: зачисление, назначение, выборы, конкурс.
Зачисление – замещение должности технического персонала и части специалистов (если они не проходят по конкурсу), не являющихся государственными служащими. Зачисление оформляется административным актом (приказом и др.), обращенным к зачисляемому на службу и структурным подразделениям (отдел кадров, бухгалтерия и др.), заключается трудовой договор в установленном порядке.
Назначение – это юридические действия. Особенность имеет административный акт: он обращен, помимо названных лиц и подразделений, к тем лицам, которые войдут в подчинение назначаемого лица. Назначение имеет ряд преимуществ: подбор кандидата из неограниченного по существу круга лиц, возможность перевода лиц из одного органа в другой, из одного региона – в другие.
Выборы на должность – очень распространенный способ. Особенность его в том, что избирают на должность из числа тех, кто избирает: из числа избирателей, из числа депутатов (например, председателя комитета Государственной Думы) и т. д. Лицо считается избранным после официального объявления итогов голосования, трудовой договор заключается на основе итогов голосования. Преимущества – открытость, гласность, большее представление у избирателей о качествах кандидата, зависимость лица от избирателей в процессе осуществления должностных полномочий.
Конкурс – это замещение должности в порядке состязательности, соревнования по принципу: кто более достоин по своим профессиональным качествам. Основные его преимущества: возможность участия в нем неограниченного круга лиц, открытость, гласность, голосование. Конкурс основан на волеизъявлении участника, итоги конкурса имеют юридическую силу по объявлении результатов голосования, на основе чего также заключается трудовой договор.
Прохождение службы – стало применяться недавно к отдельным отраслям службы, например к системе МВД, таможенным органам, военной службе. В настоящее время особые правила прохождения службы закреплены по отношению к ряду других государственных органов (таможне, прокуратуре и др.). Основой являются: исполнение служащим должностных полномочий; сроки замещения должности; классы для служащих (чины, ранги, звания) и разряды по оплате труда, аттестация.
Исполнение должностных полномочий – это постоянное, повседневное содержание работы государственного служащего. Конкретное содержание служебных полномочий определяется, как уже говорилось, должностной инструкцией. Сроки должностных полномочий – один из важных организационных для государства и жизненных для служащего факторов. Законодательством допускается и применяется заключение контракта на год, два, другие сроки в пределах пятилетнего.
Закон “Об основах государственной службы Российской Федерации” допускает заключение трудового договора с государственным служащим на срок неопределенный или не более чем на пять лет. Предельный возрастной срок на государственной службе – 60 лет.
Классность государственных служащих – это такие категории: классы (например, для судей, государственный нотариусов); чины (для прокурорских работников); ранги (для работников дипломатической службы); звания (воинские, специальные звания, рядового и т. д.). Все это в определенной мере характеризует должностное положение служащего, уровень его профессиональной подготовки, опыт, стаж работы и т. д.
Аттестация имеет целью проверку профессиональной подготовки служащего, соответствия его занимаемой должности, определение перспективы роста. Аттестация – одно из важнейших средств стимулирования служащих к повышению их квалификации, подбора кадров и совершенствования государственной службы.
Аттестация государственных служащих закреплена ст. 24 в Законе “Об основах государственной службы Российской Федерации”. Проводится аттестационными комиссиями, образуемыми в каждом государственном органе (организации) из представителей руководства органа, профсоюзной организации и трудового коллектива. Аттестация проводится не чаще одного раза в два года, но не реже одного раза в четыре года. Решение аттестационной комиссии может заключаться в следующем: служащий соответствует должности, заслуживает повышения, подлежит переаттестации через год, занимаемой должности не соответствует. Присвоение очередного разряда отнесено также к компетенции аттестационных комиссий, поэтому значительно возросла их роль во всем кадровом деле.
Продвижение по службе – это неотъемлемый элемент прохождения службы. Государственному служащему при надлежащем выполнении должностных полномочий, зафиксированном при аттестации, предоставляется и обеспечивается право на продвижение по службе. Это закреплено в Законе “Об основах государственной службы Российской Федерации”. Некоторые основные способы продвижения по службе уже закреплены законодательством: а) перемещение с занимаемой должности на более высокую должность в данном или другом государственном органе (организации);
б) присвоение очередного квалификационного класса (разряда, звания) в установленном порядке, с надбавкой к должностному окладу;
в) зависимость оплаты труда от стажа службы (общего, в данном органе, непрерывного) при условии положительной аттестации;
г) присвоение почетных званий (государственных и отраслевых) в установленном порядке, с надбавкой к должностному окладу;
д) пребывание в одном классе (звании, ранге) не более 3 (6, 10) лет в соответствии с условиями должности.
Поощрения применяются за успешное и добросовестное исполнение государственными служащими своих должностных обязанностей, продолжительную и безупречную службу. Поощрение – важное средство воспитания и укрепления служебной дисциплины, обычный и неотъемлемый элемент оценки труда работника, в том числе служащего. Главное, однако, в том, чтобы порядок и меры поощрения были поставлены на твердую правовую основу. К сожалению, такая основа в нашем законодательстве находится в процессе формирования. Многие годы служащий поощрялся по усмотрению вышестоящего начальника, гласность и мнение трудового коллектива при этом нередко отсутствовали.
При правовом регулировании поощрения государственных служащих необходимо прежде всего закрепить право служащего на поощрение. Это сделано наконец в общей форме в Законе “Об основах государственной службы Российской Федерации”. Ранее это было в отношении лишь отдельных категорий служащих (сотрудники системы МВД, прокуратуры и др.). Меры поощрения к государственным служащим могут применяться лишь теми органами и руководителями, которым предоставлено такое право. При этом они обязаны применять только поощрения, предусмотренные соответствующими нормативными актами, в пределах предоставленной им власти и в установленном порядке. Указом Президента РФ утверждено положение о государственных наградах РФ. В нем содержатся правила, касающиеся всех граждан: основания награждения, его виды, порядок возбуждения ходатайства о награждении, вручения наград, их ношения и др.
Таким образом, следует исходить из того, что государственный служащий наравне с другими работниками имеет право на поощрение своего общественно полезного труда. Такое право должно обеспечиваться установлением поощрительных мер и средств, в том числе поощрительного фонда, правом и обязанностью компетентного органа (должностного лица) применять меры поощрения при наличии соответствующих оснований, правовой защитой этого права служащего.
Основаниями поощрения государственного служащего, закрепленными в ст. 13 Закона, и названы: успешное иными добросовестное исполнение своих должностных обязанностей; продолжительная и безупречная служба; выполнение заданий особой важности и сложности. Федеральные органы и органы субъектов РФ могут устанавливать и другие основания.
Закон “Об основах государственной службы Российской Федерации” не устанавливает перечня мер поощрений государственных служащих. В настоящее время они закреплены в ином законодательстве (Трудовом кодексе РФ, законах об отдельных видах службы и в региональном законодательстве);
а) меры морального поощрения – объявление благодарности, занесение в Книгу почета, на Доску почета, присвоение почетного звания и др.;
б) меры материального поощрения – выдача денежной премии, награждение ценным подарком, представление к повышению в должности, досрочное внеочередного специального звания и т. д.;
в) государственная награда РФ за конкретные высокие достижения в решении задач социально-экономического развития и культурного строительства.
Должностные лица и иные служащие федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ не подлежат премированию, представлению к государственным наградам, повышению в должности или представлению для присвоения очередного квалификационного разряда (классного чина, военного или специального звания) в период действия дисциплинарного взыскания, примененного к ним за нарушение или неисполнение федеральных законов, указов Президента РФ, вступивших в законную силу решений судов.
Государственные служащие обязаны неуклонно соблюдать законность и государственную дисциплину. Нарушения служащим законности и дисциплины наносят существенный вред обществу и государству, подрывают авторитет государственных органов.
Общие начала ответственности государственных служащих за правонарушения следующие: государственные служащие несут ответственность за правонарушения вне службы как граждане, наравне и на общих основаниях со всеми лицами. На служащих в этом случае распространяются все виды юридической ответственности. Правовые нормы об ответственности за правонарушения по службе учитывают особенности службы как вида трудовой деятельности и особенности служебных правонарушений:
а) повышенная ответственность служащего;
б) ряд специальных мер ответственности за служебные правонарушения (понижение в должности, снижение в специальном звании и др.);
в) привлечение служащего к юридической ответственности за правонарушение, например административной ответственности должностного лица за нарушение правил техники безопасности, за что оно же привлекалось к ответственности дисциплинарной.
Нормы административного права закрепляют и регулируют два вида ответственности государственных служащих за правонарушения по службе (служебные проступки): дисциплинарную и административную.
Закон “Об основах государственной службы Российской Федерации” основанием привлечения служащего к дисциплинарной ответственности называет должностной проступок, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение служащим возложенных на него обязанностей.
Служащий привлекается к дисциплинарной ответственности вышестоящим начальником (органом) или судом за нарушение прав и свобод граждан, выясненных при рассмотрении жалобы. Основные виды дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, строгий выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии, увольнение от должности. Другие меры дисциплинарной ответственности определены для отдельных служащих в соответствующих сферах и отраслях (военнослужащие, сотрудники органов прокуратуры, таможенных органов, органов внутренних дел и др.). Сроки привлечения к ответственности – месяц со дня обнаружения дисциплинарного проступка, но не более шести месяцев со дня его совершения, а по результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – не позднее двух лет со дня его совершения.
Другие правила дисциплинарного производства , остающегося до сих пор весьма элементарным, связаны с обязательным затребованием письменного объяснения, возможностью временного отстранения привлекаемого к ответственности служащего от исполнения должностных обязанностей, проведением служебной проверки (расследования), порядком применения, обжалования и снятия взысканий. Относительно подробно эти правила установлены лишь в отношении отдельных категорий государственных служащих – военнослужащих, сотрудников таможенных органов, органов МВД, прокуратуры и др.
Административная ответственность государственных служащих определена законодательством об административных правонарушениях (КоАП РФ). Государственный служащий привлекается к административной ответственности как должностное лицо при совершении им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей по обеспечению исполнения действующих правил в сфере избирательного законодательства, охраны порядка управления, государственного и общественного порядка, природы, здоровья населения, финансов и налогов, других правил. Административная ответственность государственных служащих – должностных лиц – наступает, таким образом, за несоблюдение ими государственной дисциплины.
Прохождение службы – стало применяться недавно к отдельным отраслям службы, например к системе МВД, таможенным органам, военной службе.
В настоящее время особые правила прохождения службы закреплены по отношению к ряду других государственных органов (таможне, прокуратуре и др.).
Основой является: исполнение служащим должностных полномочий; сроки замещения должности; классы для служащих (чины, ранги, звания) и разряды по оплате труда, аттестация. Закон “Об основах государственной службы Российской Федерации” допускает заключение трудового договора с государственным служащим на срок неопределенный или не более чем на пять лет. Предельный возрастной срок на государственной службе – 60 лет.
Завершающим элементом характеристики государственной службы и правового статуса государственного служащего являются положения о прекращении государственно-служебных отношений.
Действующее законодательство различает основания прекращения службы, а также порядок прекращения служебных отношений. Основания прекращения (т. е. оставления) службы и должности по источнику их волеизъявления могут быть по инициативе служащего или по инициативе государства (в лице органа или должностного лица).
Основанием прекращения службы по инициативе служащего является его заявление:
– об увольнении от должности;
– об увольнении в связи с уходом на пенсию;
– об увольнении в связи с зачислением на учебу в высшее, среднее специальное учебное заведение либо в аспирантуру;
– об увольнении по состоянию здоровья, препятствующего выполнению должностных обязанностей;
– о переводе на другую должность;
– с просьбой об отставке.
Основаниями прекращения службы по инициативе руководителя государственного органа считаются (п. 2 ст. 25 Закона “Об основах государственной службы Российской Федерации”):
– достижение служащим предельного возраста на государственной службе;
– прекращение гражданства РФ;
– несоблюдение обязанностей и ограничений, установленных для государственного служащего;
– разглашение сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну;
– наличие подтвержденного заключением медицинского учреждения заболевания, препятствующего исполнению должностных обязанностей (п. 3 ст. 21).
Сведения о прохождении гражданином государственной службы содержатся в его личном деле. Оно ведется кадровой службой, соответствующего государственного органа и при переводе государственного служащего передается по новому месту его государственной службы.
Для специальных видов государственной службы законодательством предусматриваются дополнительные основания прекращения государственно-служебных отношений: нарушение присяги прокурором (следователем), а также совершение проступков, порочащих честь прокурорского работника; за совершение проступков, несовместимых с требованиями, предъявляемыми к личным, нравственным качествам сотрудника органа внутренних дел, и т. д.
Порядок оставления должности документально оформляется (решением, приказом и т. п.) с указанием времени прекращения служебных полномочий, при необходимости с определением часа.
Руководитель органа определяет перечень необходимых при этом мер: отчетность служащего, передача имущества и т. д.
При оставлении должности руководителем органа (организации) производится прием-сдача дел в установленном порядке.
Субъекты административного права, действуя каждый в рамках своего правового статуса, используют различные средства – технические (компьютеры), экономические (материальная заинтересованность), организационные (кадровое дело, формирование структуры органа), моральные (моральные меры поощрения), эстетические (дизайн), психологические (настрой в трудовом коллективе), правовые (постановления, приказы) и т. д.
Все они применяются с соблюдением определенных форм и методов и охватывают все средства и способы реализации компетенции субъектов административного права.
Понятие формы реализации полномочий характеризуется следующими положениями:
а) форма – это одна из частей, на которые можно разделить деятельность субъекта административного права (принятие органом государственного управления решения);
б) это такая часть деятельности, которая может быть объективно выражена, пригодна для практического применения, например решения органа управления или жалоба гражданина или организации, которая имеет конкретное объективное выражение в виде документа или записи в соответствующем официальном журнале;
в) форма – часть деятельности, которая отличается от других форм, например жалоба гражданина (в суд, государственный орган и т. д.) как форма обращения с его стороны в эти органы отличается от других двух форм обращения гражданина – заявления и предложения.
Формы реализации полномочий субъектами административного права следует разделить на правовые и неправовые.
Правовые формы создают, порождают юридические последствия (права и обязанности) для лица, организации и т. д. Ими могут являться:
а) правовые акты государственного управления, т. е. действия, направленные на организацию работы предприятий, учреждений, их личного состава, которые распространяются и на граждан. Правовые акты могут быть нормативными (содержащими нормы права) или индивидуальными (содержащими конкретное предписание конкретному исполнителю);
б) правовые акты – это организационные действия внутри аппарата органа управления, адресованные структурным подразделениям и их личному составу (распределение полномочий, определение распорядка работы, назначения, увольнения и т. д.);
в) обращения субъектов административного права по различным вопросам, которые подлежат обязательному рассмотрению, например обращения о государственной регистрации юридических лиц, разрешений предприятию заниматься лицензируемой хозяйственной деятельностью; жалобы, заявления и предложения граждан, служащих и т. д.;
г) участие субъектов административного права в гражданско-правовых договорах в качестве одной из сторон (договоры поставки, подряда и др.);
д) участие субъектов административного права в рассмотрении экономических и иных споров (споров в судах, арбитражных судах и других правоохранительных структурах);
ж) деятельность субъектов административного права в качестве носителей многочисленных обязанностей в сфере охраны порядка и безопасности (по соблюдению правил техники безопасности, безопасной работы транспорта, правил пожарной безопасности и др.).
Неправовые формы деятельности субъектов административного права также предусмотрены законодательством, но при непосредственном своем применении юридических последствий они не создают. К их числу относятся: информация органа управления подчиненным организациям и лицам о состоянии дел (в отрасли, информирование средств массовой информации по вопросам экономики, социального развития и другим); совершение материально-технических действий (перевозка, создание материальных условий деятельности организации и т. д.); обследования, проводимые с различными целями, и другие формы.
Как уже было показано, правовые акты управления являются основной юридической (административно-правовой) формой реализации исполнительной власти. Наиболее значимые качества, раскрывающие их понятие и юридическую природу, заключаются в следующем. Акт управления есть юридический вариант управленческого решения, так как речь идет о форме управленческой деятельности. Соответственно, издание актов управления – прерогатива полномочных субъектов исполнительной власти, закрепленная в их компетенции.
По своему содержанию акт управления есть юридически-властное волеизъявление полномочного субъекта исполнительной власти. В соответствии с общими началами, характеризующими исполнительную власть, акт управления является односторонним волеизъявлением указанного субъекта. В этом проявляется его императивность, так как он содержит предписание субъекта исполнительной власти, обязательное для адресата.
Акт управления подзаконен, в силу чего издается на основании и исполнении закона. По своему юридическому содержанию он может определять правила должного поведения в сфере государственного управления, т. е. быть нормативным, а также вызывать определенные юридические последствия в виде возникновения, изменения или прекращения конкретных административно-правовых отношений, т. е. быть индивидуальным.
Несоблюдение содержащихся в акте управления юридически-властных предписаний влечет за собой наступление ответственности виновной стороны (как правило, дисциплинарную или административную).
Таким образом, правовой акт управления есть основанное на законе одностороннее юридически-властное волеизъявление полномочного субъекта исполнительной власти, направленное на установление административно-правовых норм или возникновение, изменение или прекращение административно-правовых отношений в целях реализации исполнительной власти.
В таком понимании данный вид юридических актов опосредует взаимоотношения между управляющей и управляемой сторонами регулируемых управленческих отношений, между субъектами и объектами управления.
Правовой акт управления занимает определенное место в иерархической системе такого рода юридических актов; помимо подзаконности он должен соответствовать актам вышестоящих звеньев системы исполнительной власти. Он представляет собой юридическую разновидность служебных документов (справок, отчетных материалов, докладных записок, протоколов и т. п.), постоянно используемых в процессе деятельности исполнительных органов (должностных лиц). Как правило, правовой акт издается в качестве письменного юридического документа. В отдельных случаях допускается его устная форма (система военного управления, служебные отношения руководителя с непосредственно подчиненным работником).
Правовые акты управления по масштабности своего действия не ограничиваются сферой государственного управления. В ряде случаев они используются в интересах регламентации отдельных сторон тех общественных отношений, которые относятся к предмету, например финансового, природоохранного, земельного, предпринимательского права. В частности, на их основе возникают налоговые, трудовые правоотношения. Показательно также и то, что ГК РФ специально выделяет правовые акты управления в качестве одного из оснований возникновения гражданских прав и обязанностей (ст. 8).
Для правовых актов управления в отличие от актов судебных органов характерен преимущественно позитивный характер регулируемых отношений. Они могут служить доказательствами в судебных процессах по жилищным, трудовым, административным делам. Кроме того, правовые акты управления не могут отменить или изменить судебные акты.
Классификация правовых актов управления определяется различными критериями, в первую очередь юридическими, т. е. акты нормативные и индивидуальные. Нормативные акты выражают регулятивную роль административного права, содержат административно-правовые нормы, которые представляют определенные правила поведения в сфере государственного управления; рассчитаны на регулирование общественных отношений. Их роль выражается в следующем: а) обеспечивают механизм реализации конституционного статуса граждан и общественных объединений различного типа; б) конкретизируют нормы юридической силы, содержащиеся в законодательных актах; в) определяют правила поведения в сфере государственного управления; г) проводят в жизнь социально-экономические программы; д) определяют организационно-правовой статус звеньев исполнительной власти, непосредственно подведомственных Президенту или Правительству РФ;
е) определяют порядок совершения определенных действий исполнительно-распорядительного характера;
ж) формируют основные взаимодействия различных участников управленческих отношений; з) устанавливают необходимые ограничения и запреты; и) осуществляют охрану в сфере государственного управления порядка отношений.
Индивидуальные акты носят правоприменительный характер. В них всегда выражаются конкретные юридически-властные волеизъявления соответствующих субъектов исполнительной власти. В этом их отличие от нормативных актов управления. Это проявляется прежде всего в решении индивидуальных административных дел . Индивидуальные акты служат юридическими фактами, вызывающими возникновение, изменение либо прекращение конкретных административно-правовых отношений (например, назначение того или иного лица на должность).
Индивидуальные правовые акты распространены в государственно-управленческой деятельности, с их помощью решают текущие вопросы управления. Они обеспечивают реализацию правоохранительной функции административного права и исполнительной власти. Являясь актами применения административно-правовых норм, индивидуальные акты управления используются и для реализации норм ряда других отраслей права (например, финансового, трудового). Если в нормативных актах управления формулируются административно-правовые дозволения, запреты и предписания, то в индивидуальных актах они непосредственно применяются к конкретным участникам управленческих отношений.
Кроме деления на нормативные и индивидуальные, правовые акты классифицируют по способу охраны : а) правовые акты, охраняемые мерами дисциплинарной ответственности ; в) правовые акты, охраняемые мерами административной ответственности .
Во-первых, в них формулируются общеобязательные правила ведения в сфере государственного управления по специальным вопросам, определяемым федеральным законодательством; во-вторых, действие таких правил распространяется как на физические, так и на юридические лица. Такого рода правовые акты относятся к числу нормативных; их называют актами с административной санкцией. Право на их издание принадлежит органам исполнительной власти общей компетенции (Правительству, администрации).
Устанавливается административная ответственность за нарушение данной группы правовых актов управления, как правило, органами законодательной власти. В настоящее время используются такие правовые акты управления, как: указы и распоряжения Президента РФ; постановления и распоряжения Правительства РФ; постановления, приказы, распоряжения, правила, инструкции федеральных органов исполнительной власти; постановления и распоряжения правительства республик, входящих в состав РФ; постановления и распоряжения глав администраций других субъектов РФ.
Наряду с административно-правовыми формами в процессе практической реализации исполнительной власти важная роль отводится методам управленческой деятельности (методам управления). Процесс управления – это осуществление целенаправленного воздействия субъекта управления на соответствующий объект. Так реализуются цели, задачи, функции государственно-управленческой деятельности. Но для этого необходима система способов, приемов, средств, выражающих управляющее воздействие, придающих функциям управления динамический характер. Такого рода задачу выполняют методы управления. Метод управления является способом практического осуществления задач и заключается в том, что находится во взаимодействии субъекта и объекта управления.
Методы управления :
а) реализуются в процессе государственно-управленческой деятельности, органически связаны с целевым назначением исполнительной ветви государственной власти;
б) используются субъектами исполнительной власти в качестве средства реализации закрепленной за ними компетенции;
в) в них находят свое непосредственное выражение юридически-властные полномочия субъектов исполнительной власти;
г) выбор конкретных методов управляющего воздействия находится в прямой зависимости от особенностей объекта управления (например, от формы собственности, индивидуального или коллективного характера, ведомственной принадлежности и т. п.);
д) поскольку управляющее воздействие осуществляется как нормативное либо индивидуальное юридически-властное волеизъявление субъекта управления, методы управления находят свое выражение в установлении обязательных для конкретных адресатов, иногда общеобязательных правил поведения либо в формулировании индивидуальных предписаний, вносящихся к конкретным объектам и по конкретным вопросам (распорядительство);
е) методы управления нуждаются в правовой форме их непосредственного выражения, которая придает им обязательный характер;
ж) свое наиболее ощутимое проявление методы получают в правовых актах управления.
Все изложенное означает, что метод управления есть средство практического осуществления функций государственно-управленческой деятельности, ее целей. Следовательно, метод – практический инструмент управления, выраженный в используемых в повседневной деятельности субъектов управления административно-правовых формах. Соотношение метода управления с методом правового регулирования: методы правового регулирования распространяются на всех участников управленческих отношений, включая исполнительные органы (должностных лиц), а методы управления используются только ими; первые всегда нормативны, вторые же индивидуализированы.
Таким образом, метод правового регулирования есть функция административного права; метод управления есть функция субъекта административного права, являющегося одновременно субъектом исполнительной власти.
В повседневной работе исполнительные органы используют также различные способы принятия управленческих решений, но они не являются методами управления, так как не выражают управляющее воздействие и связи субъекта и объекта управления. Это – внутриорганизационные действия , не оказывающие влияния на объект управления. Они различаются:
а) методы управляющего воздействия: они всегда имеют внешнее юридически-властное значение и выражение, и поэтому являются методами управления;
б) методы организации работы аппарата управления;
в) методы совершения отдельных управленческих действий: это методы процедурного характера.
Именно в них проявляются основные качества, присущие государственно-управленческой деятельности, в рамках которой реализуется исполнительная власть.
Административные методы обычно квалифицируются в качестве способов или средств прямого или внеэкономического управляющего воздействия со стороны субъектов государственно-управленческой деятельности на поведение объектов управления.
Внеэкономический характер данных методов означает, что реальным объектом управления является сознательно-волевое поведение управляемых (будь то гражданин или юридическое лицо). Должное поведение в сфере государственного управления обеспечивается через волю и сознание управляемых (соподчинение воль). При этом используются средства убеждения и принуждения. Допускается возможность юридического принуждения, что, однако, не дает оснований для отождествления прямого управляющего воздействия с принуждением.
Характер и объем использования подобных методов прямо связаны с повышением роли государства в регулировании рыночной экономики. В частности, без административных методов практически невозможно обеспечить в экономической сфере преодоление монополизма, защиту прав и законных интересов участников экономической деятельности, ответственность субъектов рынка за нарушение законодательства, реальный контроль за законностью предпринимательства. Главная характеристика заключается в том, что с их помощью субъекты управления добиваются должного поведения управляемых путем воздействия на их материальные интересы, т. е. опосредованно, в отличие от способов прямого властного воздействия.
Средства прямого (административного) и косвенного (экономического) назначения используются с единой конечной целью – реализацией управляющего воздействия субъекта управления на поведение объекта управления.
Прямые и косвенные средства используются в практической деятельности исполнительных органов в качестве одностороннего и властного волеизъявления субъекта управления. Для реализации прямого и косвенного управляющего воздействия требуется единая правовая форма. Методы управления в обобщенном виде могут быть представлены только как административно-правовые.
В правовых актах управления можно заметить сочетание экономического содержания того или иного решения и его административно-правовой формы. Конкретное содержание административно-правовых методов управления достаточно разнообразно. Можно выделить следующие:
а) установление правил поведения общеобязательного или частного характера, т. е. определенного режима в сфере реализации исполнительной власти;
б) предписание об обязательном совершении определенных действий (например, об устранении выявленных нарушений законности);
в) утверждение конкретных (адресных) заданий;
г) назначение или освобождение от должности;
д) запрещение определенных действий;
е) удовлетворение законных притязаний участников управленских отношений;
ж) разрешение определенных действий (например, выдача лицензий, включая их приостановление или аннулирование);
з) регистрация определенных действий; и) установление стандартов, квот и т. п.; к) ограничение определенных действий; л) проведение контроля и надзора;
м) осуществление внесудебной юрисдикции;
н) разрешение споров между участниками управленческих отношений;
о) применение мер административного принуждения;
п) материальное и моральное поощрение;
р) применение материальных санкций;
с) оформление государственных заказов;
т) распоряжение объектами государственной собственности;
у) приостановление или отмена правовых актов исполнительных подведомственных органов и должностных лиц;
ф) образование, реорганизация и ликвидация подведомственных объектов и т. п.
Без административных методов невозможно обеспечить упорядоченность управляемой сферы, быстрое и эффективное решение всех возникающих в ней индивидуальных проблем.
Меры административного принуждения используются в процессе реализации исполнительной власти соответствующими органами и должностными лицами, что имеет властно-принудительный характер .
Очевидно, что принудительность воздействия направлена против воли субъекта, это воздействие осуществляется независимо от его воли и непреодолимо для субъекта. И если лицо не способно сознавать, воспринимать и оценивать характер оказываемого на него воздействия, то это, конечно, не устраняет объективно принудительного содержания такого воздействия.
Административное принуждение по своему содержанию заключается во внешнем государственно-правовом психическом и физическом воздействии на сознание и поведение людей в форме ограничений личного, организационного или имущественного характера, т. е. тех или иных неблагоприятных последствий . Меры административного принуждения применяются для того, чтобы побудить, заставить субъекта совершить те или иные действия или воздержаться от них либо подчиниться установленным правоограничениям. Таким образом, объектом принудительного воздействия в конечном итоге оказывается не сама личность, а ее поведение.
Меры административного принуждения могут устанавливаться только правовыми актами. Применение этих мер допускается лишь на основе законов и других нормативных предписаний и только в пределах и формах, предусмотренных нормами права. Значит, административное принуждение является правовым принуждением, направленным на реализацию правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере государственного управления. Оно применяется лишь уполномоченными на то органами и должностными лицами . Данные отношения определяются необходимостью самостоятельной и быстрой реакции соответствующих должностных лиц на правонарушения , оперативного использования ими дозволенных правом мер. Нарушения должны быть прекращены немедленно, они затрагивают интересы всего общества, угрожают личной и имущественной безопасности граждан.
Административное принуждение характеризует внесудебный порядок его применения соответствующими органами исполнительной власти, должностными лицами в процессе реализации своей компетенции без обращения в суд. Вместе с тем правом административной юрисдикции наделены суды и единично судьи, которые рассматривают значительную категорию дел об административных правонарушениях и применяют к виновным меры административного наказания (административные взыскания, например за мелкое хулиганство). Однако эта деятельность судов (судей) не является правосудием в полном смысле слова, а составляет часть административного процесса.
Административное принуждение осуществляется в рамках особых охранительных административно-правовых отношений , складывающихся в сфере государственного управления и охватывающих права и обязанности компетентных органов и лиц, к которым оно применяется.
Административное принуждение применяется не только к физическим лицам, но и к юридическим . В связи с переходом к рыночной экономике и появлением частных, акционерных и других негосударственных предприятий административное принуждение применяется в виде штрафных санкций.
Важный признак административного принуждения – специфическая юридическая природа оснований его применения . Основанием применения являются: во-первых, совершение административного правонарушения, во-вторых, наступление особых условий, предусмотренных правовой нормой, например эпидемий, эпизоотии, стихийных бедствий, катастроф техногенного характера и других чрезвычайных обстоятельств, при которых меры административного принуждения используются при отсутствии правонарушения и вины человека в целях предупреждения возникновения тех или иных опасных последствий.
Меры административного принуждения весьма многочисленны и разнообразны. Они различаются по целям, основаниям и порядку применения. В зависимости от целей и способа обеспечения правопорядка все меры административного принуждения можно разделить на три группы:
1) административно-предупредительные меры;
2) меры административного пресечения;
3) меры административной ответственности.
Меры административного принуждения направлены на предупреждение правонарушений или наступления тех или иных неблагоприятных последствий.
Административно-предупредительные меры .
Основанием для применения административно-предупредительных мер является не правонарушение, а наступление особых, установленных законодательством условий, как связанных, так и не связанных с действиями человека. Для их применения не требуется факта нарушения правовой нормы, а необходимо наступление, как правило, особых условий, предусмотренных гипотезой нормы. Это могут быть пожары, наводнения, эпидемии, эпизоотии, аварии, розыск преступника, несчастные случаи и т. п.
Законодатель закрепляет юридически-властные полномочия – применение исполнительными органами принудительных мер, таких как реквизиция, карантин, принудительный осмотр грузов, освидетельствование, и других аналогичных мер и определяет порядок реализации этих мер.
Государство, используя административно-предупредительные меры, стремится защитить общественные отношения от возможных нарушений. При применении административно-предупредительных мер в целях предупреждения возможных нарушений ведут к действительному совершению правонарушений, наступлению тяжких последствий.
Меры административного пресечения . Правонарушения представляют непосредственную угрозу охраняемым общественным отношениям, причиняют им вред. Интересы их защиты требуют немедленного принятия мер органами исполнительной власти и их должностными лицами в целях пресечения действий. Такими мерами являются, например, административное задержание нарушителя, запрещение эксплуатации неисправных машин и механизмов, приостановление работы магазинов или предприятий общественного питания при нарушении санитарных правил и т. п.
Значение этих мер в системе правоохранительных средств особенно велико, поскольку в ходе их применения пресекаются наиболее распространенные правонарушения.
Таким образом, меры административного пресечения являются одним из эффективных средств борьбы с правонарушениями.
Меры административного пресечения можно разделить на группы:
1) меры, применяемые непосредственно к личности правонарушителя (требование прекратить неправомерное поведение, непосредственное физическое воздействие, административное задержание и доставление в милицию и др.);
2) меры имущественного характера (изъятие огнестрельного охотничьего оружия, снос самовольно возведенных строений и др.);
3) меры технического характера (запрещение эксплуатации неисправного транспорта, приостановление работы предприятий ввиду нарушения правил техники безопасности, правил пожарной безопасности и многое другое);
4) меры финансового характера (прекращение кредитования, сокращение бюджетного финансирования, отзыв лицензии, дающей право осуществлять финансовые операции и др.);
5) меры медико-санитарного характера (отстранение от работы инфекционных больных, запрещение эксплуатации предприятий торговли или общественного питания из-за их антисанитарного состояния и др.);
6) меры, связанные с осуществлением лицензионно-разрешительной системы (отказ в выдаче лицензии на вид деятельности, приостановление или аннулирование действия лицензии и др.);
7) меры специального или исключительного назначения (применение огнестрельного оружия, химических слезоточивых веществ и др.).
Административная ответственность является одним из видов юридической ответственности, устанавливаемой государством путем издания правовых норм, определяющих основания ответственности, меры, которая может применяться к нарушителям, порядок рассмотрения дел о правонарушениях и исполнении этой меры.
Административную ответственность характеризуют некоторые признаки , общие для всех видов юридической ответственности:
1) она представляет собой государственное принуждение, поскольку реализация властных полномочий осуществляете через органы государственной власти и органы местного самоуправления;
2) это правовое принуждение, подчиняющееся общим принципам законности и справедливости права. Административная ответственность применяется на основе правовой регламентации ее объема и пределов, нормативного установления оснований содержания и процессуальных форм реализации конкретных административных взысканий;
3) она влечет за собой наступление неблагоприятных последствий для правонарушителей, предусмотренных санкцией правовой нормы. По своему содержанию меры административной ответственности выражаются в предусмотренных КоАП лишении или ограничении прав и свобод нарушителей;
4) в мерах административной ответственности содержится итоговая правовая оценка деяния и нарушителя от имени государства. Именно административное взыскание представляет собой последнюю инстанцию в борьбе с правонарушениями, т. е. решение вопроса по существу, и виновный в соответствии с характером и общественной опасностью совершенного подвергается административному наказанию.
Административную ответственность можно рассматривать как правовую, наступающую за административные правонарушения. При этом следует учесть, что объектом посягательства являются отношения в сфере государственного управления, а также и некоторые другие. Так, с одной стороны, административная ответственность устанавливается за посягательства на таможенные, налоговые отношения, отношения, связанные с защитой собственности, с охраной прав граждан, природы, торговли и т. д. С другой стороны, административная ответственность применяется за нарушение не каждой нормы административного права, а только тех из них, которые содержат указание на административную ответственность.
Административная ответственность отличается своим субъектным составом. Субъектами этого вида ответственности являются как физические, так и юридические лица – предприятия, учреждения, организации.
По своей сущности административная ответственность представляет собой воздействие, оказываемое полномочным органом государства, на лицо, совершившее административное правонарушение, – цель этого воздействия состоит в воспитании виновного, а также в предупреждении совершения в дальнейшем административных правонарушений как лицами, привлеченными к административной ответственности, так и другими гражданами.
Привлечение к административной ответственности и наложение административного взыскания не влекут для нарушителя судимости и не является основанием увольнения его с работы.
Административную ответственность характеризует особый процессуальный порядок ее реализации. Своей относительной простотой, оперативностью и экономичностью он отличается от уголовного и гражданского порядка рассмотрения соответствующих дел и принятия по ним тех или иных решений.
Важная черта административной ответственности состоит в том, что ее можно рассматривать как совокупность материальных и процессуальных правоотношений, т. е. материально-деликатных, вызванных совершением конкретного правонарушения, и административно-процессуальных, связанных с необходимостью собрать и рассмотреть материалы о правонарушении и лице, его совершившем.
Кодекс РФ об административных правонарушениях предусматривает освобождение от административной ответственности, если лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении на основаниях и в порядке, установленным законом на уровне Кодекса и законов субъекта РФ.
Устанавливаются следующие виды освобождения от административной ответственности.
Первая правовая группа .
1. Лицо, не достигшее на момент совершения административного правонарушения шестнадцатилетнего возраста.
2. Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав лицо с учетом конкретных обстоятельств дела может быть освобождено от административной ответственности с применением к нему меры воздействия (ч. 2 ст. 2.3 КоАП).
3. Военнослужащие и призванные на военные сборы граждане несут ответственность за административные правонарушения в соответствии с дисциплинарными уставами.
Сотрудники органов внутренних дел, органов уголовно-исполнительной системы, федеральных органов налоговой полиции и таможенных органов несут ответственность за административные правонарушения в соответствии с нормативными правовыми актами (ст. 2.5).
4. Иностранный гражданин, пользующийся иммунитетом от административной юрисдикции, совершивший административное правонарушение на территории РФ, несет ответственность в соответствии с нормами международного права (ч. 3 ст. 2.6).
5. Крайняя необходимость (ст. 2.7 КоАП). Не является административным правонарушением причинение лицом вреда интересам в состоянии крайней необходимости, а также охраняемым интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред.
6. Невменяемость (ст. 2.8). Не подлежит административной ответственности физическое лицо, которое во время совершения противоправных действий (бездействия) находилось в состоянии невменяемости, т. е. не могло осознавать фактический характер и противоправность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики и др.
Вторая правовая группа
1. Возмездное изъятие охотничьего оружия, боевых припасов и других дозволенных орудий охоты или рыболовства не может применяться к лицам, для которых охота или рыболовство является основным законным источником средств к существованию (ч. 2 ст. 3.6 КоАП).
2. Лишение права управления транспортным средством не может применяться к лицу, которое пользуется транспортным средством в связи с инвалидностью, за исключением управления транспортным средством в состоянии опьянения, уклонения от прохождения в установленном порядке медицинского освидетельствования на состояние опьянения и др. (ч. 3 ст. 3.8).
3. Лишение специального права в виде охоты не может применяться к лицам, для которых охота является основным законным источником средств к существованию (ч. 4 ст. 3.8).
4. Административный арест устанавливается и назначается за отдельные виды административных правонарушений и не может применяться: к беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, инвалидам I и II групп (ч. 2 ст. 3.9) и др.
Еще одну правовую группу составляют обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении (ст. 24.5).
Меры административного принуждения – способы и средства, направленные на предупреждение и предотвращение правонарушений и обстоятельств, угрожающих жизни и безопасности граждан или нормальной деятельности государственных органов, предприятий и организаций. В самом широком смысле административное принуждение призвано обеспечивать исполнение правил поведения, выраженных в административно-правовых нормах. Для административного принуждения характерно следующее:
1) внесудебное применение предусмотренных законом или подзаконными административно-правовыми нормами принудительных мер властью уполномоченных на то исполнительных органов (должностных лиц);
2) применение принудительных мер не всеми без исключения исполнительными органами (должностными лицами), а лишь теми, которые наделены специальными полномочиями по осуществлению административной власти;
3) эти меры применяются в целях обеспечения соблюдения не всех административно-правовых норм, а только тех, которые формулируют общеобязательные правила поведения в сфере государственного управления, не имеющие ведомственных границ;
4) меры административного принуждения применяются исполнительными органами (должностными лицами), уполномоченными на осуществление правоохранительных функций в сфере государственного управления.
Меры административного принуждения разнообразны. По их целевому назначению они могут быть разделены на три группы:
1) административно-предупредительные меры;
2) административно-пресекательные меры;
3) меры административной ответственности.
Административно-предупредительные меры принудительного характера применяются с целью предупреждения возможных правонарушений в сфере государственного управления, предотвращения иных, вредных для режима общественной безопасности, явлений.
Выделяются следующие административно-предупредительные меры:
– контроль и надзорные проверки;
– досмотр вещей и личный досмотр (таможенный, милицейский);
– проверка документов, удостоверяющих личность;
– введение карантина (при эпидемиях и эпизоотиях);
– прекращение движения транспорта и пешеходов при возникновении угрозы общественной безопасности;
– освидетельствование медицинского состояния лиц и санитарного состояния предприятий общественного питания;
– реквизиция имущества;
– закрытие участков государственной границы и т. п. Административно-пресекательные меры содержат прекращение притивоправных действий и предотвращение их вредных последствий. Они разнообразны и применяются различными исполнительными органами (должностными лицами).
К их числу относятся:
1) требования прекратить противоправные действия;
2) непосредственное физическое воздействие;
3) применение специальных средств (резиновые палки, слезоточивый газ, наручники и др.) для пресечения массовых беспорядков и групповых действий, нарушающих работу транспорта, связи, предприятий и учреждений;
4) применение оружия;
5) принудительное лечение лиц, страдающих заболеваниями, опасными для окружающих;
6) временное отстранение от работы инфекционных больных;
7) запрещение эксплуатации транспортных средств, техническое состояние которых не отвечает установленным требованиям;
8) запрещение или ограничение ремонтно-строительных работ на улицах и дорогах, если не соблюдаются требования по обеспечению общественной безопасности и т. п.
К мерам пресекательного характера относятся также процессуальные меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. Это: доставление правонарушителя в орган внутренних дел; административное задержание физического лица для составления протокола об административном правонарушении; личный досмотр и т. п.
Законность служит неотъемлемой основой построения и функционирования демократического правового государства, деятельности всех его звеньев. На основе законности должна осуществляться жизнь и деятельность членов общества – граждан и их различных объединений.
Законность содержит следующие основные элементы :
– наличие закона как основной правовой формы регулирования главных, определяющих жизнь общества и государства общественных отношений;
– другие формы правового регулирования: по линии Президента РФ, а также правительственные, ведомственные, региональные и локальные нормативно-правовые акты должны строго соответствовать закону и последовательно проводить в жизнь его требования;
– демократический характер закона и всех основанных на нем предписаний. В центре внимания их должно быть обеспечение прав и свобод личности, ее законных интересов, нормальной жизни гражданского общества;
– обеспечение, соблюдение и применение закона и всех основанных на нем предписаний, предупреждение и пресечение правонарушений, от кого бы они ни исходили, всеми имеющимися в распоряжении государства мерами.
В сфере административно-правового регулирования, как и в других сферах государственной деятельности и правового регулирования, законность составляет организационную и правовую основу деятельности всех субъектов административного права. В сфере государственного управления и в сфере административно-правового регулирования она имеет свои особенности :
1) большое число субъектов в сфере административно-правового регулирования, многие из которых наделены, полномочиями правотворческими (федеральное правительство, министерства, ведомства, региональные и муниципальные органы управления и т. д.);
2) огромное число действующих и постоянно изменяющихся нормативно-правовых актов – законы и основанные на них правительственные, ведомственные и иные акты;
3) государственное управление как один из видов государственной деятельности носит практически организующий характер; в сфере управления есть одна важнейшая особенность – совершение многих управленческих действий по усмотрению (соотношения законности и целесообразности).
В действующей Конституции РФ данная проблема прямого отражения не нашла, поскольку в ней о полномочиях органов управления почти ничего не говорится, но в Законе «О Правительстве Российской Федерации» прямо записано: «Правительство Российской Федерации вправе отменять акты федеральных органов исполнительной власти или приостанавливать действие этих актов».
Проблема совершения тех или иных действий по усмотрению в сфере государственного управления обусловлена рядом обстоятельств. Основное из них заключается в невозможности отрегулировать нормами права многочисленные и разнообразные отношения. Например, в нормативно-правовом порядке не регулируется вопрос – где построить тот или иной федеральный или местный объект, и при решении данного вопроса учитывают многие факторы.
Следовательно, соотношение законности и целесообразности в сфере государственного управления складывается следующим образом:
а) все и всякие законные предписания нормативного и индивидуального характера целесообразны;
б) в рамках, очерченных законодательством, орган управления или должностное лицо отбирают наилучший, т. е. наиболее целесообразный вариант;
в) при отсутствии правового предписания по конкретному вопросу орган управления или должностное лицо действуют исходя из целесообразности;
г) недопустимо руководствоваться органу или должностному лицу целесообразностью (местной, национальной и т. п.) при наличии законодательного предписания. Недопустимо противопоставление законности и целесообразности, верховенствует всегда правовое предписание.
C категорией законности взаимодействует обычно дисциплина.
Деятельность субъектов административного права регулируется правилами, большинство из них имеют правовую форму, что в Конституции и законодательстве называется: государственный порядок, порядок управления, общественный порядок, личная безопасность.
Дисциплина – соблюдение этих правил, практическое соблюдение конкретными исполнителями. Как известен каждый исполнитель, так и нет безымянных нарушителей дисциплины. Понятно, что роль дисциплины как особо важного фактора и средства решения задач развития нашего общества не преходяща, этот фактор постоянно действующий.
Различается несколько видов дисциплины: в системе общественных объединений действует общественная дисциплина, в системе саморегулируемых организаций – корпоративная дисциплина, в системе государственных отношений – государственная дисциплина. А в тех отношениях между гражданами, которые урегулированы определенными правилами (правовыми нормами, нормами морали и т. д.), реализуемыми без непосредственного участия государственного органа, действует дисциплина гражданская.
Государственная дисциплина заключается в соблюдении, точном и неуклонном исполнении государственными организациями, рабочими и служащими, общественными организациями и гражданами установленных государством задач и функций.
Государственная дисциплина делится в свою очередь на определенные виды .
В основу классификации государственной дисциплины на виды, учитывая содержание и масштабы объединяемых ею норм, могут быть положены различные и потому многочисленные критерии. Для практики государственного руководства наибольшее значение имеют следующие критерии: 1) организационный; 2) функциональный; 3) функционально-организационный, соединяющий в себе признаки первых двух.
Организационный критерий служит основанием деления государственной дисциплины на виды применительно к структуре экономики и других областей государственного руководства, в которых организационно обособлены отрасли, предприятия и учреждения.
Функциональный критерий состоит в том, что выделяются виды государственной дисциплины с учетом и на основе различных функций управления, из которых складывается содержание любой управленческой деятельности. К числу основных функций управления относятся: прогнозирование, планирование, финансирование, кадровое обеспечение, учет и контроль, штатное дело и др. Установлены и действуют многочисленные правила по реализации каждой из функций управления, соблюдение которых и составляет содержание функциональной дисциплины.
Функционально-организационный критерий применяется для обозначения различий в организационных масштабах действия правил функциональной дисциплины – в масштабе отрасли, объединения и т. д. В таком случае правила функциональной дисциплины, действующие в общегосударственном масштабе, останутся просто функциональными. Правила, действующие в отраслевом масштабе, называются функционально-отраслевыми (финансово-промышленная дисциплина, дисциплина стандартов в промышленности, строительстве и т. д.).
Один из видов государственной отраслевой дисциплины – воинская дисциплина , содержащая исполнение правил военной службы как в кадровом составе, так и в запасе. Воинская дисциплина регулируется воинскими уставами, наставлениями и другими нормативными актами, а меры поощрения за успехи при исполнении правил воинской службы и меры взыскания за их нарушение определены Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил РФ. На основах воинской дисциплины строится и дисциплина в милиции и других структурах системы Министерства внутренних дел.
Многочисленны органы, осуществляющие правоохранительную деятельность, которая многообразна по объектам внимания с их стороны (хозяйство, социальная сфера, порядок, безопасность и т. д.). Вместе с тем правоохранительная деятельность основана на общих для всех правоохранительных органов и организаций методах (т. е. по обеспечению законности и государственной дисциплины).
Существует четыре метода ( способа ) правоохранительной деятельности, регулирующих законодательство: контроль, надзор, контрольно-надзорная деятельность, правовые услуги населению и организациям. Каждый из этих методов имеет собственное содержание и правовые границы.
Контроль как метод (способ) правоохранительной деятельности включает следующие три элемента:
а) проверка фактического выполнения закона, иного нормативного или индивидуального предписания, распоряжения, задания, норматива и т. д. Особенность контроля состоит в том, что проверка ведется не только с точки зрения законности, но и с точки зрения целесообразности проверяемых решений и действий, именно такими полномочиями наделены контролирующие органы;
б) проверка путей и средств выполнения закона, иного правового предписания, задания, поручения и т. д. Заключается в том же, что и контроль;
в) принятие мер в процессе контроля для оценки, направления положения, устранения недостатков, поощрения или, наоборот, наказания и т. д. (могут приниматься: материально-технические, финансовые, организационные и т. д.).
Вместе с контролем часто используется проверка исполнения . Она состоит в проверке органом или должностным лицом тех актов, которые ими самими изданы и адресованы подчиненным организациям и лицам. Формы контроля и проверки исполнения различные: инспектирование, ревизии, проверка отчетных данных, проверка обращений граждан с жалобами, заявлениями и др.
Надзор также заключается в активной деятельности соответствующих правоохранительных органов, ведется при соблюдении определенных требований и имеет составные элементы, определяющие его содержание:
а) проверка исполнения закона, иного правового предписания и действия органа (должностного лица) с точки зрения соответствия закону;
б) принятие в процессе или по итогам надзора мер, которые можно назвать специальными. Перечень их строго ограничен, определен законом, и они имеют цель – восстановление нарушенной законности.
Существует несколько видов надзора – надзор прокуратуры, административный надзор и др., различны и формы его осуществления.
Контрольно-надзорная деятельность в самом своем названии, как и в содержании, соединяет черты государственного контроля и государственного надзора.
Из содержания надзора в контрольно-надзорную деятельность входит такой элемент, как проверка с точки зрения законности. Из содержания же контроля взят третий его признак – принятие различных мер в ходе или по результатам надзора.
В итоге контрольно-надзорная деятельность заключается по своему содержанию в проведении проверки надзорного характера с последующим принятием мер, но не поощрительных и не дисциплинарных, а мер административного принуждения – предупредительного характера и административных наказаний.
Оказание гражданам и организациям правовых услуг как метод обеспечения законности заключается в содействии реализации и защите гражданами и организациями своих прав, свобод и законных интересов. По своей сути, т. е. характеру волеизъявления, данный метод в правоохранительной деятельности рекомендательный, как и иные услуги социального или хозяйственного назначения. Его оказывают гражданам и организациям негосударственные организации – адвокатура, частные нотариусы, иные организации, а также подразделения.
Прежде всего отметим три сформировавшиеся экономические категории : 1) экономику как совокупность отношений в обществе по производству, распределению и обмену; 2) хозяйство как совокупность предприятий и связанных с ними хозяйственных учреждений, отношения между которыми определяются как хозяйственные; 3) производство, под которым понимаются предприятия, производящие продукцию, хозяйственные услуги или работы.
Структура экономики России складывалась по отраслям и приобрела ярко выраженный отраслевой характер. Отраслевой принцип, помимо его значения как сохраняющего комплексы однородных предприятий, служит важным организационным рычагом объединения отраслевых предприятий, размещенных в разных концах огромной территории.
Реформы социальной и политической систем в обществе существенно изменяют структуру, формы и организацию управления экономикой.
В системе нового российского законодательства видное место занимает административно-правовое регулирование отношений в области экономики. При этом следует иметь в виду, что принятые в последние годы законы носят, как правило, комплексный характер, регулируют большие группы хозяйственных и производственных отношений и, следовательно, содержат нормы различных отраслей права.
Анализ статей Конституции, регулирующих область российской экономики, законов, принятых до и после введения в действие Конституции, показывает, что в них урегулированы прежде всего следующие вопросы организации экономики и хозяйства, производства :
1) гарантии единства экономического пространства, свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности (ст. 8 Конституции);
2) закрепление многоукладности экономики, отношение государства к формам собственности в объеме своих полномочий. Конституция РФ закрепила многообразие форм собственности: признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности (ст. 8 Конституции);
3) выделение права частной собственности и охрана ее Законом (ст. 35 Конституции);
4) выделение такой собственности, как земля. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной и иных формах собственности (ст. 9, 36 Конституции);
5) закрепление предпринимательства как важнейшего элемента развития экономики (ст. 34 Конституции, ст. ст. 1–3 и др. ГК РФ), видов предпринимательской деятельности, порядок создания и функционирования предприятий, их организационно-правовых форм;
6) формирование правовой основы единого российского рынка (ст. 71 Конституции).
В новых условиях хозяйствования и производства существенно меняется роль государства. Если раньше, в периоды всеобщего огосударствления экономики, государство осуществляло государственное управление государственными предприятиями, то теперь положение совсем иное.
В рамках руководства экономикой государство применяет два основных метода : государственное управление и государственное регулирование.
Первый метод заключается в прямом воздействии на предприятия, учреждения и другую государственную собственность. Компетентные органы государства при этом осуществляют функции и полномочия: управление казенными предприятиями и другой государственной собственностью, лицензирование отдельных видов деятельности, регистрационную и разрешительную деятельность, государственный контроль и надзор за ценами и многое другое.
Второй метод включает в себя функции и полномочия: государственные программы, госзаказы, налоговую политику, косвенное регулирование цен и доходов, развития отдельных отраслей, хозяйственных комплексов и предприятий и т. д. Этот метод применяется в отношении предприятий и других организаций.
Для внутренней организации государственного управления Российской Федерации характерны отраслевая структура и отраслевые органы, такие, как Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, Министерство сельского хозяйства и ряд других, которые имеются практически во всех государствах.
Деятельность отраслей государственного управления и возглавляющих их органов, естественно, нуждается в согласовании и координации. Роль такого согласующего, координирующего органа отведена Правительству.
С развитием государственного управления (с возрастанием его объема, усложнением задач и функций) отраслевой принцип его организации и координация со стороны Правительства РФ оказываются недостаточным. Требуется координация деятельности не только отраслей в целом, но и отдельных функций управления, например ценообразования, нормирования труда и его оплаты, планирования и т. д. На помощь отраслевому принципу координации пришел принцип функциональный.
В какой-то мере функциональная координация в государственном управлении имеется всегда, например в сфере государственного планирования развития отраслей. Наука административного права не оставила без внимания это новое явление в структуре государственного управления. В ряде работ функциональная координация подвергнута глубокому анализу, ее назвали сферой государственного управления, занимающей в структуре государственного управления надотраслевое положение.
В системе государственного управления Российской Федерации функциональная межотраслевая координация осталась и занимает надотраслевое положение в центральном аппарате исполнительной власти в лице соответствующих государственных органов.
В нормах административного права, отражающих и закрепляющих данную управленческую категорию, для характеристики этого понятия выделяются три элемента:
а) субъект управления – орган государственного управления в статусе ведомства (государственного комитета, службы и др.), занимающий в центральном аппарате место между Правительством и отраслевыми органами государственного управления;
б) объект управления – отрасли (технико-экономическая, социальная, отрасль государственного управления), на которые распространяется функциональная компетенция ведомства;
в) содержание управления – одна из функций управления, осуществляемая в общегосударственном масштабе, – прогнозирование, планирование, кадровое дело, стандартизация и метрология, учет и статистика, ценообразование и др.
Для практической реализации межотраслевого функционально управления, сфер государственного управления создаются органы государственного управления или используются имеющиеся органы. В настоящее время можно выделить две организационно-правовые формы, посредством которых реализуются сферы государственного управления:
1) ведомства в лице государственных комитетов, комитетов и ведомств иных наименований, компетенция которых полностью заполнена сферой государственного управления и которые другими вопросами не занимаются. К этим ведомствам относятся, например: Государственный комитет РФ по стандартизации и метрологии, Государственный комитет РФ по статистике и др.
2) органы государственного управления, стоящие во главе отраслей (министерства и ведомства) и выполняющие наряду с этим полномочия надотраслевого характера, т. е. осуществляющие межотраслевую координацию. Это их дополнительная к основной, отраслевой, компетенция. К этой группе органов следует отнести: Министерство образования (в части полномочий в отношении других министерств и ведомств), Министерство юстиции, Министерство здравоохранения и др.
В век технических революций производство и хозяйство организуются на единых общегосударственных нормативах и стандартах с тем, чтобы были обеспечены интересы потребителей товаров и услуг, требуемое их качество, безопасность изготовления и пользования. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений»; Закон РФ «О стандартизации»; Закон РФ «О сертификации продукции и услуг», были призваны решить основные вопросы государственного нормирования в сферах стандартизации, сертификации и управления ими.
Основными недостатками системы стандартизации и сертификации являются недостаточная эффективность и несоответствие требованиям экономического развития и международным нормам по причине неоправданного административного воздействия на предпринимательскую деятельность.
Нововведение закона – разделение требований к продукции на обязательные устанавливаются техническими регламентами, и добровольные (содержатся в стандартах).
Технические регламенты устанавливаются только федеральными законами, указами Президента и постановлениями Правительства. В них определяются минимально необходимые требования, обеспечивающие:
а) безопасность эксплуатации и утилизации машин и оборудования, эксплуатации зданий, строений и сооружений; пожарная, биологическая, экологическая, ядерная и радиационная безопасность; электромагнитная совместимость (общие технические регламенты);
б) обязательные требования к отдельным видам продукции, производства и т. д., по которым необходимо особое техническое регулирование (специальные технические регламенты).
Стандартизация рассматривается законом как деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного и многократного применения для достижения упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышения конкурентоспособности.
Орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством на исполнение функций национального органа по стандартизации, в соответствии с законом имеет следующую компетенцию: утверждает национальные стандарты; принимает программу разработки национальных стандартов; организует экспертизу проектов национальных стандартов; обеспечивает соответствие национальной системы стандартизации интересам национальной экономики, состоянию материально-технической базы и научно-техническому прогрессу; осуществляет учет национальных стандартов, правил стандартизации, норм и рекомендаций, обеспечивает их доступность заинтересованным лицам и т. д.
Закон существенно изменяет правовые основы и принципы декларирования и сертификации. Декларирование соответствия, во-первых, применяется только для обязательного подтверждения соответствия требованиям технических регламентов и, во-вторых, сами декларации подлежат регистрации в уведомительном порядке.
Сертификация проводится на добровольной основе (в системах добровольной сертификации) либо в обязательном порядке. Обязательная сертификация проводится аккредитованными органами по сертификации на договорной основе и с привлечением аккредитованных испытательных лабораторий и центров. Закон подробно регулирует компетенцию органов исполнительной власти по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением требований технических регламентов. Они вправе: требовать предъявления декларации о соответствии или сертификата соответствия; выдавать предписания об устранении нарушений; принимать мотивированные решения о запрете передачи продукции, полном или частичном приостановлении производства; приостанавливать или прекращать действие декларации о соответствии или сертификата соответствия и т. д.
Состав промышленного комплекса и его технико-экономическая структура определяются в своей первоначальной основе наличием промышленных предприятий, их производственным профилем и отраслевым тяготением друг к другу. В настоящее время основой организации промышленного производства и управления промышленностью являются родственные по характеру отраслевого производства комплексы: а) топливно-энергетический; б) ядерно-энергетический; в) оборонно-промышленный, объединяющий оборонные отрасли промышленности; г) металлургический; д) нефтехимический.
Каждый из комплексов объединяет несколько отраслей промышленности. Названные комплексы сформированы в общегосударственном масштабе, в структуре некоторых из них созданы территориальные промышленные комплексы, например, Лесопромышленная холдинговая компания и др.
Предприятия в отраслях промышленности в настоящее время являются государственными, некоторые из них перешли в установленном порядке в число частных предприятий, немало государственных промышленных предприятий стали акционерными обществами.
Государственное управление и (или) государственное регулирование промышленными комплексами осуществляет Правительство РФ, которое согласно закону прогнозирует социально-экономическое развитие, разрабатывает и осуществляет программы хозяйственного развития.
Вопросы прогнозирования, определения темпов и пропорциональности развития промышленности входят в компетенцию министерства экономического развития и торговли, рекомендации которого служат основой для разработки и принятия правительственных постановлений по этой отрасли.
Общегосударственные промышленные комплексы возглавляют Министерство промышленности, науки и технологий, Министерство энергетики, министерство по атомной энергии и другие министерства и ведомства, которые имеют в соответствующих отраслях и комплексах свои органы управления, находящиеся в их централизованном подчинении. Полномочия промышленных министерств и ведомств определяются в положениях об этих органах.
Задачи Министерства топлива и энергетики РФ : обеспечение эффективного и устойчивого функционирования всех звеньев топливно-энергетического комплекса; государственное регулирование деятельности предприятий комплекса путем разработки нормативных актов, стандартов, норм и правил в области эксплуатации, ремонта и строительства предприятий и контроля за их соблюдением. Решение принимается совместно с органами государственной власти, субъектам Федерации по вопросам размещения и строительства крупных объектов топливно-энергетического комплекса. Функцией является координация деятельности предприятий и организаций электроэнергетики, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой, угольной, сланцевой и торфяной промышленности, газификации, газоснабжения и газового хозяйства, систем нефтепродуктообеспечение и т. д.
Одна из задач Министерства экономического развития и торговли РФ как координирующего органа – определение форм и методов государственного воздействия на экономику, обеспечивающая эффективное использование производственного и научного потенциала, ресурсов государства.
Министерство по атомной энергетике проводит государственную политику в области разработки, производства ядерных зарядов и боеприпасов в атомной энергетике; осуществляет государственное управление использованием атомной энергии. Задачей является обеспечение ядерной, радиоктивной, пожарной безопасности на объектах ядерного комплекса и т. д.
Различные нормы для промышленных отраслей устанавливают функциональные ведомства: Государственный комитет стандартизации и метрологии, Государственный комитет по статистике, Министерство по налогам и сборам и др.
Строительный комплекс объединяет строительные подрядные организации, имеющие статус предприятия, а также проектные, контрольно-надзорные и иные организации.
Задачей строительного комплекса в общегосударственном масштабе является создание материальной основы, базы для развития как отраслей материального производства, так и отраслей социальной и других сфер жизни общества.
Именно эта масштабная и требующая исполнения задача диктует необходимость специализации строительных подрядных организаций с учетом, к тому же, и определенных технических особенностей обустройства той или иной отрасли хозяйственной или социальной сферы. В строительстве возведенный объект (здание, сооружение и др.) остается по завершении строительства на месте, а средства производства, т. е. строительную технику вместе с трудовыми коллективами переводят на новый объект. Специализация строительных предприятий послужила основой формирования технико-экономических строительных отраслей. К настоящему времени в их числе отрасли по строительству нефтегазовых путепроводов и добывающих предприятий, транспортное строительство, отрасль специальных строительных работ, строительство коммунальных объектов и жилых домов, сельское строительство, общепромышленное строительство. Отношения по строительству регулируются большой группой нормативных правовых актов административно-правовой и гражданско-правовой направленности. Основу законодательства по застройке городов и других населенных пунктов составляет Градостроительный кодекс, в котором закреплены полномочия всех участников отношений по строительству, отношения с государством, контрольно-надзорные полномочия государственных инспекционных органов.
Правовой статус строительных предприятий определяется также законодательством о предпринимательской деятельности с учетом особенностей строительства как вида производства. Большое место в определении и регулировании этих особенностей занимает ведомственное нормотворчество, осуществляемое центральным ведомством по строительству. Приватизация и акционирование охватили и строительство.
В условиях Российской Федерации с учетом значительного сокращения строительно-монтажных работ признано целесообразным сосредоточить полномочия по государственному управлению строительством и нормативно-техническому регулированию в руках Государственного комитета по строительству и жилищно-коммунальному комплексу. Для руководства специальными работами существуют другие ведомства – Федеральная служба специального строительства, например организация работ в области специального и дорожного строительства, восстановление взаимоувязанной системы связи РФ и других работ.
Государственный комитет по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (Госстрой России) является центральным органом исполнительной федеральной власти, осуществляющим межотраслевое регулирование в области архитектуры и строительства.
Таким образом, строительные отрасли как технико-экономические структуры сохранились, но без соответствующих министерств и находятся в ведении одного органа. Межотраслевое регулирование с его стороны состоит в установлении многочисленных норм строительного производства, ведении инспекционного надзора за качеством строительства, соответствием стандартам и нормам строительной продукции, материалов, конструкций и изделий на предприятиях и в организациях независимо от их организационно-правовых форм. Госстрою предоставлено право приостанавливать строительство, приемку и эксплуатацию законченных строительством объектов и выпуск строительных материалов, конструкций, изделий и другой продукции при выявлении нарушений обязательных нормативных требований.
В государствах с развитой экономикой и с более или менее высоким уровнем сельскохозяйственного производства часть промышленного потенциала, работает на сельское хозяйство, обеспечивая его техническое оснащение, хранение и переработку продукции полеводства и животноводства в целях создания материальной базы для снабжения населения продуктами питания.
На основе совместной производственной и хозяйственной деятельности сельского хозяйства как отрасли и ряда промышленных отраслей формируется комплекс отраслей, имеющих общие вышеуказанные цели и задачи.
Агропромышленный комплекс представляет собой технико-экономическое образование, группу производящих отраслей, объединяемых общей единой целью обеспечения страны продовольствием. В условиях Российской Федерации агропромышленный комплекс объединяет сельское хозяйство в лице его основных отраслей – полеводства и животноводства, а также специальных отраслей – водного, лесного, рыбного, охотничьего хозяйства и ряда промышленных отраслей – пищевой, мясомолочной промышленности, отраслей, занятых материально-техническим обеспечением сельского хозяйства.
Структуру российского агропромышленного комплекса составляют две группы отраслей: сельскохозяйственные отрасли и отрасли промышленности, работающие на сельское хозяйство.
В группу сельскохозяйственных отраслей входят сельскохозяйственное производство (состоит из полеводства (зерно), животноводства, плодовоовощного производства, заготовки хлебопродуктов), а также специальные отрасли: водное хозяйство, лесное хозяйство, рыбоводство, охотничье дело.
В группу промышленных отраслей входят те, которые непосредственно сами заготавливают и перерабатывают сельскохозяйственную продукцию (пищевая, мясомолочная промышленность, отчасти легкая промышленность), а также промышленные отрасли, обеспечивающие сельское хозяйство техникой, энергетическими источниками, удобрениями, оказывающие хозяйственные услуги (ремонт, продажа, прокат и т. д.).
Организационно-правовые формы основаны на различных формах собственности – государственной, кооперативной, частной, смешанной и др.
В Конституции РФ содержится ряд норм, служащих основой для принятия текущего законодательства по агропромышленному комплексу. Прежде всего, конституционные нормы о земле, содержащие следующие положения :
а) земля охраняется и используется в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории (ст. 9 КоАП);
б) принцип многоукладности экономики распространяется и на землю, которая может находиться не только в государственной, но и в частной и других формах собственности (ст. ст. 9, 35).
В текущем законодательстве большое число нормативных актов регулируют отношения в агропромышленном комплексе: ГК РФ, новый Земельный кодекс, Закон «О сельскохозяйственной кооперации», а также Федеральные законы «О государственном регулировании агропромышленного производства», «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд», «О государственном контроле за качеством и рациональным использованием зерна и продуктов его переработки», «О семеноводстве», «О мелиорации земель» и ряд других. Отношения по управлению специальными отраслями сельского хозяйства регулируются своим отраслевым законодательством – Водным кодексом, Лесным кодексом и другими отраслевыми актами.
Многие вопросы организации и управления сельским хозяйством переданы в ведение субъектов РФ, местных органов и администрации самих предприятий, которые также принимают местные, локальные правовые акты, особенно по вопросам организации труда, охраны окружающей среды и др.
В системе экономических, хозяйственных и производственных отношений хозяйственная услуга – одна из трех видов производства (наряду с производством продукции и работ). Как и всякий вид производства, хозяйственная услуга имеет свои отличительные признаки в содержании, целях, формах и т. д.
Первый признак состоит в том, что она представляет собой полезное действие и для того, кого конкретно обслуживают, и для того, кто обслуживает, а значит: перевозка, ремонт, торговля и т. д. Деятельность составляет содержание услуги, и хотя услуга завершается конкретным результатом (перевезены пассажир, груз, совершена купля-продажа и т. д.), этот результат не выступает как материальный, а в ряде услуг духовного характера, например эстетических, результат даже не может быть выражен и гарантирован.
Второй признак заключается в особенностях характера процесса труда. Этот признак прямо вытекает из первого. Пригодный к потреблению продукт (товар) создается производителем без участия будущего покупателя, который часто заведомо вообще неизвестен. Потребителя интересует результат процесса труда, т. е. товар, а не то, как он произведен. Иное положение возникает при оказании услуг: услуга может быть оказана лицу, организации только в процессе взаимодействия производителя и потребителя услуги. Следовательно, услуга существенным образом отличается по участникам отношений.
Третий признак состоит в том, что услуга в отличие от производства товара предоставляется всегда конкретному потребителю (покупателю, пассажиру, получателю груза и т. д.). Не имеет значения, что некоторые услуги носят массовый характер (торговля, бытовое обслуживание населения и др.). Этот, третий признак услуги вытекает непосредственно из двух других, продолжает их и завершает.
Три признака услуги составляют определенный и четкий критерий для определения содержания данного вида производства и отграничения его от двух других видов производства.
Все услуги можно разделить на хозяйственные и социальные.
Хозяйственные услуги имеют целью достижение хозяйственных, материальных результатов (торговля, ремонт, перевозка и др.), социальные услуги ставят цели: образование, медицинские услуги, эстетические и т. п.
Хозяйственные услуги делят по видам:
а) перевозка (перевозка пассажиров, груза, багажа);
б) торговля (торговля продовольственными и промышленными, другими товарами);
в) связь (телефонная, радиосвязь, почта и т. д.);
г) жилищно-коммунальные услуги (обеспечение жилыми помещениями, внутригородским транспортом, банями, парикмахерскими и иными предприятиями общего пользования);
д) бытовое обслуживание населения (виды бытового обслуживания многочисленны и отличие предприятий бытового обслуживания от коммунальных предприятий в том, что первые выполняют индивидуальные заказы).
Следует сказать о функциях хозяйственных услуг в системе экономических и социальных отношений: в выполнении различных услуг роль эта будет не одинакова.
Одни хозяйственные услуги составляют неотъемлемый элемент производства, продолжают его и завершают, например транспорт – автомобильный, железнодорожный и др., доставляющие предприятиям необходимые средства производства и отправляя их готовую продукцию потребителям.
Другие (коммунальные услуги) удовлетворяют материальные потребности населения.
Услуги, предоставляемые средствами связи, служат материальной базой функционирования средств массовой информации – телевидения, радиовещания, других СМИ.
Наконец, хозяйственным услугам принадлежит определенная роль в обеспечении обороноспособности страны, особенно таким видам услуг, как транспорт и связь.
Функции и полномочия органов управления в системе хозяйственно-обслуживающего комплекса разделяются на две группы.
Первая группа – это функции и полномочия внутриотраслевого масштаба, имеющие целью создание собственной отрасли, т. е. обслуживающих предприятий. Вторая группа полномочий иного рода – это полномочия по организации обслуживания, целью которой является организация работы с клиентурой и ее обслуживание.
К первой группе полномочий относятся: прогнозирование и планирование деятельности отрасли, кадровое дело, финансирование отрасли и унитарных предприятий, материально-техническое обеспечение, внутриведомственный контроль. Эти полномочия чисто внутриотраслевого характера и масштаба и не затрагивают будущую клиентуру, но подготавливают необходимые условия для ее обслуживания.
Ко второй группе относятся полномочия тех же отраслевых органов государственного управления: прогнозирование и планирование объемов и видов обслуживания (показатели, прикрепление клиентуры к обслуживающим предприятиям – почта, транспорт в отношении организаций и т. д.); установление норм и расценок обслуживания (цена, тарифы, прейскуранты и др.); определение режима работы предприятий и т. д.
Государственное управление хозяйственно-обслуживающим комплексом осуществляет в общегосударственном масштабе Правительство РФ, к полномочиям которого относится управление экономическими процессами, выражающееся в нормативно-правовом регулировании отношений. Управление внутри хозяйственно-обслуживающего комплекса организовано в настоящее время тремя технико-экономическими отраслями по отраслевому принципу (транспорт, связь, торговля), по двум остальным отраслям (коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание населения), управление обслуживающими предприятиями передано субъектам Федерации и органам местного самоуправления.
В аппарате Министерства транспорта образуются департаменты воздушного, морского, автомобильного транспорта и др. Все эти образования имеют статус структурных подразделений Министерства. Кроме того, в центральном аппарате Министерства образуется Российская транспортная инспекция, которая имеет свои органы в субъектах РФ.
В республиках, краях и областях и автономных образованиях Министерство может создавать свои региональные органы отраслевого управления.
Управление железнодорожным транспортом осуществляет Министерство путей сообщения, одно из старых российских ведомств.
Государственное управление и регулирование деятельностью воздушного транспорта возложено на соответствующий департамент Министерства транспорта.
Оно осуществляет исполнительные, контрольные, разрешительные, регулирующие, надзорные и другие функции в области гражданской авиации и действует в соответствии с Воздушным кодексом РФ.
Как отрасль государственного управления связь имеет разветвленную систему государственных учреждений, предприятий и органов управления: в субъектах РФ – управления федеральной и почтовой связью и управления по надзору за связью и информатизацией.
Для государственного регулирования всеми видами торговли создано Министерство экономического развития и торговли РФ – федеральный орган исполнительной власти, проводящий единую государственную торговую политику, определяющий управление в области внешнеторговой деятельности, торгово-экономических связей с иностранными государствами, в том числе участниками СНГ, военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, внутренней торговли и общественного питания, а также координацию в этой области других федеральных органов исполнительной власти и в установленном порядке соответствующих органов исполнительной власти субъектов РФ.
В Российской Федерации государственный контроль и надзор в промышленности и строительстве ведут специальные органы, занятые только этим, в лице ведомств или государственных инспекций.
1. Обширными полномочиями по государственному надзору в промышленности и отчасти в строительстве наделен Федеральный горный и промышленный надзор России ( Госгортехнадзор России ). Он осуществляет государственное нормативное регулирование вопросов обеспечения безопасности на территории Российской Федерации, а также специальные разрешительные, надзорные и контрольные функции.
Основные задачи Госгортехнадзора России – организация и осуществление безопасного ведения работ в отраслях промышленности, при ведении подземного и гидротехнического строительства, геолого-разведочных и других горных работ. Он наделен полномочиями по предупреждению нарушений норм ведения производства (предварительный контроль, выдача лицензий на некоторые виды работ, приостановление лицензий и др.), по привлечению к административной ответственности (рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных, например, ст. ст. 9.1, 9.2, 11.20, 19.2, 19.22 КоАП РФ).
2. Надзорные полномочия в строительстве осуществляет Госстрой России совместно с полномочиями по управлению строительными отраслями. Одна из его функций заключается в организации и осуществлении государственного архитектурно– строительного надзора за качеством строительства, выпуском строительной продукции, материалов, конструкций и изделий (промышленностью строительных материалов).
В системе Госстроя России действует Главная инспекция государственного архитектурно-строительного надзора (Главгосархстройнадзор России) с подчиненными территориальными органами. Основная их задача – контроль над выполнением Федерального закона «Об архитектурной деятельности» и Градостроительного кодекса РФ, а также применение Кодекса РФ об административных правонарушениях.
3. Государственный контроль и надзор в промышленности и строительстве ведут также органы Государственного энергетического надзора , основной задачей которых является осуществление контроля и надзора за техническим состоянием и безопасным обслуживанием электрических и использующих электрических установок потребителей электрической и тепловой энергии, рациональным и эффективным использованием электрической и тепловой энергии на предприятиях и учреждениях независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности. Полномочия органов Госэнергонадзора определены указанным Положением, носят предупредительно-контрольный характер.
4. Наконец, следует назвать еще один контрольно-надзорный орган в области промышленности, созданный в Российской Федерации, – Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор России). Это орган в статусе центрального ведомства, в задачу которого входит надзор за безопасным ведением работ на объектах атомной энергетики. КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение правил использования атомной энергии и учета ядерных материалов и радиоактивных веществ (ст. 9.6 КоАП) и за сокрытие или искажение экологической информации о радиационной обстановке (ст. 8.5 КоАП), устанавливая подведомственность дел о таких нарушениях должностным лицам Госатомнадзора.
Органы внутренних дел специального административного надзора в промышленности и строительстве не осуществляют. В задачу местных органов внутренних дел входит оказание содействия в реализации их полномочий тем контрольно-надзорным органам, о которых говорилось выше: помощь при посещении надзорного объекта, в составлении документов о правонарушениях, в рассмотрении дела и т. д.
Сложная многоотраслевая структура агропромышленного комплекса требует и многообразия государственного контроля и надзора.
1. Государственный контроль и надзор за рациональным использованием земель и соблюдением других правил, установленных земельным законодательством, возложены на Федеральную службу земельного кадастра и ее органы на местах до районного звена включительно. Органы Росземкадастра уполномочены проводить проверки использования земель, прав на земельные участки, давать обязательные предписания об устранении нарушений земельного законодательства, приостанавливать строительство, разработку месторождений, эксплуатацию объектов, проведение агрохимических, геолого-разведочных и иных работ, если они осуществляются с нарушением земельного законодательства.
2. Государственный контроль над качеством, сохранностью, рациональным использованием и безопасностью зерна и продуктов его переработки ведет Государственная хлебная инспекция при Правительстве РФ (Росгосхлебинспекция). Росгосхлебинспекция в соответствии с Положением наделена обширными полномочиями контрольно-предупредительного характера: запрещать реализацию зерна, не отвечающего стандартам, приостанавливать действие лицензий в случае невыполнения их условий, давать организациям предписания об устранении нарушений правил, действующих в данной сфере.
3. Контроль и надзор за состоянием, использованием, воспроизводством, охраной и защитой лесов в соответствии с Лесным кодексом имеет задачу обеспечения соблюдения всеми лесопользователями установленного порядка пользования лесным фондом, правил ведения лесного хозяйства, воспроизводства, охраны и защиты лесов, правил государственного учета и отчетности, а также иных норм и правил, установленных лесным законодательством. Контроль и надзор возложены на государственные органы управления лесным хозяйством, Государственную лесную охрану Российской Федерации, а также на государственные органы охраны окружающей среды.
4. Согласно закону организована и действует ветеринарная служба в системе Министерства сельского хозяйства (Департамент ветеринарии). В сфере государственного контроля и надзора к ее задачам относится ветеринарный надзор за транспортированием животных, а также продуктов и сырья животного происхождения, за заготовкой и убоем животных, за хранением и переработкой продуктов и сырья животного происхождения и торговлей ими.
5. Государственный контроль и надзор за охраной и рациональным использованием рыбных запасов возложен на органы Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству в лице государственной инспекции в аппарате Комитета и государственных инспекций на местах, т. е. по бассейнам (морским и речным). Привлечение к административной ответственности отнесено к компетенции органов рыбоохраны (их должностных лиц), от руководства Госкомрыболовства до районного государственного инспектора и старшего государственного инспектора органов рыбоохраны.
6. Государственный контроль и надзор в агропромышленном комплексе охватывает техническую область – контроль за соблюдением правил технической эксплуатации сельскохозяйственных машин и правил техники безопасности (тракторы, комбайны, другие самоходные сельскохозяйственные машины).
Для осуществления государственного технического надзора в сельском хозяйстве образована специальная государственная инспекция в системе Министерства сельского хозяйства. Главная государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Министерства сельского хозяйства – Главгостехнадзор, действует на основании Положения о государственном надзоре за техническим состоянием разных видов техники в РФ.
Задачи хозяйственного обслуживания, их разнообразие требуют установления соответствующего государственного контроля и надзора. Он ведется в системе хозяйственно-обслуживающего комплекса многочисленной группой контрольно-надзорных органов.
Прежде всего назовем те органы государственного контроля и надзора, которые охватывают своими полномочиями все сферы общества – экономику, социальную сферу и т. д. Это органы санитарно-эпидемиологического надзора РФ, налоговые органы и налоговая полиция РФ. Далее следует ряд государственных инспекций: органы государственного пожарного надзора, государственного ветеринарного надзора и др.
Наряду с этим в дополнение к общему государственному контролю и надзору в системе хозяйственно-обслуживающего комплекса ведется узкоотраслевой государственный контроль и надзор специальными государственными инспекциями. В их числе следующие органы по отраслям:
Транспорт . Госавтоинспекция безопасности дорожного движения; Государственная судоходная речная инспекция Министерства транспорта РФ и ее судоходные бассейновые государственные речные инспекции; Российский речной регистр; государственные инспекторские органы гражданской авиации; Российская транспортная инспекция; Государственная инспекция по маломерным судам системы Министерства природных ресурсов РФ. Транспортная инспекция и ее органы осуществляют лицензирование перевозочной деятельности, а также работ по техническому обслуживанию транспортных средств. На воздушном транспорте государственный надзор за обеспечением безопасности полетов возложен на региональные управления ФАС России, а также на единую систему управления воздушным движением.
Связь . Департамент по надзору за связью и информатизацией в системе Минсвязи России с подчиненными одноименными управлениями в субъектах РФ. Осуществляет контроль за состоянием сетей и средств электрической и почтовой связи, за предоставлением потребителям услуг связи только по лицензии. Надзор осуществляется государственными инспекторами в отношении предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. Служба и инспекторы дают предписания об устранении выявленных нарушений; вводят при необходимости временные запреты на использование радиоэлектронных средств гражданского назначения; вносят предложения о приостановлении или прекращении деятельности по связи, не имеющей лицензии, применяют штрафные санкции и т. п.
Следует учитывать, что надзорные функции также осуществляются федеральными службами по регулированию естественных монополий на транспорте и в области связи, федеральными органами исполнительной власти, несущими ответственность за состояние и развитие подведомственных им сфер деятельности.
Торговля . Государственная инспекция по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей системы Минэкономразвития.
Названные и другие контрольно-надзорные органы в системе хозяйственно-обслуживающего комплекса имеют общие административно-правовые полномочия. Контрольно-предупредительные (техосмотры, допуск к управлению, досмотр и др.); меры пресекательного характера (дача предписаний об устранении нарушений, отстранение от управления агрегатом или транспортными средствами, прекращение эксплуатации, применение специальных средств и др.), наконец, полномочия юрисдикционные (применение к правонарушителям административной ответственности в основном в виде штрафа). Новый КоАП содержит значительное количество составов административных правонарушений физических и юридических лиц в сфере хозяйственного обслуживания: на транспорте, в области дорожного движения, связи, соответствующей предпринимательской деятельности.
Образование в системе социально-культурного комплекса занимает особое, базовое положение, потому что развивать науку, пользоваться достижениями культуры и т. д. можно лишь при наличии у человека определенного уровня общего образования.
Как отрасль социально-культурного комплекса образование включает образовательные учреждения (учебные заведения) всех видов независимо от подведомственности и формы собственности, на которой они основаны. В системе государственного руководства образование всегда разделялось на несколько отраслей государственного управления.
Законодательную основу административно-правового регулирования отношений по образованию составляют Конституция (ст. 43), Закон РФ от 10 июля 1992 г. «Об образовании»; Федеральный закон от 22 августа 1996 г. «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»; положения об отдельных видах образовательных учреждений, а также об отраслевых органах государственного управления.
Социальные и правовые основы образования, закрепленные в Конституции и Законе «Об образовании», следующие:
а) образование светское (церковь отделена от государства);
б) общедоступность, обязательность основного общего образования;
в) бесплатность дошкольного, полного среднего, общего и среднего профессионального образования в государственных образовательных учреждениях; высшее образование – бесплатное в государственных учреждениях на конкурсной основе и только получаемое впервые;
г) учреждение и действие государственных образовательных стандартов, определяющие в обязательном порядке обязательный минимум содержания основных образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, требования к уровню подготовки выпускников.
Образовательные учреждения подразделяются на следующие виды: а) дошкольные;
б) общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования);
в) начального профессионального, среднего профессионального, высшего и послевузовского профессионального образования;
г) специальные (коррекционные) для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии;
д) учреждения дополнительного образования;
е) учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
ж) учреждения дополнительного образования детей;
з) другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс.
Каждое образовательное учреждение независимо от вида должно иметь устав, закрепляющий внутреннюю организацию, цели образовательного процесса, вид учреждения, структуру финансовой и хозяйственной деятельности, порядок управления.
Законодательство определило в системе общего образования три ступени: начальное общее; основное общее (являющееся обязательным – требование обязательности основного общего образования сохраняет силу к конкретному обучающемуся до достижения им 15-летнего возраста); среднее (полное) общее (ограничивается 18-летним возрастом).
В системе профессионального образования выделяют: начальное, среднее, высшее, послевузовское (аспирантура, ординатура, адъюнктура и другие формы), дополнительное (факультеты, курсы по повышению квалификации, центры профессиональной ориентации и другие формы).
В соответствии с законодательством об образовании федеральные органы осуществляют контроль исполнения законодательства РФ в области образования и федеральных компонентов государственных образовательных стандартов. Основными формами государственного контроля являются: аттестация и государственная аккредитация образовательных учреждений, установление порядка лицензирования образовательных учреждений, контроль над расходованием бюджетных средств, рассмотрение жалоб и заявлений из образовательных учреждений и другие формы.
Роль науки в жизни общества постоянно возрастает. Организационному оформлению академической науки в Российской Федерации положил начало Указ Президента РФ от 2 ноября 1991 г. «Об организации Российской академии наук», продолженный Законом от 25 августа 1996 г. «О науке и государственной научно-технической политике».
Российская академия наук, отраслевые академии наук (Российская академия сельскохозяйственных наук, Российская академия медицинских наук, Российская академия образования, Российская академия архитектуры и строительных наук, Российская академия художеств) имеют государственный статус некоммерческих организаций (учреждений) и наделены правом управления своей деятельностью. Они ежегодно представляют Президенту и Правительству РФ отчет о проведенных научных исследованиях, научных и (или) научно-технических результатах, а также предложения о приоритетных направлениях развития фундаментальных и прикладных наук.
Высшие учебные заведения, оставаясь образовательными учреждениями, имеют в то же время статус научного учреждения:
– ведут плановые научные исследования, которые финансируются;
– каждый преподаватель половину рабочего времени отводит на научную работу. Следующим звеном в организации науки в Российской Федерации является так называемая отраслевая наука, которая включает научные учреждения (научно– исследовательские институты, лаборатории, опытные станции и др.), ведущие исследования в определенной отрасли по ее заданию. Отрасль в лице министерства или ведомства обеспечивает научное учреждение в материально-техническом и финансовом отношении, кадрами и т. д., словом, управляет учреждением. Практически все отрасли имеют отраслевые научные учреждения в более значительном количестве – такие отрасли, как сельское хозяйство, здравоохранение и др. При многих отраслях научные учреждения объединены в академии, например Академия сельскохозяйственных наук и др. В последние годы в организационном аспекте все чаще упоминают еще об одном виде науки – о науке производственной. Речь идет о структурных подразделениях или даже научных институтах крупных предприятий, созданных специально для ведения научных исследований. Научно-производственные объединения возглавляют, как известно, научные учреждения, которые тоже можно отнести к производственной науке.
Важной организационной формой ведения научных исследований являются временные научные коллективы, создаваемые на короткие сроки для выполнения четко определенных целевых программ.
В науке и научных учреждениях, независимо от их организационно-правовой формы основной, центральной, производительной силой выступает научный работник. Его правовой статус закреплен в Законе «О науке и государственной научно-технической политике», а регулируется нормами, содержащимися в административной, трудовой, финансовой и других отраслях права. Конституция закрепила свободу научного творчества, ввела понятие интеллектуальной собственности и ее охраны законом (ст. 44).
В Российской Федерации остался единый, централизованный порядок аттестации научных работников (присуждение ученых степеней кандидата и доктора наук и присвоения ученых званий доцента, профессора, научного сотрудника). Эта деятельность возложена на Высшую аттестационную комиссию Министерства образования.
Федеральным органом исполнительной власти, проводящим государственную политику и осуществляющим управление в сфере науки и технологий гражданского назначения, является Министерство промышленности, науки и технологий РФ. Свою деятельность Министерство осуществляет во взаимосвязи с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.
Высшие и средние учебные заведения создаются по постановлению Правительства РФ, они имеют уставы, определяющие структуру учебного заведения, и другие вопросы его организации и деятельности в соответствии со ст. 13 Закона «Об образовании».
Управление в области образования строится с учетом федерального устройства государства, для чего предусмотрено создание:
а) федеральных (центральных) органов управления образованием;
б) ведомственных государственных органов управления;
в) органов управления в субъектах Российской Федерации;
г) местных органов управления образованием. Систему отраслевых органов управления образованием возглавляет в настоящее время Министерство образования РФ. Поскольку часть образовательных учреждений находится в ведении других министерств и ведомств, последние также наделены определенными полномочиями по управлению этими учреждениями. Рассмотрим в названном порядке компетенцию этих органов.
Министерство образования РФ, согласно Положению о Министерстве, утвержденному постановлением Правительства РФ, является федеральным органом исполнительной власти, проводящим государственную политику и осуществляющим управление в области образования, научной и научно-технической деятельности учреждений высшего и среднего профессионального образования, подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, а также координирующим в этой сфере в установленном порядке деятельность иных федеральных органов исполнительной власти.
Такие вузы, как медицинские, консерватории, сельскохозяйственные, т. е. готовящие специалистов в основном для одной отрасли, находятся в ведении соответствующих отраслевых органов управления – Министерства здравоохранения, Министерства культуры и др. К компетенции этих министерств и ведомств относятся вопросы планирования подготовки специалистов, финансирования и материально-технического обеспечения в целом, устройство специалистов после окончания обучения в установленном порядке.
Правовой статус образовательного учреждения определяется специальным типовым положением о том или ином виде образовательного учреждения, утверждаемым Правительством. Приняты типовые положения об образовательном учреждении профессионального высшего образования (высшем учебном заведении), об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), об общеобразовательном учреждении, о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии и о других учреждениях образования. В положениях об образовательных учреждениях закреплены все их основные полномочия, задачи, структура, порядок комплектования, статус обучающихся и преподавателей, управление образовательным учреждением как со стороны отраслевого органа, так и внутри учреждения.
Часть образовательных учреждений (высших учебных заведений) является не государственными (муниципальные, частные, общественные и религиозные организации). На них распространяется действие федерального законодательства независимо от их организационно-правовой формы и подчиненности, т. е. виды образования, ступени, государственные стандарты образования и т. д. Управление внутренними делами таких образовательных учреждений осуществляется лицами, назначенными собственником или советом попечителей (принятыми по конкурсу, избранными трудовым коллективом). Основным организационным звеном в системе образования является образовательное учреждение (учебное заведение). В настоящее время они в большинстве государственные, но закон «Об образовании» допускает наличие негосударственных образовательных учреждений.
Особого внимания государства заслуживает профессиональное высшее образование, которое имеет целью готовить специалистов с высшим образованием для всех отраслей и сфер жизни страны. Высшие учебные заведения также активно участвуют в развитии науки, поскольку здесь сосредоточена половина научных кадров страны.
Вузы приобрели значительную административную и хозяйственную самостоятельность. Академические свободы (возможность создавать кафедры, учебные программы и т. п.) были подкреплены экономически: вузы получили в пользование сооружения землю, будучи свободными от налогов на нее.
В соответствии с Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. гражданам России гарантируется получение на конкурсной основе бесплатного высшего и послевузовского профессионального образования в государственных, муниципальных высших учебных заведениях в пределах государственных образовательных стандартов, если образование данного уровня гражданин получает впервые.
Установлены следующие ступени профессионального высшего образования: профессиональное высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) бакалавр, дипломированный специалист, магистр.
Законом определен порядок приема в вуз и подготовка специалистов с высшим и послевузовским профессиональным (аспирантура, докторантура). Управление вузом осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, общее руководство государственным или муниципальным вузом осуществляет выборный представительный орган – ученый совет. Состав, полномочия, порядок выборов и деятельности ученого совета определяются уставом вуза.
Непосредственное управление вузом осуществляет ректор. Ректор государственного или муниципального вуза в порядке, установленном уставом вуза, избирается тайным голосованием на общем собрании (конференции) на срок до 5 лет и утверждается в должности органом управления образованием, в ведении которого находится вуз.
Факультет возглавляет декан, избранный ученым советом из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющих ученую степень или ученое звание. Основным звеном вуза является кафедра во главе с ее заведующим. Кафедра ведет учебную, методическую и научную работу по соответствующим дисциплинам, проводит воспитательную работу среди студентов, осуществляет подготовку научно-педагогических кадров.
Образовательное учреждение профессионального дополнительного образования (повышения квалификации) создается в целях повышения профессиональных знаний специалистов, совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функций. В интересах использования научного потенциала вузов и улучшения материального положения профессорско-преподавательского состава формируется новая сфера бизнеса – образовательные услуги, которые во всем мире считаются одной из самых прибыльных отраслей. В Москве создан Международный технологический университет (МТУ). Аналогов в мире этому пока нет. Основное назначение МТУ – использование и распространение уникального дидактического и методического опыта российской инженерной школы для повышения квалификации специалистов учебных заведений зарубежных стран по их заявкам, прежде всего по дисциплинам, связанным с авиастроением, космонавтикой, машиностроением, металловедением, композиционными материалами. Образовательные учреждения должны иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности в области профессионального высшего и дополнительного образования, пройти аккредитацию.
В Российской Федерации действуют следующие государственные органы управления образованием:
1) Министерство общего и профессионального образования РФ, возглавляющее всю систему образования;
2) федеральные ведомственные органы управления образованием, которые управляют подведомственными им образовательными учреждениями по профилю соответствующих отраслей или сфер управления (например, Министерства обороны, внутренних дел, здравоохранения);
3) государственные органы управления образованием субъектов Федерации.
Местные (муниципальные) органы управления образованием могут создаваться по решению соответствующих органов местного самоуправления.
К компетенции государственных органов управления образованием относится:
– разработка и реализация целевых федеральных и международных программ в области образования;
– разработка государственных образовательных стандартов и установление эквивалентности документов об образовании;
– государственная аккредитация образовательных учреждений, содействие их общественной аккредитации;
– формирование структуры системы образования;
– разработка перечней профессий и специальностей, по которым ведутся профессиональная подготовка и профессиональное образование;
– прямое финансирование деятельности учрежденных ими образовательных учреждений и др. Министерство общего и профессионального образования РФ (Минобразование России) осуществляет управление в сфере общего, профессионального образования, а также в сфере научной и научно-технической деятельности учреждений среднего и профессионального высшего образования. Основные задачи:
– осуществление государственной политики в сфере образования, обеспечивающей сохранение единого образовательного пространства Российской Федерации и необходимые условия для реализации конституционных прав граждан России на получение образования и для удовлетворения потребностей государства и общества в работниках квалифицированного труда;
– разработка и реализация системы управления сферой научной деятельности, координация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в учреждениях и организациях сферы образования;
– реализация кадровой политики в сфере образования.
В соответствии с возложенными на него задачами Минобразования России:
– разрабатывает и реализует концепцию развития образования;
– координирует и контролирует в пределах своей компетенции ее выполнение федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Федерации, органами местного самоуправления, учреждениями и организациями сферы образования;
– разрабатывает целевые федеральные, межгосударственные и межведомственные программы и проекты в сфере образования;
– организует работу по формированию целевых программ разработки и производства учебной техники, пособий и оборудования для образовательных учреждений;
– формирует программы научно-исследовательских работ в этой области и обеспечивает их реализацию.
Министерство обеспечивает контроль над реализацией законодательства в сфере образования и сфере научной деятельности; разрабатывает типовые положения об образовательных учреждениях.
Минобразования России в соответствии с возложенными на него задачами:
– создает действующие на общественных началах Советы по защите докторских и кандидатских диссертаций, утверждает персональный состав Советов и устанавливает перечень научных специальностей, по которым предоставляется право приема к защите диссертаций;
– присуждает на основании ходатайства соответствующего диссертационного совета ученую степень доктора наук;
– присваивает по представлению соответствующего ученого (научно-технического) совета ученое звание профессора по специальности и др.
В социально-культурном комплексе существует отрасль, именуемая одним словом – культура (материальная культура, духовная культура, культура поведения, служебная культура, культурное строительство и т. д.). В государственном управлении и административном праве термином «культура» принято обозначать одну из отраслей социально-культурного комплекса.
В настоящее время в двух нормативно-правовых актах – в «Основах законодательства Российской Федерации о культуре», принятых Верховным Советом РФ, и в Положении о Министерстве культуры РФ, утвержденном Правительством – дается понятие культурной деятельности как деятельности по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей , к числу которых отнесены:
– памятники истории и культуры;
– литература, кинематография, искусство;
– архитектура и дизайн;
– художественные народные промыслы и ремесла;
– самодеятельное (любительское) художественное творчество;
– музейное дело и коллекционирование;
– книгоиздание и в целом издательское дело;
– библиотечное дело;
– средства массовой информации (телевидение, радио и др.).
– культурные международные обмены.
В рамках отрасли ее структуру составляют социальные подотрасли – культурно-просветительные учреждения (театры, музеи, библиотеки, выставки, клубы и др.), средства массовой информации (телевидение и радиовещание и др.), издательское (печатное) дело. Каждая подотрасль объединяет значительные группы соответствующих учреждениях культуры.
В Конституции РФ закреплено положение о свободе творчества и праве на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям. В полном согласии с положениями Конституции находится недавно принятый впервые в истории законодательства о культуре отправной для правового регулирования Закон «Основы законодательства РФ о культуре», где впервые заложены основы правового регулирования культурной деятельности: очерчены отрасль, раскрыты основные понятия: культурная деятельность, культурные ценности, культурные блага, творческая деятельность, творческий работник, культурное достояние, политика государства в области культурного развития и т. д.
В соответствии с Основами в субъектах РФ принимаются свои законы о культуре и иные нормативные акты. Также впервые в истории нашей культуры и законодательства принят Закон РФ «О средствах массовой информации». По этому Закону сами средства массовой информации – периодические печатные издания, радио-, телепрограммы, кинохроникальные программы, которые ранее именовались средствами идеологической деятельности партии и государства, получили наконец свое истинное наименование. Четко разграниченные эти две отрасли в сфере культуры – культуре в собственном, организационно-правовом значении и значении средства массовой информации – сводятся в особую, самостоятельную в организационно-правовом смысле отрасль. Из большого числа нормативных правовых актов, принятых в последние годы по вопросам культуры, необходимо назвать следующие федеральные законы: «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» от 22 августа 1996 г., «Основы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и об архивах», «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» от 26 мая 1996 г., «О библиотечном деле» от 24 декабря 1994 г., «О вывозе и ввозе культурных ценностей» от 15 апреля 1993 г. В числе положений об отраслевых органах государственного управления наряду с Положением о Министерстве культуры следует назвать Положение о Министерстве по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, утвержденное постановлением Правительства РФ.
Средства массовой информации имеют особенность: они постоянно, непрерывно воздействуют на сознание, настроение, психику людей, влияют на их отношение к общественным процессам, государственной деятельности.
Конституция РФ, гарантируя гражданам свободу мысли и слова, заложила основы правового статуса средств массовой информации в современных условиях. Закон «О средствах массовой информации» относит к таким основам: свободу массовой информации, недопустимость цензуры и злоупотребления свободой массовой информации – использование СМИ в целях совершения уголовно наказуемых деяний, для разглашения сведений, для призыва к захвату власти, насильственному изменению конституционного строя и целостности государства, разжигания национальной, классовой, социальной, религиозной нетерпимости или розни, для пропаганды войны.
Соответственно основам организации и деятельности массовой информации определен круг возможных учредителей средств массовой информации (гражданин, объединение граждан, учреждение, организация, государственный орган) – круг лиц, которые не могут выступать учредителями, например организации, деятельность которых запрещена по закону. Средства массовой информации подлежат регистрации в органах Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания, средств массовых коммуникаций. Редакция средства массовой информации осуществляет свою деятельность только после государственной регистрации. Основания для отказа в регистрации указаны в ст. 13 Закона «О средствах массовой информации». Он определяет правовой статус двух важнейших средств – телерадиовещания и периодической печати.
На ведение телерадиовещания должна быть лицензия, выдаваемая указанным Министерством. При нарушении условий и порядка вещания лицензия может быть аннулирована.
В отношении периодической печати установлены определенные выходные данные, обязательные для каждого выпуска периодического издания: название, учредитель, индекс, тираж и т. д. (ст. 27 Закона).
Лица, которые в рамках своей профессиональной деятельности имеют право искать, запрашивать, получать и распространять информацию, приобретают статус журналистов. Порядок их аккредитации определен Законом (ст. 48), в которой также закреплены права и обязанности журналиста и указано на недопустимость злоупотребления своими правами.
Важным положением Закона «О средствах массовой информации» является право на опровержение не соответствующих действительности и порочащих их честь и достоинство сведений, которые были распространены в данном средстве массовой информации.
Определен порядок опровержения и основания отказа в опровержении.
Распространение рекламы в средствах массовой информации осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством о рекламе.
Государственное управление средствами массовой информации как отраслью ведет названное Министерство по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
В соответствии с Положением об этом органе на него возложено обеспечение работы и реализация государственной политики в области средств массовой информации и массовых коммуникаций, телерадиовещания, информационного обмена, вещания дополнительной информации, развития компьютерных сетей общего пользования, печати, издательской, полиграфической деятельности, распространения периодических изданий, книжной и мной печатной продукции, регулирования производства и распространения аудио– и видеопродукции, включая регистрацию и лицензирование в этих объемах деятельности, а также координация деятельности иных федеральных органов исполнительной власти в указанных сферах.
Свобода мысли и слова, ограничения цензуры не означают отсутствие какого-либо контроля над исполнением законодательства о культуре, средствах массовой информации и книгопечатания.
Министерство культуры в соответствии с Положением о нем осуществляет функции охраны памятников истории и культуры, а также государственного контроля за соблюдением порядка вывоза и ввоза культурных ценностей, реализации предметов антиквариата. Контролирует Минкультуры и соблюдение правил внешнеэкономической деятельности в отношении культурных ценностей. Контрольными полномочиями наделено и Министерство по делам печати, телерадиовещания и массовых коммуникаций.
Основными формами контроля служат: лицензирование, регистрация, проверка конкретных фактов нарушений законодательства о культуре.
Лицензированию в сфере культуры подлежат: телерадиовещание, распространение (публичный показ, воспроизведение) аудиовизуальных произведений и фонограмм, реставрация объектов культурного наследования (памятников истории и культуры) и т. д. Контроль за соблюдением лицензионных требований и условий осуществляет орган, выдавший лицензию.
Регистрация введена для всех средств массовой информации, отдельных видов ее продукции. Так, регистрация кино– и видеофильмов проводится на основе специального Положения о регистрации кино– и видеофильмов, утвержденного постановлением Правительства. Согласно этому Положению регистрации подлежат все кино– и видеофильмы российского, зарубежного и совместного производства, используемые в целях тиражирования и распространения, сдачи в прокат и аренду, публичной коммерческой и некоммерческой демонстрации, трансляции по кабельному телевидению на территории Российской Федерации.
Регистрационные контрольные полномочия осуществляются органами Минкультуры в различных формах (формирование и ведение Государственного свода особо ценных объектов культурного наследия, Государственного каталога Музейного фонда РФ, Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального значения и т. д.).
В ходе рассмотрения споров и иных дел, возникающих в сфере деятельности средств массовой информации, Судебная палата проводила необходимую проверку соответствующих действий и фактов.
Основы о культуре и Закон «О средствах массовой информации», устанавливая ответственность за нарушение законодательства о культуре, отсылают к отраслевому законодательству о видах правонарушений и ответственности за них. В Кодексе об административных правонарушениях установлена административная ответственность за различные нарушения установленного порядка управления в данной отрасли: нарушение авторских и смежных прав, изобретательских патентных прав; нарушение требований сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия; проведение работ, а также археологических разведок и раскопок без разрешения; злоупотребление свободой массовой информации; воспрепятствование распространению продукции средств массовой информации; нарушение порядка изготовления или распространения продукции средств массовой информации и др.
Помимо административных наказаний законодательство предусматривает применение иных административно-правовых санкций за правонарушения в сфере управления культурой. Это приостановление и аннулирование лицензий (лицензия на вещание аннулируется в административном, а не в судебном порядке), отзыв прокатного удостоверения на кино-и видеофильмы, лишение журналиста аккредитации, приостановление и прекращение деятельности средства массовой информации, в том числе по основаниям, предусмотренным законодательством о противодействии экстремистской деятельности.
Социальное развитие и здравоохранение как комплекс государственного управления объединяет следующие отрасли: управление социальной защитой населения, управление здравоохранением, управление миграционным делом и управление физической культурой, спортом и туризмом.
Цель здравоохранения – сохранение и укрепление здоровья населения посредством профилактической, лечебной и иных видов деятельности медицинских учреждений. Особое значение придается санитарно-эпидемиологической службе.
Физическая культура, спорт, туризм направлены на всестороннее развитие человека, утверждение здорового образа жизни, формирование потребности в физическом и нравственном совершенствовании, создание условий для занятий любыми видами физической культуры и спорта, организацию профессионально-прикладной подготовки, профилактику заболеваний, вредных привычек и правонарушений.
Задачей органов исполнительной власти является государственная поддержка граждан, нуждающихся в их помощи: пенсионеров, инвалидов, детей, малообеспеченных граждан. Кроме того, в государственной поддержке нуждаются еще две особые группы граждан. Первая включает в себя мигрантов из числа граждан бывшего СССР и после его распада желающих постоянно проживать и работать в России. Вторая группа состоит из лиц, временно потерявших работу из-за отсутствия рабочих мест, т. е. безработных. Это тоже новая категория граждан, появившаяся в результате перевода экономики на рыночные отношения.
В целях и структуре данного комплекса вся отрасль основана на определенных общих началах – двух факторах. Первый – социальный, имеющий непроизводственный характер всех видов деятельности, объединяемых отраслью. Второй фактор обусловлен общей целью – сохранить и укрепить здоровье,
физические возможности и работоспособность человека, вызвать и сохранить его стремление к активной жизни. Разумеется, все это имеет огромное значение для улучшения морального состояния и общественного настроя человека.
Обширные масштабы комплекса и его структура, включающая ряд подотраслей с различными целями (в рамках общей цели социального развития), требуют и адекватно объемного законодательства. К настоящему времени заложены конституционные основы законодательства для рассматриваемого комплекса, приняты также законодательные акты отраслевого назначения.
Конституция гарантирует социальное обеспечение граждан России по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, определенных законом в форме государственных пенсий и пособий. Кроме того, закрепляется право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь (бесплатную – в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения), принятие государством мер по развитию физической культуры и спорта.
В текущем законодательстве на основе Конституции или не в противоречии с нею урегулированы многие вопросы социального развития и объединяемых комплексом отраслей.
Социальное развитие, или социальная защита населения, – так законодатель стал именовать эту отрасль в последнее время – охватывает много норм о пенсиях и пособиях, которые выделены как самостоятельная правовая отрасль из трудового права, занявшая свое место в учебных планах юридических вузов. К сфере админстративно-правового регулирования относятся государственные организации социального развития и положения об органах управления отраслью. Основу законодательства в данной отрасли к настоящему времени составляют Законы «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», «О государственной социальной помощи», «О ветеранах» и многие другие.
Полномочиями по государственному управлению социальным комплексом наделены федеральные органы государственной власти, органы власти субъектов РФ и местные органы самоуправления.
Основные полномочия по государственному руководству всем комплексом социального развития и здравоохранения сосредоточены в руках отраслевых органов.
Социальная защита населения как отрасль управления возглавляется Министерством труда и социального развития Российской Федерации. Согласно Положению о Министерстве основной его задачей является обеспечение единой государственной политики в области оплаты труда, занятости населения и в социальной сфере. Положение о Министерстве определяет его полномочия в области развития системы социальной защиты.
Основные задачи Министерства в данной области: разработка предложений по проведению государственной политики, занятости населения, обеспечение их реализации, участие в определении МРОТ и обязательных для всех республик в составе РФ, краев, областей и иных административно-территориальных образований. Отрасль здравоохранения возглавляет Министерство здравоохранения Российской Федерации. Данное Министерство принимает меры по организации ее деятельности: организация санитарной охраны территории; сертификация (регистрация, испытание и разрешение) лекарственных и дезинфекционных средств и ряда средств, перечисленных в законе.
В систему Министерства здравоохранения входят его территориальные органы (зональные управления санаториев), государственные лечебно-и санитарно-профилактические учреждения, учреждения судебно-медицинской экспертизы, центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора и другие организации.
Органами управления в субъектах РФ и муниципальных образованиях являются министерства, управления, отделы здравоохранения до районного звена включительно. Основные задачи местных органов здравоохранения: повседневное оперативное руководство лечебными и другими учреждениями, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и условий для осуществления санитарно-эпидемиологического надзора на подведомственной территории, санитарно-гигиеническое образование населения, обеспечение экологической безопасности и др.
В Российской Федерации принят Закон «Основы законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте», Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Значение этих законов в том, что они составили основу развития физической культуры и в них впервые определены юридически значимые понятия и категории на уровне современного состояния физической культуры и спорта. Определены и полномочия Российской Федерации субъектов и органов местного самоуправления по руководству физической культурой и спортом, выделена компетенция уполномоченного отраслевого федерального органа исполнительной власти:
а) разработка и реализация целевых государственных программ развития физической культуры и спорта;
б) разработка государственных нормативов финансированной отрасли;
в) прямое финансирование ряда организаций;
г) организация научных исследований в области физической культуры и спорта;
д) разработка нормативов физической подготовленности различных групп населения;
е) установление спортивной единой классификации;
ж) контроль исполнения законодательных и иных правовых актов в области физической культуры и спорта.
Определенные в Законе полномочия государственных органов означают, что государство направляет усилия главным образом на обеспечение, создание условий деятельности спортивных организаций, развитие их самодеятельности, не вмешивается в их внутренние дела.
Правительство РФ согласно Закону должно обеспечивать реализацию социальных гарантий граждан, поддержку наименее защищенных групп населения, совершенствовать систему социального обеспечения. Совсем новая отрасль государственного управления в системе социально-культурного комплекса – миграционное дело – появилась после распада СССР и дальнейших событий, связанных с национальными конфликтами. Правовыми основами организации и деятельности отрасли стали Федеральный закон «О беженцах» и Закон РФ «О вынужденных переселенцах». Поскольку оказание помощи и содействие мигрантам приобрели большие масштабы и имеют государственное значение, возникла необходимость организации специальной отрасли (службы) для решения проблемы: было создано центральное ведомство – Федеральная миграционная служба, положение о которой было утверждено Правительством. По ранее действовавшей структуре федеральных органов исполнительной власти миграционная служба была включена в состав Министерства по делам Федерации, национальной и миграционной политики РФ.
Указом Президента РФ «О совершенствовании государственного управления в области миграционной политики» функции федерального органа исполнительной власти по миграционным делам были возложены на МВД России, в аппарате которого образована Федеральная миграционная служба (ФМС МВД России).
При этом территориальные органы упраздненного Минфедерации России преобразованы в подразделения по делам миграции органов внутренних дел субъектов РФ, компетенция которых определена Общим положением о подразделении по делам миграции Министерства внутренних дел, главного управления, управления внутренних дел субъектов Российской Федерации. Реформирование государственного управления в сфере миграции было обусловлено рядом причин: криминализованностью рынка труда иммигрантов, недостаточностью системы реального учета мигрантов, социальным дисбалансом в отдельных регионах страны и т. д.
Российское законодательство закрепляет два понятия о двух категориях лиц: беженец и вынужденный переселенец.
Беженец – прибывшее или желающее прибыть на территорию Российской Федерации лицо, не имеющее гражданства Российской Федерации, которое вынуждено (или имеет намерение) покинуть место своего постоянного жительства на территории другого государства в случае совершенного в отношении него насилия или преследования в иных формах либо из-за реальной опасности подвергнуться насилию или иному преследованию по признаку расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений Закон «О беженцах».
Понятие «вынужденный переселенец» распространяется на лиц, являющихся, в отличие от беженцев, гражданами Российской федерации, которые преследуются по тем же основаниям, что и беженцы, а также в связи с проведением враждебных кампаний, массовыми нарушениями общественного порядка. В отдельных случаях вынужденным переселенцем может быть признано также не имеющее гражданства Российской Федерации лицо.
Как беженцем, так и вынужденным переселенцем не может быть признано лицо, совершившее умышленное тяжкое преступление.
Две данные социальные группы лиц и составляют предмет заботы государства и органов миграционной службы России.
Основная задача органов миграционной службы состоит в разработке проектов федеральных миграционных программ и их обеспечении в материально-финансовом отношении, а также в приеме и временном размещении мигрантов, их учете и регистрации, в защите прав в соответствии с действующим законодательством, в признании лиц, прибывающих на территорию России в статусе беженца или переселенца.
Каждое государство в современном мире связано с другими государствами разнообразными отношениями, составляющими в своей совокупности его внешнюю политику и ее конкретные проявления. Внешняя политика государства тесно, органически связана с его внутренней политикой, и является продолжением последней.
Внешняя деятельность государства, в том числе Российской Федерации, своими основными направлениями имеет: политическую (дипломатическую) деятельность, экономическую (внешнеэкономическую) деятельность, связи по линии культурного сотрудничества. Все эти направления внешней деятельности отражены в законодательстве и ведутся соответствующими государственными органами и негосударственными организациями.
Содержание данной отрасли отражено прежде всего в Конституции РФ, которая регулирует полномочия Президента и правительства РФ в области иностранных дел, относит к ведению Российской Федерации внешнюю политику, вопросы войны и мира, а к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов – координацию международных связей субъектов РФ. Руководство иностранными делами закреплено далее в законе «О Правительстве Российской Федерации» и Положении о Министерстве иностранных дел Российской Федерации.
В названных нормативных актах определено основное содержание деятельности в области иностранных дел: защита интересов Российской Федерации в целом, ее суверенитета, а также защита граждан в вопросах взаимоотношений с зарубежными странами; координация деятельности представительств Российской Федерации за рубежом и в международных организациях; организация взаимоотношений с дипломатическими представителями других стран; разработка, заключение международных договоров и соглашений и контроль за выполнением и ведение переговоров с иностранными государствами; постоянное оперативное управление иностранными делами с учетом конкретной обстановки и условий межгосударственных отношений в мире.
Руководство иностранными делами осуществляют как представительные, так и исполнительные органы государственной власти.
Федеральное Собрание принимает законы, определяющие основное содержание внешнеполитической деятельности, во исполнение названных статей Конституции (ст. ст. 71, 73).
Полномочия Президента РФ в данной области включают: руководство внешней политикой Российской Федерации, ведение переговоров и подписание международных договоров Российской Федерации, подписание ратификационных грамот, принятие верительных и отзывных грамот аккредитируемых при них дипломатических представителей.
Правительство по Закону «О Правительстве» практически обеспечивает представительство России в иностранных государствах и в международных организациях, заключает межправительственные соглашения, принимает меры к исполнению международных договоров Российской Федерации.
По соглашению между государствами в них создаются также консульские учреждения Российской Федерации, действующие на основе Положения о них. Консульские учреждения – консульства, генеральные консульства и др., защищают за границей права и интересы государства, российских граждан и юридических лиц. Они подчинены Министерству иностранных дел и действуют под общим руководством главы дипломатического представительства в стране пребывания.
Полномочий консульств несколько: выполнение поручений следственных или судебных органов Российской Федерации, воинский учет граждан Российской Федерации, охрана имущества и защита имущественных прав, вопросы оформления паспортов и виз, гражданства, совершение записей актов гражданского состояния, некоторые нотариальные действия.
Для дипломатических работников системы МИДа России установлены дипломатические ранги. Всего установлено 11 рангов.
Внешнеэкономические отношения охватывают обширный круг конкретных экономических вопросов, определяемых общим состоянием отношений между государствами. Российское законодательство отошло от принципа государственной монополии во внешнеэкономических отношениях и потому развивается на началах существенно иных – предпринимательстве, конкуренции, контроле и надзоре со стороны государства и т. п.
Нормы российского законодательства по регулированию внешнеэкономических отношений содержатся:
а) в Конституции РФ, закрепляющей полномочия государства как субъекта международных отношений, в том числе внешнеэкономических (ст. 71). Конституция, однако, не оставляет за федеративной Россией монопольное право в данной области, а наделяет аналогичными полномочиями и субъекты Федерации (ст. 72). Все последующее законодательство по регулированию внешнеэкономических отношений должно развиваться в соответствии с данными конституционными положениями;
б) в законе «О Правительстве Российской Федерации», регулирующем деятельность Правительства в области внешней торговли и других видах внешнеэкономической деятельности;
в) в законодательстве о предпринимательской деятельности (об иностранных инвестициях, о внешней торговле, о валютном и экспортном регулировании и контроле и т. д.), разрешающем предприятиям участвовать во внешнеэкономической деятельности в различных формах: кредиты в иностранной валюте, право приобретать валюту различными законными способами и т. д. Допускается создание совместных предприятий, основанных на объединении имущества, находящегося в собственности российского предприятия (государственного, частного и др.) и в собственности иностранного инвестора;
г) в положениях об отраслевых органах исполнительной власти, осуществляющих государственное регулирование и руководство областью внешнеэкономических отношений. Ведомственными актами этих органов определяется правовой статус структурных подразделений их аппарата. Сюда же должно быть отнесено законодательство о государственной таможенной службе во главе с Государственным таможенным комитетом Российской Федерации в части контроля за соблюдением таможенного законодательства, основным источником которого является Таможенный кодекс РФ.
Важный блок внешнеэкономического законодательства составляют и другие акты, обеспечивающие защиту интересов России во внешнеэкономических отношениях (по военно-техническому сотрудничеству и др.) и предусматривающие специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры.
Организация государственного управления внешнеэкономической деятельностью строится применительно к сложившейся в Российской Федерации системе органов исполнительной власти. Правительство в соответствии с Конституцией и законом «О Правительстве Российской Федерации» осуществляет руководство в области отношений с иностранными государствами и международными организациями, в частности руководство в области внешней торговли и других видах внешнеэкономической деятельности.
Непосредственное практическое руководство внешнеэкономической сферой возложено на Министерство экономического развития торговли РФ, а также на отраслевые органы – министерства и государственный таможенный комитет и др. На группу отраслевых органов, перечень и статус которых изменяется с каждым новым составом федеральной исполнительной власти, возложены такие общие задачи: прогнозирование внешнеэкономической деятельности, реализация договоров в той области, государственный контроль за обращением валютных ценностей, экспортно-импортных и иных внешнеэкономических операций, организация и практическая деятельность государственной таможенной службы.
В Российской Федерации приняты законодательные акты по вопросам обороны, которые в совокупности можно считать основой правового регулирования организации обороны: положения Конституции РФ, федеральные законы «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих».
К этим законодательным актам можно отнести и ряд указов Президента, например Указом от 16 сентября 1999 г. утверждено «Положение о порядке прохождения военной службы», указами – положения о военно-административном делении и о военном округе Вооруженных Сил РФ.
Конституция РФ закрепляет важнейшее, исходное для всего текущего законодательства положение о том, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации в соответствии с федеральными законами. И если словом «обязанность» определяется юридическая обязанность соответствующего контингента российских граждан нести военную службу, то под словом «долг», являющимся не правовой категорией, подразумевается моральная обязанность всех и каждого посильно участвовать в защите Отечества.
В уважение традиций, мощи и славы русского оружия как неотъемлемой части величия Российского государства принят закон «О днях воинской славы России».
Строительство вооруженных сил того или иного государств осуществляется на основе разработанной политическим и военным руководством военной доктрины, которая может иметь различный характер – оборонительный, наступательный и т. д. Военная доктрина Российской Федерации, утвержденная Указом Президента – носит оборонительный характер, что предопределяется органическими сочетаниями в ее положениях последовательной приверженности миру с твердой решительностью защищать национальные интересы, гарантировать военную безопасность Российской Федерации и ее союзников.
Соответственно этому исходный по организации защиты Отечества закон назван законом «Об обороне».
Само понятие «оборона» характеризуется в Законе как система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита РФ, целостности и неприкосновенности ее территории.
Организация обороны как одна из важнейших функций возложена на государство и включает в себя:
– прогнозирование и оценку военной опасности и военной угрозы;
– разработку военной политики и военной доктрины;
– правовое регулирование в области обороны;
– строительство, подготовку и поддержание в необходимой готовности Вооруженных Сил РФ, а также планирование их применения;
– разработку, производство и совершенствование оружия и военной техники;
– ряд других организационных мер, определенных в законе, имеющих целью всестороннее обеспечение обороны страны.
Основу обороны Российской Федерации составляют Вооруженные Силы РФ, имеющие статус государственной военной организации. Вооруженные Силы по своей внутренней организации разделяются по видам – войска и силы флота, и по родам войск – сухопутные войска, военно-морские силы, авиация с войсками противовоздушной обороны (ПВО), ракетные войска стратегического назначения. В последние годы из состава Вооруженных Сил были выведены некоторые воинские формирования, а именно: железнодорожные войска, пограничные войска, внутренние войска, войска Министерства безопасности (теперь Федеральной службы безопасности), войска правительственной связи, войска гражданской обороны. Все эти вооруженные формирования имеют свои цели и задачи, в том числе правоохранительного характера (внутренние войска, пограничные войска, войска Федеральной службы безопасности). Но они могут быть привлечены для обороны с применением средств вооруженной борьбы.
Высший законодательный орган – Федеральное Собрание – осуществляет законодательное регулирование в области обороны и социально-правовой защиты военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей. В рамках законодательной деятельности представительный высший орган государственной власти утверждает оборонный бюджет, по представлению Президента РФ – состав, структуру и численность Вооруженных Сил. Дает согласие на назначение министра обороны и его заместителей, начальника Генерального штаба и его заместителей, принимает решения об использовании Вооруженных Сил РФ за пределами Российской Федерации, принимает законы и постановления по другим вопросам.
Президент РФ по Конституции и закону «Об обороне» является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ. Он назначает высшее командование Вооруженных Сил начиная с министра обороны, присваивает воинские звания генералов и адмиралов, издает указы о призыве граждан РФ на военную службу (с указанием численности призывников), в случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях военное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе. Ряд других полномочий Президента определен ст. 5 данного Закона.
На Правительство РФ возлагается ответственность за состояние Вооруженных Сил (их оснащение оружием и военной техникой, выполнение планов и государственных программ развития вооружения, а также за подготовку граждан по военно-учебным специальностям). Правительство организует разработку и выполнение мобилизационных планов и заданий, принимает другие меры по обеспечению готовности страны, ее тыла и органов управления к обороне.
Определенными полномочиями по обороне наделены органы государственной власти субъектов РФ и местные органы самоуправления. Вооруженные Силы, как было сказано, – организация государственная и, следует добавить, организация федерального масштаба и подчинения. В ведении республик в составе РФ и местных органов Вооруженных Сил не имеется, т. к. это запрещено законом, поэтому их полномочия в области обороны носят обеспечительный характер: обеспечение выполнения законодательства об обороне, организация воинского учета и подготовки граждан к военной службе и т. п.
Отраслевым органом государственного управления Вооруженными Силами является Министерство обороны РФ, осуществляющее непосредственное управление Вооруженными Силами. Отрасль во главе с Министерством обороны в организационном отношении состоит из органов управления, объединений, соединений, воинских частей, учреждений, военных образовательных учреждений.
Министерство обороны является общегосударственным органом. Полномочия Министерства обороны с учетом этого включают все необходимые действия по непосредственному и прямому управлению Вооруженными Силами: реализацию политики в области строительства Вооруженных Сил в соответствии с решениями высших органов Российской Федерации; финансовое, техническое и тыловое обеспечение Вооруженных Сил; разработку проектов общевойсковых уставов; организацию прохождения военной службы и обеспечение социальной защиты военнослужащих и другие полномочия.
Возложенные полномочия Министерство обороны реализует силами своего рабочего аппарата, Генерального штаба Вооруженных Сил через другие создаваемые им органы управления – функциональные и территориальные.
Военно-учетными органами в системе Министерства обороны применительно к административно-территориальному устройству Российской Федерации являются военные комиссариаты.
Закон «О воинской обязанности и военной службе» определяет воинскую обязанность как содержащую в качестве составных элементов воинский учет, подготовку к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы.
Военная служба заключается в том, что это главный элемент в отношениях между государством и гражданами в военной области, и в том, что правовой статус военнослужащих определяется специальным Законом.
Воинская обязанность граждан Российской Федерации обусловлена конституционным положением о защите Отечества, она как юридическая категория возникает и начинает действовать с постановки на воинский учет.
Воинский учет граждан осуществляется военными комиссариатами по месту их жительства. Закон «О воинской обязанности и военной службе» определяет контингент граждан, не подлежащих воинскому учету: освобожденных от воинской обязанности; проходящих военную службу; отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы и ряда других лиц. Первоначальная постановка граждан мужского пола на воинский учет осуществляется в период с 1 января по 31 марта в год достижения гражданином 17-летнего возраста.
Гражданин, подлежащий постановке на воинский учет или состоящий на учете, обязан явиться по вызову военного комиссариата, а в случае переезда на новое место жительства явиться в двухнедельный срок в военный комиссариат для постановки его на воинский учет.
Кодекс об административных правонарушениях в отдельной главе предусматривает административную ответственность за нарушение различных правил воинского учета. Подготовка гражданина к военной службе предусматривается в качестве обязательной или добровольной.
Обязательная подготовка включает получение необходимых начальных знаний в области обороны и основ военной службы, военно-патриотическое воспитание, подготовку по военно-учетным специальностям, а также медицинские обследования и освидетельствования. Добровольная подготовка гражданина к военной службе предусматривает занятия военно-прикладными видами спорта, овладение военно-учетными специальностями, обучение в образовательных учреждениях, в том числе по программе офицеров запаса на военных кафедрах при государственных образовательных учреждениях профессионального высшего образования.
Призыв на военную службу обязателен для всех граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих или обязанных состоять на воинском учете, не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу.
Гражданину, призываемому на военную службу, законодательство предоставляет теперь, впервые в истории российского законодательства, право выбора способа исполнения своей воинской обязанности: проходить военную службу по призыву или поступать на военную службу по контракту. Контрактная военная служба, в настоящее время широко применяющаяся в армиях многих стран, вводится и у нас. Закон «О воинской обязанности и военной службе» содержит специальный раздел V, отведенный регулированию отношений при поступлении на военную службу по контракту, статьи которого определяют порядок заключения контракта, виды контрактов, сроки службы по контрактам, требования к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. От призыва на военную службу освобождаются граждане, признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья. Отсрочки от призыва на военную службу предоставляются по основаниям: состояние здоровья, семейные обстоятельства, обучение на дневном отделении (впервые) в образовательном учреждении профессионального образования – на время обучения, и др.
Закон «О воинской обязанности и военной службе» определяет воинскую обязанность как содержащую в качестве составных элементов воинский учет; подготовку к военной службе; призыв на военную службу; прохождение военной службы и т. д. Законы «Об обороне» и «О статусе военнослужащих» выделяют прохождение военной службы, которая является главным элементом в отношениях между государством и гражданами в военной области. Воинская обязанность граждан Российской Федерации определена Конституцией. С 1 января 2004 г. вступает в силу Федеральный закон от 25 июля 2002 г. «Об альтернативной гражданской службе», принятый в целях обеспечения конституционного права граждан на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой.
Альтернативная гражданская служба рассматривается как особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, на которую направляются граждане, в случае, если:
а) несение военной службы противоречит его убеждениям и вероисповеданию;
б) гражданин относится к коренному малочисленному народу, ведет традиционный образ жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и занимается традиционными промыслами.
Альтернативная гражданская служба имеет местом прохождения организации, подведомственные органам исполнительной власти РФ, субъектов РФ, а также организации Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов. При этом граждане проходят альтернативную службу, как правило, за пределами территорий субъектов РФ, в которых они постоянно проживают. Срок альтернативной службы составляет 42 месяца (для выпускников вузов – 21 месяц), а при исполнении обязанностей гражданского персонала в Вооруженных Силах, других войсках, воинских формированиях – 36 месяцев (для выпускников вузов – 18 месяцев).
Направление гражданина на альтернативную гражданскую службу организует глава органа местного самоуправления совместно с военным комиссаром и осуществляет призывная комиссия на основании мотивированного заявления гражданина, ходатайствующего о замене военной службы. Заявление рассматривается в присутствии гражданина призывной комиссией, которая выносит заключение об удовлетворении заявления либо принимает решение об отказе. При удовлетворении заявления последующие действия, связанные с направлением гражданина на альтернативную гражданскую службу, включают его явку для медицинского освидетельствования и на заседание призывной комиссии, принимающей решение о направлении его на альтернативную службу, а также явку в военкомат для получения предписания с указанием места службы. На мероприятия, связанные с направлением на альтернативную службу, граждане вызываются повестками военкомата.
Началом прохождения альтернативной службы считается день убытия к месту службы, указанный в предписании. Работодатель, к которому прибывает гражданин, обязан заключить с ним срочный трудовой договор и в 3-дневный срок уведомить военкомат и соответствующий орган исполнительной власти, которому подведомственна организация. Гражданину предоставляются отпуска, а также льготы, гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством, а оплата труда производится в соответствии с действующей в организации системой оплаты. Вместе с тем на граждан, проходящих альтернативную службу, возлагаются особые обязанности, вытекающие из характера служебных правоотношений (запрещение участия в забастовках, занятия предпринимательством, выезд из населенного пункта без согласования с работодателем и др.).
Граждан, прошедших альтернативную службу, зачисляют в запас Вооруженных Сил без призыва их в последующем на военные сборы.
Каждое современное государство имеет пространственный предел своей деятельности, определяемый государственной границей, как правило, четко обозначенный и закрепленный в правовых актах внутреннего и международного действия. Наряду с организацией обороны страны охрана государственной границы служит одним из главных средств защиты государства, его суверенитета, безопасности граждан и общества в целом. Охрана Государственной границы определенно связана и с обеспечением порядка и безопасности внутри страны, особенно в современных условиях, когда деятельность многих преступных группировок приобретает международный характер.
Правовой режим охраны Государственной границы с учетом ее значения должен определяться законодательным актом высшего юридического свойства, т. е. охрана государственной границы регулировалась правительственными и ведомственными (Министерства внутренних дел, Комитета государственной безопасности) актами. Закон «О Государственной границе СССР» был первый Закон, регулировавший весь комплекс отношений по правовому режиму государственной границы, включая ее охрану, отнесенную к компетенции, как и прежде, органов государственной безопасности, в ведении которых состояли пограничные войска.
В связи с реорганизацией органов Комитета государственной безопасности охрана Государственной границы была отделена в отдельную отрасль. В Российской Федерации основу законодательства о статусе Государственной границы и ее защите и охране составляет Закон РФ «О Государственной границе Российской Федерации». На основе данного Закона принимаются по отдельным вопросам режима и охраны границы президентские указы, правительственные постановления и ведомственные правовые акты.
Законодательство о Государственной границе определяет три основных понятия – Государственная граница, защита и охрана Государственной границы.
Государственная граница . Закон «О Государственной границе Российской Федерации» говорит, что линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющая пределы государственной территории (суши, недр, вод и воздушного пространства) Российской Федерации, есть пространственный предел действия государственного суверенитета Российской Федерации. Закон также определяет прохождение линии Государственной границы в отдельности на суше, на море, на судоходных реках, на водохранилищах гидроузлов и иных искусственных водоемах, на мостах, плотинах и иных сооружениях, проходящих через реки, ручьи, озера и иные водоемы.
Защита Государственной границы является неотъемлемой составной частью государственной системы обеспечения безопасности Российской Федерации и заключается в осуществлении политических, организационно-правовых, дипломатических, экономических, оборонных, пограничных, разведывательных, контрразведывательных, оперативно-розыскных, экологических, санитарных и иных мер по защите на Государственной границе жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз.
Охрана Государственной границы включает в себя меры по ее охране:
– по недопущению противоправного изменения прохождения (обозначения) государственной границы;
– по обеспечению соблюдения юридическими и физическими лицами режима Государственной границы, пограничного режима и режима в пунктах пропуска через Государственную границу. Законодательство о Государственной границе определяет и закрепляет перечень и содержание организационно-правовых мер по охране границы, государственные организации, осуществляющие эти меры, систему органов управления охраной Государственной границы.
Согласно Конституции РФ к компетенции Федерального Собрания, Президента, Правительства РФ относятся определение статуса и защита государственной границы территориального моря, воздушного пространства, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации. Законы, указы Президента и правительственные постановления, принятые в последние годы по вопросам обороны и в целом в военной области, относятся и к тем войсковым формированиям, которые осуществляют охрану государственной границы.
Министерства и ведомства , их формирования можно разделить по объему их полномочий в области защиты и охраны государственной границы на две группы. Министерство иностранных дел – ведомства, ведущие таможенный, санитарный, экологический и другой контроль на государственной границе – имеет полномочия по обеспечению защиты государственной границы и непосредственного управления или участия в управлении охраной государственной границы не принимает.
Федеральная служба безопасности, Министерство обороны, Министерство внутренних дел имеют задачу и соответствующие полномочия по организации и непосредственной охране государственной границы имеющимися силами и средствами.
Министерство иностранных дел РФ ведет переговоры по вопросам государственной границы, осуществляет внешнеполитическое международно-правовое обеспечение охраны государственной границы, оформляет документы на право въезда в Российскую Федерацию и выезда из нее гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, разрешает вопросы соблюдения режима государственной границы, а также инциденты на границе.
Министерства и ведомства РФ, осуществляющие на государственной границе таможенный, санитарно-карантинный, ветеринарный, фитосанитарный и иные виды контроля: Государственный таможенный комитет, Министерство здравоохранения, Министерство сельского хозяйства и другие ведомства. Все они при осуществлении своих полномочий обязаны оказывать содействие войскам, непосредственно охраняющим границу.
Федеральная служба безопасности РФ обеспечивает защиту жизненно важных интересов личности, общества и государства на Государственной границе в общей системе своих полномочий: осуществляет анализ и прогнозирование политической, социально-экономической и криминогенной обстановки в приграничных районах, кризисных ситуаций в сопредельных государствах, затрагивающих безопасность Российской Федерации, осуществляет контрразведывательные и оперативно-розыскные меры.
Полномочия пограничной службы, предоставленные Законом «О Государственной границе Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами, можно разделить на три группы. Пограничные войска охраняют государственную границу на суше, море, реках, озерах и иных водоемах, а также в пунктах пропуска через государственную границу.
Силы Военно-морского флота Министерства обороны осуществляют охрану государственной границы в подводной среде – контролируют пересечение государственной границы, осуществляют противолодочную, в том числе подводно-диверсионную, оборону, применяют в необходимых случаях боевую технику и оружие.
Полномочия Министерства внутренних дел в области охраны государственной границы:
а) охрана Государственной границы на отдельных, особых ее участках;
б) содействие пограничным органам и войскам в охране Государственной границы: контроль за соблюдением правил пограничного режима и режима в пунктах пропуска через Государственную границу; розыск лиц, нарушивших правила охраны государственной границы, выяснение и проверка обстоятельств правонарушений и т. д.
Охрана Государственной границы осуществляется с помощью политических, экономических и правовых мер, которые могут иметь как собственное содержание, например административное задержание лица, нарушившего правила охраны границы, так и придавать юридическое значение политическим, экономическим, организационным и иным средствам охраны границы, например установлению определенного режима в пунктах пропуска через Государственную границу.
Охрана любого объекта требует установления для этой цели определенных порядка и правил, которые в совокупности принято называть режимом.
Охрана Государственной границы взаимосвязана с регулированием многих вопросов и требует большого числа правил. С учетом этого закон установил три вида режима охраны Государственной границы, которые различаются по содержанию правил, регулирующих действия лиц, охраняющих границу, перемещающихся через границу и т. д.:
– режим Государственной границы;
– пограничный режим;
– режим в пунктах пропуска через Государственную границу.
Режим Государственной границы включает в себя правила:
– содержания Государственной границы, т. е. сохранение и поддержание в исправном состоянии пограничных знаков, оборудования и т. д.;
– пересечения Государственной границы лицами и транспортными средствами;
– перемещения через Государственную границу товаров и животных;
– пропуска через Государственную границу лиц, транспортных средств, товаров и животных;
– ведения на Государственной границе хозяйственной, промысловой и иной деятельности;
– разрешения с иностранными государствами инцидентов, связанных с нарушением указанных правил. Пограничный режим включает в себя правила, которые действуют: а) в пограничной зоне; б) в российской части вод пограничных рек, озер, иных водоемов, во внутренних морских водах и территориальном море.
Эти правила определяют порядок:
– въезда (прохода), временного пребывания, передвижения лиц и транспортных средств в пограничной зоне;
– хозяйственной, промысловой и иной деятельности, проведения массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий в пограничной зоне;
– учета и содержания российских маломерных надводных и подводных средств и средств передвижения по льду, их плавание и передвижение по льду в территориальном море и внутренних морских водах РФ, российской части вод пограничных рек, озер и иных водоемов; ведения промысловой, исследовательской, изыскательской и иной деятельности в территориальном море и внутренних морских водах РФ, российской части пограничных рек, озер и иных водоемов. Пограничная зона устанавливается в пределах
территории административного района, города, прилегающей к Государственной границе на суше, морскому побережью, российским берегам пограничных рек, озер и иных водоемов и в пределах территорий островов на указанных водоемах.
Режим в пунктах пропуска через Государственную границу включает правила въезда в эти пункты, пребывания и выезда из них лиц и транспортных средств, ввоза, нахождения и вывоза грузов, товаров и животных, устанавливаемые исключительно в интересах создания необходимых условий для осуществления пограничного, таможенного и иных видов контроля. Правила устанавливаются транспортными министерствами и ведомствами по согласованию с пограничными органами и войсками. Все три названных режима охраны Государственной границы составляют, в сущности, основу организации всего дела охраны границы. Непременным средством обеспечения каждого режима в отдельности служат административно-правовые пограничные меры, включая и меры административного принуждения, предусмотренные действующим законодательством.
Законом определены основные правовые меры охраны Государственной границы: административно-правовые, гражданско-правовые (материальные), уголовно-правовые (уголовная ответственность). Меры применяются в силу государственной необходимости (главной из них является реквизиция имущества у граждан и негосударственных организаций, предусмотрена Конституцией). Они могут быть использованы для оказания помощи пограничным войскам и органам в целях усиления охраны границы: реквизиция транспортных средств при отражении вторжений на российскую территорию, проведение поисковых мероприятий, доставление нарушителей.
Контрольно-предупредительные меры основаны на:
а) контроле над соблюдением имеющих разрешительный или уведомительный правил режима всех видов и правил пресечения Государственной границы;
б) проведении оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельности;
в) профилактике правонарушений, борьба с которыми входим в компетенцию пограничных органов и войск;
г) проверке документов у лиц и документов на транспортные средства;
д) досмотре (осмотре) транспортных средств и перевозимых на них грузов;
е) производстве соответствующих отметок в документах на право пересечения Государственной границы и при необходимости временном изъятии таких документов;
ж) ограничении или запрете движения лиц и транспортных средств, доступа на отдельные участки местности и другие подобные ограничения;
з) регистрации лиц в пунктах пропуска через Государственную границу.
Административно-восстановительные меры применяются на основе общего законодательства.
Кроме того, законодательством о Государственной границе предусмотрены и специальные административно-восстановительные меры, например передача властям сопредельного государства нарушителей Государственной границы, в отношении которых отсутствуют основания для возбуждения уголовных дел и производства об административном правонарушении.
Меры административного пресечения применяются в целях пресечения совершающихся правонарушений. Законом «О Государственной границе Российской Федерации» и КоАП РФ установлено несколько видов административного задержания по продолжительности:
а) до 3 часов – для составления протокола и выяснения обстоятельств правонарушений;
б) до 48 часов – для установления личности или для выяснения обстоятельств правонарушения;
в) задержание с санкции прокурора иностранных граждан и лиц без гражданства, совершивших незаконное пересечение Государственной границы, в отношении которых приняты решения о передаче властям сопредельных государств либо о выдворении из Российской Федерации, на время, необходимое для исполнения таких решений.
Законодательством о Государственной границе предусмотрены и другие виды задержания:
– задержание в отсутствие таможенных органов обнаруженных при пограничном контроле незаконно перемещаемых через Государственную границу оружия, боеприпасов, наркотических средств и других товаров;
– задержание судна, нарушившего режим внутренних и территориальных вод Российской Федерации. Закон допускает применение при охране
Государственной границы особых средств – оружия, боевой техники, физической силы, специальных средств. Административная ответственность за нарушение правил охраны Государственной границы определена в КоАП РФ – за нарушения пограничного режима, режима Государственной границы РФ, режима в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, незаконный провоз лиц через границу. Дела о данных правонарушениях подведомственны должностным лицам пограничных органов и войск, включая начальников пограничных отрядов и застав, командиров войсковых частей, кораблей, катеров и др.
Таможенное дело представляет собой в настоящее время систему государственных органов и других организаций – таможенных контрольных учреждений, органов управления, предприятий, таможенных лабораторий, научно-исследовательских учреждений, учебных заведений и других организаций. Организация таможенного дела и управление им со стороны государства составляют сферу государственного управления:
– во-первых, полномочия таможенных органов, в частности по таможенному контролю, распространяются на все организации и граждан, перемещающих через таможенную границу товары и транспортные средства;
– во-вторых, органу, стоящему во главе таможенной системы – Государственному таможенному комитету Российской Федерации (ГТК России), предоставлено право издавать нормативные акты по таможенному делу, обязательные для исполнения всеми таможенными органами РФ, иными государственными органами РФ, предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм собственности и подчиненности, а также должностными лицами и гражданами. Единую централизованную систему таможенных органов государственного управления России составляют:
– ГТК;
– региональные таможенные управления;
– таможни;
– таможенные посты.
Полномочия органов управления таможенным делом, от ГТК России до таможенных постов включительно, определены в Таможенном кодексе. Их полномочия можно разделить на несколько групп.
1. Контроль над соблюдением таможенных правил всеми организациями и лицами, перемещающимися через таможенную границу с товарами и транспортными средствами.
2. Ведение таможенной статистики и товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.
3. Взимание таможенных пошлин (таможенного тарифа), налогов и иных таможенных платежей.
4. Борьба с контрабандой и другими нарушениями таможенных правил как собственными силами и средствами, так и путем передачи дел в другие правоохранительные органы.
В системе сферы управления таможенным делом осуществляются внутриорганизационные полномочия: ведение учета и статистики, организация службы личного состава, участие в международных связях и др.
Порядок приема на службу и прохождение службы в таможенной системе определены двумя обстоятельствами: во-первых, служба это государственная и, во-вторых, правоохранительная. Отсюда и требования к поступающим на службу и самим служащим.
На службу в таможенные органы принимаются только граждане Российской Федерации, способные по своим деловым и моральным качествам, уровню образования и состоянию здоровья выполнять возложенные на таможенные органы Российской Федерации задачи. Прием на службу осуществляется на контрактной основе, с испытательным сроком до одного года. Принятые на службу в таможенные органы граждане принимают присягу, текст которой приводится в законодательстве. Все служащие осуществляют таможенный контроль и другие полномочия, названные выше, при исполнении служебных обязанностей имеют статус должностного лица.
Для должностных лиц таможенных органов установлены специальные звания: от действительного Государственного советника таможенной службы РФ и генерал-полковника таможенной службы до прапорщика таможенной службы. Должности, занимаемые сотрудниками таможенных органов, подразделяются на младший состав, средний, старший и высший начальствующий состав.
Законодательство содержит ряд ограничений для должностных лиц таможенных органов: не заниматься другой оплачиваемой деятельностью, а также предпринимательской; не состоять членом органа управления коммерческой организации; не использовать свое служебное положение в интересах политических партий и других общественных объединений и т. д.
Обязанность соблюдать и исполнять правила перемещения чрез таможенную границу товаров, транспортных средств или предметов возлагается на лица и организации, производящие эти операции. Задача таможенных органов и их должностных лиц – обеспечить нерушимость таможенных правил, а при нарушении принимать необходимые меры к их восстановлению.
Административно-правовые средства обеспечения таможенных правил включают:
а) установление определенного порядка (режима) перемещения через границу товаров и транспортных средств;
б) таможенный контроль;
в) меры административного принуждения и административной ответственности за нарушение таможенных правил.
В обеспечение порядка при пересечение таможенной границы законодательством установлены государственные режимы таможенного регулирования. Предусмотрены следующие виды:
1) выпуск для свободного обращения; 2) реимпорт; 3) транзит; 4) таможенный склад 5) магазин беспошлинной торговли; 6) переработка на таможенной территории; 7) переработка под таможенным контролем; 8) временный ввоз (вывоз); 9) свободная таможенная зона; 10) свободный склад и др.
Таможенные режимы включают в себя таможенный контроль. Таможенный контроль имеет целью проверить соблюдение и исполнение таможенных правил перемещения через таможенную границу товаров, транспортных средств и других предметов. Для лучшей организации таможенного контроля предусмотрено создание зоны таможенного контроля вдоль таможенной границы Российской Федерации, в местах таможенного оформления, нахождения таможенных органов и в иных местах, определяемых ГТК России.
Основными формами таможенного контроля, предусмотренными законодательством, служат: проверка документов и сведений, необходимых для таможенных целей; таможенный досмотр (досмотр товаров и транспортных средств, личный досмотр как исключительная форма таможенного контроля); учет товаров и транспортных средств и т. д.
Применяются различные меры административного принуждения : запрещения и ограничения на ввоз в Россию и вывоз определенных товаров и транспортных средств; требования об устранении нарушения, изменении вида таможенного режима, а также применения мер административного пресечения таможенных правонарушений (административных и уголовных).
Из числа мер административного пресечения , закрепленных в КоАП и Таможенном кодексе, следует указать:
1) доставление лица, нарушившего таможенные правила, в таможенный орган;
2) административное задержание лица, нарушившего таможенные правила;
3) применение физической силы для пресечения правонарушения, задержания лиц, преодоления сопротивления и воспрепятствования допуску к объектам, находящимся под таможенным контролем, и в иных случаях, указанных в Таможенном кодексе;
4) применение специальных средств (наручников, резиновых палок, устройств для вскрытия помещений, слезоточивых веществ, средств принудительной остановки транспорта и т. п.) для отражения нападения на работников таможенных органов РФ или иных лиц и по другим основаниям;
5) применение и использование огнестрельного оружия в качестве крайней меры пресечения правонарушения. В Таможенном кодексе указаны основания применения огнестрельного оружия для отражения нападения на работников таможенных органов Российской Федерации (например в случае, когда их жизнь и здоровье подвергаются опасности и др.).
В систему административно-правовых мер обеспечения таможенных правил входит также и административная ответственность. Меры административного пресечения одной из целью имеют обеспечение привлечения правонарушителей к административной ответственности.
Обеспечение внешней безопасности Российской Федерации возложено на Вооруженные Силы, пограничные войска, таможенные органы и федеральные органы внешней разведки и службы безопасности.
Закон «О внешней разведке» дает представление о том, что внешняя разведка состоит в единой с обороной системе обеспечения безопасности, охраны Государственной и таможенной границы, но выполняет задачу обеспечения безопасности своими методами и средствами, которые можно определить как разведывательные. Они закреплены законом, отражены в компетенции органов внешней разведки.
Внешняя разведка и служба безопасности, выполняя возложенные на них задачи в системе обеспечения безопасности, входят в правоохранительную систему государственных и негосударственных организаций. В процессе реализации своей компетенции внешняя разведка и служба безопасности состоят в определенных отношениях с другими правоохранительными органами, например с органами прокуратуры, правосудия.
Организация и деятельность внешней разведки и службы безопасности, как и иных государственных структур, должны регулироваться прежде всего законом.
В РСФСР было принято Временное положение об Агентстве федеральной безопасности РСФСР (ноябрь 1991 г.), которое стало первым государственным российским органом безопасности, а затем – Временное положение о Министерстве безопасности РСФСР, созданное на базе Агентства федеральной безопасности (январь 1992 г.)
Закон «О федеральных органах государственной безопасности», принятый в июле 1992 г., закреплял систему органов государственной безопасности в центре и на местах во главе с Министерством безопасности РФ. Процесс реорганизации органов безопасности был продолжен Указом Президента в декабре 1993 г. Указ «Об упразднении Министерства безопасности Российской Федерации и создании Федеральной службы контрразведки Российской Федерации».
Федеральный закон «Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации» был принят в марте 1995 г. Действующее Положение о Федеральной службе безопасности, утвержденное Указом Президента, расширило и уточнило полномочия органов безопасности РФ и поставило перед ними две четкие задачи: контрразведывательная деятельность и борьба с преступностью. Отнесение к оперативно-розыскной, дознавательской и следственной компетенции Федеральной службы безопасности таких видов преступлений, как шпионаж, террористическая деятельность, организованная преступность, коррупция, незаконный оборот оружия и других, наиболее опасных преступлений, определено Законом.
Новый важный шаг к усилению полномочий служб безопасности и внешней разведки и исправлению затянувшейся ситуации многоведомственности в сфере безопасности сделан президентским Указом. Упразднение Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) для обоих ведомств будет означать укрепление их полномочий средствами радиоэлектронной разведки. В круг же функций Федеральной службы безопасности возвращены характерные именно для нее функции охраны Государственной границы и руководства пограничными войсками.
Правовую основу организации и деятельности внешней разведки и службы безопасности в настоящее время составляют:
1) Конституция РФ (ст. ст. 71, 72);
2) Закон РФ «О безопасности»;
3) Положение о Совете безопасности РФ, утвержденное Указом Президента;
4) Федеральный закон «О внешней разведке»;
5) Федеральный закон «Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации»;
6) текущее законодательство, например, Федеральные законы «О борьбе с терроризмом» и «О противодействии экстремистской деятельности».
Федеральный закон «О внешней разведке» определяет основную задачу органов внешней разведки по обеспечению безопасности страны от внешних угроз как разведывательную деятельность.
Цели разведывательной деятельности состоят в обеспечении высших государственных органов разведывательной информацией, необходимой для принятия важных государственных решений; создании условий для успешной реализации политики государства в сфере безопасности; в содействии экономическому развитию и научно-техническому прогрессу страны посредством добывания органами внешней разведки экономической и научно-технической информации. Разведывательная деятельность не должна вестись в антигуманных целях и целях, не предусмотренных законодательством.
В разведывательной деятельности используются различные методы и средства, которые не должны причинять ущерб жизни и здоровью людей и окружающей среде. Могут быть использованы информационные системы, видео– и аудиозапись, кино– и фотосъемка, снятие информации с технических каналов связи, а также другие методы и средства. Применение методов и средств разведывательной деятельности в отношении граждан России на ее территории не допускается.
По Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» Службе внешней разведки предоставлено право вести на территории Российской Федерации оперативно-розыскную деятельность, но только как указано в Законе.
Организационно-правовой статус Службы внешней разведки Российской Федерации (СВР России) определяет ее место в государственном аппарате: по своему организационному положению Служба внешней разведки состоит в центральном аппарате исполнительной власти в статусе ведомства, с непосредственным подчинением Президенту РФ.
СВР России осуществляет разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-стратегической, научно-технической и экологической сферах, а также в сфере обеспечения безопасности российских учреждений, находящихся за пределами Российской Федерации, и командированных за пределы Российской Федерации российских граждан, имеющих допуск к государственной тайне.
Также разведывательную деятельность по соответствующим функциям осуществляют органы внешней разведки Министерства обороны РФ (в военной, военно-политической, военно-технической и других сферах), а также Пограничная служба (в сфере охраны Государственной границы Российской Федерации, исключительной экономической зоны Российской Федерации и континентального шельфа Российской Федерации).
Общее руководство внешней разведкой осуществляет Президент РФ: он определяет задачи разведывательной деятельности, контролирует и координирует деятельность органов внешней разведки, назначает их руководителей. Сотрудниками органов внешней разведки являются военнослужащие и служащие кадрового состава, а также не входящие в кадровый состав военнослужащие, служащие и рабочие, добровольно поступившие соответственно на действительную военную службу или на работу в эти органы. К кадровому составу внешней разведки относятся те военнослужащие и гражданские служащие, чьи функциональные обязанности непосредственно связаны с осуществлением разведывательной деятельности. Сведения о принадлежности конкретных лиц к кадровому составу внешней разведки составляют государственную тайну. Для достижения целей разведывательной деятельности органы внешней разведки могут устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения сотрудничества с совершеннолетними дееспособными лицами, добровольно давшими согласие оказывать конфиденциальное содействие органам внешней разведки. Сведения об этом также составляют государственную тайну.
Деятельность в интересах обеспечения безопасности личности, общества, государства ведут и органы Федеральной службы безопасности, которые возглавляются Федеральной службой безопасности Российской Федерации (ФСБ России).
ФСБ России для выполнения возложенных на органы службы безопасности задач и обеспечения деятельности указанных органов в установленном порядке создает подразделения департаментов, самостоятельных управлений и других структурных подразделений ФСБ России, территориальные органы безопасности, органы безопасности в войсках, центры специальной подготовки, подразделения специального назначения, военно-строительные подразделения, предприятия, учреждения и организации.
Управление органами Федеральной службы безопасности ведется на началах централизации.
Контрразведывательная деятельность – это деятельность органов Федеральной службы безопасности по выявлению, предупреждению, пресечению разведывательной и иной деятельности специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации.
Борьбу с преступностью органы Федеральной службы безопасности ведут посредством оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию шпионажа, террористической деятельности, организованной преступности, незаконного оборота оружия, наркотиков и других наиболее опасных преступлений, по которым дознание и предварительное следствие отнесено к ведению органов ФСБ России. В системе органов Федеральной службы безопасности Указом Президента РФ «О создании следственного управления Федеральной службы контрразведки Российской Федерации и следственных подразделений в органах контрразведки Российской Федерации» восстановлен следственный аппарат.
В соответствии с задачами органов ФСБ России Законом определены их обязанности и права, которые обеспечивают практическое выполнение поставленных перед ними задач и охватывают все стороны их деятельности как внутри ведомства, так и в отношениях с другими ведомствами и вышестоящими органами. По своему организационному положению Федеральная служба безопасности является федеральным органом исполнительной власти в статусе ведомства. Службу возглавляет директор Федеральной службы безопасности РФ.
Служба личного состава имеет, как и в других структурах, свои особенности. Личный состав органов безопасности находится на государственной службе. Одна часть личного состава – кадровый состав, находится на военной службе и проходит службу по общим правилам военной службы, имея статус военнослужащего. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадрового состава ведется в учебных заведениях, находящихся в ведении ФСБ России, и других учебных заведениях. Зачисление граждан Российской Федерации на военную службу в органы безопасности отнесено к полномочиям директора ФСБ России так же, как и решение многих других кадровых вопросов. Военнослужащий органов безопасности по решению руководителя ведомства может быть прикомандирован в установленном порядке с оставлением на военной службе органов безопасности к органам государственной власти, министерствам, государственным комитетам, федеральным службам, агентствам, инспекциям и другим ведомствам, а также к учреждениям, организациям и предприятиям независимо от форм собственности. Другая часть личного состава – невоеннослужащие, правовой статус которого определяется и регулируется общими нормами прохождения службы и трудовой деятельности.
В системе службы безопасности имеются учебные заведения для подготовки кадров, из которых главным является Академия Федеральной службы безопасности.
С понятием «юстиция» традиционно связываются как суды, так и другие имеющие отношение к правосудию органы и учреждения, на которые возлагаются функции административного обеспечения деятельности судов (кадры, финансирование, материально-техническое оснащение, статистика и т. д.), а также функции организации исполнения судебных решений, включая и исполнение уголовных наказаний, функции организации судебно-экспертной, адвокатской, нотариальной и иной деятельности.
Перечисленные функции являются управленческими функциями, а не правосудием и потому самим судам как органам судебной власти не свойственны. С другой стороны, принципы независимости правосудия требуют гарантий ограждения судей даже от косвенного воздействия на них при выполнении кадровых, финансовых и других функций организационного обеспечения правосудия. Процессуальная и другая профессиональная деятельность экспертных, адвокатских, нотариальных организаций также требует защиты как от административного вмешательства, так и от влияния судов.
Судебное управление является по своей природе внутриорганизационным управлением в системе судов и к исполнительной власти не относится, хотя возникающие в процессе внутрисудебного управления отношения – административно-правовые. Его сущность характеризуется деятельностью Судебного департамента при Верховном Суде РФ – специального федерального государственного органа судебной власти, на который возложено организационное обеспечение судов общей юрисдикции, военных и специализированных судов, органов судебного сообщества. В систему Судебного департамента входят его управления в субъектах РФ.
Судебный департамент и подведомственные ему органы выполняют кадровые, финансовые, материально-технические и иные обеспечительные функции судебного управления: изучение организации деятельности судов; внесение предложений об их создании и упразднении; определение потребности судов в кадрах, отбор и подготовка кандидатов на должность судей; организация работы экзаменационных комиссий по приему квалификационного экзамена на должность судьи; ведение судебной статистики, организация делопроизводства и работы архивов судов и ряд других функций. При осуществлении своих функций органы Судебного департамента не вправе вмешиваться в осуществление правосудия.
Отраслевое управление органами и учреждениями юстиции представляет собой отрасль государственного управления, возглавляемую Министерством юстиции РФ (Минюст России). В соответствии с законодательством, а также Указом Президента его органы и учреждения выполняют следующие функции: участие в правовом обеспечении нормотворческой деятельности государственных органов РФ и ее субъектов; государственная регистрация ведомственных нормативных правовых актов; государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним; государственная регистрация юридических лиц; регулирование правового обслуживания организаций и населения по линии нотариата и адвокатуры; обеспечение установленного порядка деятельности судов и обеспечение исполнения актов судебных и других органов и др.
В систему Минюста России входят главные управления и управления по федеральным округам и территориальные органы в субъектах РФ, а также иные органы и учреждения юстиции.
Для выполнения возложенных функций в структуре центрального аппарата Минюста России созданы главные управления (Главное управление исполнения наказаний), управления (Управление законодательства субъектов РФ), департаменты (судебных приставов, по делам общественных и религиозных организаций и др.) и другие подразделения по основным направлениям его деятельности.
Полномочия органов юстиции по правовому обеспечению нормотворческой деятельности остаются в числе ведущих. Минюст России координирует нормотворческую деятельность федеральных органов исполнительной власти, разрабатывает предложения по отмене и приостановлению их актов и по совершенствованию законодательства, участвует в работе по ведению общеправового классификатора отраслей законодательства РФ и подготовке свода законов РФ.
Минюст России проводит юридическую экспертизу проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, вносимых на рассмотрение Президента и Правительства РФ, а также юридическую экспертизу на предмет соответствия Конституции РФ и федеральным законам правовых актов субъектов РФ. В случае незаконности этих актов Минюст России представляет в соответствующие федеральные государственные органы и орган государственной власти субъекта РФ, принявший данный акт, свое мотивированное заключение. Среди новых полномочий Минюста России следует отметить подготовку ежегодных докладов Президенту РФ и Правительству РФ о соблюдении законности органами государственной власти и должностными лицами при принятии ими нормативных актов.
Компетенция органов юстиции по государственной регистрации ведомственных нормативных актов . Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций или имеющие межведомственный характер, в том числе акты, содержащие сведения, составляющие государственную тайну или конфиденциальные сведения, в пятидневный срок со дня их подписания представляются в Минюст России для государственной регистрации.
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним возложена на специальные учреждения юстиции, на территории регистрационного округа по месту нахождения данного имущества.
Государственная регистрация указанных прав является юридическим актом признания и подтверждения государством возникновения ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество.
Учреждения юстиции по регистрации прав проверяют действительность поданных документов, наличие соответствующих прав заявителей, а также наличие ранее зарегистрированных и ранее заявленных прав; производят государственную регистрацию прав с выдачей соответствующих документов и т. д.
Государственная регистрация юридических лиц
Минюст России и его территориальные органы также включены в административные процедуры государственной регистрации отдельных юридических лиц: они принимают решения о регистрации общественных объединений, политических партий, религиозных организаций, торгово-промышленных палат и иных некоммерческих организаций. Органы юстиции осуществляют контроль за соблюдением такими организациями законодательства о государственной регистрации (за своевременным представлением сведений, необходимых для внесения в Единый государственный реестр), и наделены правом обращения в суд с требованием о признании виновной организации, прекратившей свою деятельность, а также правом возбуждения производства (составления протоколов) по соответствующим составам административных правонарушений.
Минюст России осуществляет в соответствии с Федеральным законом «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» организационное и методическое руководство центральными лабораториями судебной экспертизы и лабораториями судебной экспертизы. Судебно-экспертные учреждения системы Минюста России производят экспертизы в основном для судов, органов внутренних дел, органов ФСБ, таможенных и налоговых органов.
На службу судебных приставов, которая входит в систему Минюста России, возлагается обеспечение установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов, предусмотренных Федеральным законом «Об исполнительном производстве».
В службу судебных приставов, возглавляемую заместителем министра юстиции (главным судебным приставом РФ), входят Департамент судебных приставов Минюста РФ, служба судебных приставов управления военных судов Минюста РФ, службы судебных приставов органов юстиции субъектов РФ, а также районные и межрайонные подразделения судебных приставов, состоящие из судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов и судебных приставов исполнителей. Подразделения судебных приставов возглавляются старшим судебным приставом, назначаемым (как и судебные приставы) главным судебным приставом субъекта РФ.
Министерство юстиции РФ и его территориальные органы осуществляют организационное и методическое руководство деятельностью службы и подразделений судебных приставов. Организация, координация и контроль работы судебных приставов на Уровне конкретных судов возлагаются на старших судебных приставов.
В соответствии с Федеральным законом «О судебных приставах» к полномочиям судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов относятся: обеспечение в судах безопасности судей, судебных заседателей, участников процесса и свидетелей; выполнение распоряжений председателя, а также судьи или председательствующего в судебном заседании по соблюдению порядка в суде; поддержание общественного порядка в судебных помещениях, предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений, а также задержание выявленных нарушителей с последующей передачей их милиции.
Судебные приставы также исполняют решения суда (судьи) о применении мер процессуального принуждения; осуществляют привод лиц, уклоняющихся от явки в суд или к судебному приставу-исполнителю; применяют физическую силу, специальные средства и оружие. В случаях необходимости судебные приставы обращаются за помощью к сотрудникам милиции, органов безопасности, военнослужащим внутренних войск.
Судебные приставы-исполнители в процессе принудительного исполнения судебных и иных актов принимают меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов. Они вправе: получать необходимую информацию; давать поручения по вопросам совершения конкретных исполнительных действий; вскрывать и входить в помещения, хранилища, занимаемые или принадлежащие должникам, и производить их осмотр; арестовывать, изымать, передавать на хранение и реализовывать арестованное имущество; налагать арест на денежные средства и иные ценности и совершать другие действия в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве».
Законодательством установлена обязательность требований судебных приставов и штрафная ответственность за невыполнение его требований и совершение действий, препятствующих исполнению возложенных на него обязанностей. Наряду с этим судебные приставы уполномочены и на составление протоколов по ряду административных правонарушений: за неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава, непринятие мер по частному определению суда или по представлению судьи и т. д.
Помимо этого судебные приставы-исполнители самостоятельно применяют также особые штрафные санкции, не включенные КоАП в круг административных наказаний (штрафы за нарушения законодательства об исполнительном производстве). В принципе – это та же по сути своей административная ответственность, но с особой, более оперативной формой производства.
Министерство внутренних дел, как и другие министерства, – отраслевой орган государственного управления и имеет все характерные признаки: возглавляет отрасль, состоящую из однородных организаций, и имеет центральный аппарат, в подчинении которого состоят внутриотраслевые органы управления на местах.
Особенность Министерства внутренних дел заключается в том, что система возглавляемых им органов, составляющих отрасль, предназначена для правоохранительной деятельности. Деятельность в любом ее виде – это деятельность публичная, т. е. осуществляемая за пределами самих правоохранительных органов: на улицах, площадях, вокзалах, рынках и т. п.
Таким образом, система органов внутренних дел во главе с Министерством внутренних дел, составляя отрасль государственного управления, в то же время имеет полномочия в масштабе всего общества и государства, на всей территории государства в рамках отведенной им части правоохранительной деятельности. Такое предназначение всей системы Министерства внутренних дел определяет основные стороны его организационно-правового статуса, компетенцию, формы и методы ее реализации.
МВД России состоит в центральном аппарате государственного управления Российской Федерации, относится к числу органов исполнительной государственной власти. Исполнительная власть в отношении системы Министерства внутренних дел означает организацию исполнения и практическое исполнение Конституции, законов, указов и правительственных постановлений по вопросам, относящимся к полномочиям Министерства в правоохранительной области.
Руководство деятельностью МВД России осуществляет Президент РФ, который является гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Он также возглавляет Совет безопасности, на который возложена задача разработки основных направлений стратегии обеспечения безопасности Российской Федерации и подготовка решений по вопросам внутренней и внешней политики в области обеспечения безопасности личности, общества и государства. Задачами Министерства внутренних дел на основе Конституции РФ являются:
– обеспечение безопасности личности, общества, государства вместе с другими государственными органами, на которые возложена данная задача;
– охрана общественного, государственного порядка, порядка управления и общественной безопасности;
– предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений; выявление, раскрытие и расследование вступлений;
– оказание помощи гражданам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям, общественным объединениям в осуществлении их прав и законных интересов.
Для решения указанных задач система внутренних дел во главе с Министерством наделена определенной компетенцией, которая закрепляет исполнение задач и функции органов внутренних дел, их обязанности и права, основные формы и методы деятельности. Система органов внутренних дел включает большое число различных органов и структурных подразделений, которые наделены компетенцией в рамках отраслевой компетенции Министерства внутренних дел.
Деятельность министерства внутренних дел подразделяется на три основных направления: административная деятельность органов внутренних дел; следствие и дознание; оперативно-розыскная деятельность. Из них административным правом реализуются два – административная деятельность и деятельность по поддержанию правопорядка.
Полномочия внутриорганизационные преследуют цель обеспечить во всех отношениях готовность самих органов внутренних дел, их личного состава к выполнению полномочий по охране порядка и безопасности: оперативное, информационное, аналитическое, кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение и другие вопросы.
Действующая в настоящее время структура аппарата МВД России отражает единую централизованную основу управления органами внутренних дел, включая крупные организационные блоки, в которых подразделения объединены по функциональному принципу.
К органам внутренних дел в субъектах РФ относятся министерства внутренних дел республик, областные (краевые) главные управления и управления внутренних дел, районные органы внутренних дел, городские отделы (главные управления и управления в крупных городах) внутренних дел. Общими моментами в организационно-правовом положении перечисленных органов внутренних дел являются следующие:
1) двойное подчинение местных органов внутренних дел: Министерству внутренних дел и местной администрации в лице главы администрации. Двойное подчинение, как принято говорить, по вертикали и горизонтали, доведено в порядке разделения функций между МВД и местной администрацией. Руководство с ее стороны сводится в основном к созданию организационных и материально-финансовых условий для успешного выполнения возложенных на органы внутренних дел задач, а также к даче указаний в связи с различными временными обстоятельствами (митингами, демонстрациями, ярмарками и т. п.). В компетенцию вышестоящих органов внутренних дел входят вопросы нормативного регулирования, оперативного управления, совершенствования форм и методов деятельности органов и должностных лиц, обобщение опыта работы и т. п.;
2) органы внутренних дел на местах заняты преимущественно работой по практическому предупреждению, пресечению правонарушений и обеспечением привлечения нарушителей к ответственности. В их ведении и распоряжении – основные силы милиции.
Министерства внутренних дел республик, главные управления и управления внутренних дел в областях (краях) осуществляют руководство нижестоящими органами внутренних дел (в районах, городах), а также непосредственно выполняют отдельные правоохранительные полномочия своими силами и средствами – обеспечение порядка при проведении мероприятий республиканского, областного (краевого) масштаба, руководство милицейскими формированиями соответствующего подчинения, ведения вопросов разрешительной системы и т. д.
Районные и городские отделы (управления) внутренних дел в системе МВД России являются низовым звеном, т. е. такими органами, которые практически несут основную нагрузку по обеспечению и охране порядка и безопасности. В их распоряжении квалифицированные и специализированные силы милиции и других структур системы Министерства для практического разрешения вопросов паспортно-регистрационного режима, разрешительной системы, безопасности работы всех видов транспорта, повседневной охраны порядка и безопасности на улицах, площадях и других местах скопления людей. Эти органы и их должностные лица много времени отводят приему граждан, рассмотрению их заявлений и жалоб, объединяют силы общественности по борьбе с правонарушениями, руководят работой участковых инспекторов.
В соответствии с Положением о милиции общественной безопасности (местной милиции) в Российской Федерации в республиканских, краевых, областных центрах или других крупных городах с наиболее сложной оперативной обстановкой при численности населения свыше 300 тысяч человек создаются отряды милиции особого назначения (ОМОН).
Выполнение возложенных на него задач и реализацию своих полномочий Министерство внутренних дел осуществляет с помощью основных сил – милиции и внутренних войск. В арсенале их методов и средств обеспечения и охраны порядка и безопасности главные средства – административно-правовые, а сами эти структуры отнесены к числу правоохранительных органов.
Правовой статус сотрудника органов внутренних дел, как и многих иных субъектов административного права, сложный, это надлежит учитывать и при правовом регулировании, и в практической реализации сотрудником возложенных на него полномочий.
Правовой основой службы в органах внутренних дел и определения правового статуса сотрудника внутренних дел являются Конституция РФ, законы и иные правовые акты РФ, законы и иные правовые акты субъектов Федерации, нормативные акты МВД России. Сотрудник органов внутренних дел обладает статусом личности и гражданина Российской Федерации, имеет статус служащего, находящегося на государственной службе, является государственным служащим. Сотрудник органов внутренних дел имеет дополнительные обязанности и полномочия.
Правовой статус сотрудника органов внутренних дел характеризуется тремя признаками:
1) гражданин Российской Федерации несет службу в системе Министерства внутренних дел как в отрасли государственного управления;
2) сотрудник состоит в должности рядового или начальствующего состава органов внутренних дел или в кадрах МВД России, не замещая должности, но имея специальное звание рядового или начальствующего состава органов внутренних дел;
3) особенности должностного положения сотрудника органов внутренних дел должны быть обозначены специальными званиями, поскольку служба в системе органов внутренних дел организована на воинских началах.
Положением о службе в органах внутренних дел Российской Федерации определено, что гражданам РФ, назначенным на должности рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел, присваиваются следующие специальные звания :
а) рядовой состав (рядовой милиции, рядовой внутренней службы, рядовой юстиции);
б) младший начальствующий состав (младший сержант милиции, младший сержант внутренней службы, младший сержант юстиции и т. д.);
в) средний начальствующий состав (младший лейтенант милиции, младший лейтенант внутренней службы, младший лейтенант юстиции и т. д.);
г) старший начальствующий состав (майор милиции, майор внутренней службы, майор юстиции);
д) высший начальствующий состав (генерал-майор милиции, генерал-майор внутренней службы и т. д.).
Система МВД России объединяет большое количество структур с различными в рамках внутренних дел полномочиями. К правам и обязанностям общего для всех сотрудников органов внутренних дел характера относятся:
1) выполнение своих служебных полномочий в пределах компетенции по занимаемой должности в соответствии с действующим законодательством, присягой и контрактом. За противоправные действия или бездействие при исполнении служебных обязанностей сотрудник органов внутренних дел несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
2) при исполнении служебных полномочий сотрудник органов внутренних дел находится под защитой государства. Никто, кроме органов и должностных лиц, прямо уполномоченных на то законом, не вправе вмешиваться в его деятельность.
3) при получении приказа или указания, явно противоречащего закону, сотрудник органов внутренних дел обязан принять меры к исполнению закона.
4) отмена или изменение решения, принятого сотрудником органов внутренних дел при осуществлении служебных полномочий, сами по себе не влекут его к ответственности, если они не явились результатом преднамеренного нарушения закона.
Правовой статус сотрудника органов внутренних дел продолжается и конкретизируется в правовых нормах о прохождении им службы – от поступления на службу до прекращения служебной деятельности. Это вопросы приема на службу в органы, принятие присяги, перемещения по службе, аттестация и т. д.
Служебная дисциплина в органах внутренних дел, является одним из видов государственной дисциплины и определяется` 1 исходя из общего понятия последней, как соблюдение сотрудниками органов внутренних дел порядка и правил при выполнении возложенных на них обязанностей, а также в осуществление имеющихся у них правомочий, установленных законодательством Российской Федерации, присягой, контрактом о службе и приказами министра внутренних дел РФ, прямых начальников (ст. 34 Положения).
Как и в отношении других государственных служащих, законодательство за образцовое исполнение обязанностей и достижения высоких результатов в службе сотрудников органов внутренних дел предусматривает применение следующих мер поощрения:
– объявление благодарности;
– выдача денежной премии;
– награждение ценным подарком;
– занесение в Книгу почета, на Доску почета;
– награждение Почетной грамотой;
– награждение нагрудным знаком;
– награждение личной фотографией сотрудника, снятого у развернутого знамени органа внутренних дел;
– награждение именным оружием;
– досрочное присвоение очередного специального звания;
– присвоение специального звания на одну ступень выше звания, предусмотренного по занимаемой штатной должности (ст. 36 Положения).
В качестве поощрения может применяться и досрочное снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания.
В учебных заведениях Министерства внутренних дел РФ, кроме перечисленных видов поощрений, применяется также повышение разряда, стипендии и предоставление внеочередного увольнения из расположения учебного заведения.
За образцовое выполнение служебного долга сотрудники, прослужившие в органах внутренних дел не менее десяти лет, могут быть награждены почетным знаком «Заслуженный сотрудник МВД Российской
Федерации». Награждение производится Президентом РФ по представлению министра внутренних дел РФ с учетом мнения коллектива соответствующего органа внутренних дел. Лица, награжденные почетным знаком, имеют право на ряд льгот (ст. 37 Положения).
За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, другие особенные заслуги сотрудники органов внутренних дел могут быть представлены к награждению государственными наградами Российской Федерации.
Обеспечению служебной дисциплины призваны способствовать предусмотренные Положением меры дисциплинарной ответственности:
– замечание; выговор;
– строгий выговор;
– предупреждение о неполном служебном соответствии;
– понижение в должности;
– снижение в специальном звании на одну ступень;
– лишение нагрудного знака;
– увольнение из органов внутренних дел.
В учебных заведениях Министерства внутренних дел применяются также взыскания в виде назначения вне очереди в наряд по службе (за исключением назначения в караул или дежурным по подразделению), а также отчисление из учебного заведения (ст. 38 Положения).
Положение содержит более подробные (по сравнению с общегражданскими) правила о порядке применения поощрений и дисциплинарных взысканий, порядке досрочного снятия и обжалования дисциплинарного взыскания: допускается возможность служебной проверки по факту проступка с вынесением соответствующего заключения по ее результатам; предусмотрено право вышестоящего начальника отменить, смягчить либо наложить более строгое дисциплинарное взыскание; установлена обязательность согласовывания руководителями следственных подразделений наложения взысканий на их сотрудников в случаях, связанных с процессуальной деятельностью, и т. д. (ст. ст. 39–41 Положения).
Предусмотрены также суды чести рядового и младшего начальствующего состава, среднего начальствующего состава, старшего и высшего начальствующего состава и определены их полномочия (ст. 42 Положения).
Условия принятия на службу таковы:
а) наличие гражданства РФ;
б) возрастные ограничения (возраст не моложе 18 лет и не старше 40), (в милицию – не старше 35 лет);
в) образование среднее специальное или высшее – для должностей среднего и старшего начальствующего состава, среднее – для должностей рядового и младшего начальствующего состава;
г) способность выполнять служебные обязанности по состоянию здоровья, а также по деловым, личным и нравственным качествам;
д) отсутствие судимости в настоящем и прошлом.
Законодательство выделяет три способа замещения должностей на государственной службе для поступления на службу в органы внутренних дел: по назначению, по конкурсу и по контракту. Последний заключается между поступающим на службу и Министерством внутренних дел РФ в лице начальника соответствующего органа внутренних дел, на определенный срок, но не менее чем на три года (для рядового и младшего начальствующего состава), для всех других лиц начальствующего состава – на сроки как определенные, так и не определенные. Перечень должностей, замещаемых в органах внутренних дел указанными способами, устанавливается законодательством, а по конкурсу – министром внутренних дел РФ.
Присяга обязательна для всех поступивших на службу в органы внутренних дел (текст ее приведен в Положении о службе в органах внутренних дел Российской Федерации).
Аттестация сотрудников органов внутренних дел проводится в целях определения служебного соответствия сотрудника предъявляемым требованиям. Сотрудник, заключивший контракт о службе в органах внутренних дел на определенный срок, проходит аттестацию при его продлении, а сотрудник, заключивший контракт на не определенный срок, – каждые пять лет службы. Аттестация обязательна также
при представлении к назначению на вышестоящую должность, при перемещении на нижестоящую должность или в другую службу (подразделение) органов внутренних дел, при увольнении. Порядок проведения аттестации определяется Конституцией.
Перемещение сотрудника органов внутренних дел по службе производится: на вышестоящую должность; на равнозначную должность; на нижестоящую должность; при поступлении на учебу, а также при назначении на должность после окончания учебы; в порядке прикомандирования к представительным и исполнительным органам государственной власти.
Прекращение службы в органах внутренних дел связано с основанием для прекращения службы в органах внутренних дел и порядком прекращения этих отношений.
Основаниями прекращения службы в органах внутренних дел являются:
а) увольнение из органов внутренних дел;
б) прекращение гражданства Российской Федерации;
в) признание сотрудника органов внутренних дел в установленном порядке безвестно отсутствующим;
г) смерть (гибель) сотрудника.
Положение фиксирует двенадцать оснований увольнения сотрудника из органов внутренних дел, различающихся по источнику волеизъявления (исходящие от самого сотрудника либо от руководителя органа внутренних дел). Увольнение по собственному желанию – единственное для увольнения только по инициативе сотрудника. Четыре основания для увольнения могут применяться как самим сотрудником, так и органом внутренних дел: по достижении предельного возраста; по выслуге срока службы, дающего право на пенсию; по окончании срока службы, предусмотренного контрактом; в связи с нарушением условий контракта. Остальные основания исходят от начальника органа внутренних дел: сокращение штатов, служебное несоответствие в аттестационном порядке, грубое нарушение либо систематические нарушения служебной дисциплины, совершение порочащих проступков и др.
Понятие безопасности , как и понятие порядка, имеет самое широкое применение в различных областях жизни и деятельности. Безопасность означает соблюдение, сохранение, нерушимость условий жизни и развития человека, общества, окружающего мира и т. д.
В понятие безопасности в современном значении входит техническая, экологическая и социальная безопасность. Все три вида являются предметом правового регулирования, но при этом наибольшему регулирующему воздействию подвергнуты, конечно, отношения в сфере социальной безопасности, т. е. безопасности нации, национальной безопасности. По действующему российскому законодательству национальная безопасность включает безопасность личности, общества, государства.
Безопасность личности – это такое состояние и условия жизни личности, при которых реализуются ее права и свободы, закрепленные в законе, прежде всего в Конституции. Из числа конституционных прав и свобод безопасность личности составляют такие права и свободы: право на жизнь; свободу и личную неприкосновенность; неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну; неприкосновенность жилища; свободу мысли и право собираться мирно, без оружия, проводить митинги, собрания; демонстрации, шествия и пикетирование; право на охрану здоровья и медицинскую помощь; на судебную защиту своих прав и свобод.
На первом месте стоят угрозы безопасности жизни, здоровью, имуществу граждан от преступных посягательств. Другие угрозы безопасности личности: угроза физическому здоровью нации, кризис систем здравоохранения и социальной защиты населения, рост потребления алкоголя и наркотиков.
Безопасность общества – это защита экономики, социально-экономических, межнациональных и духовных ценностей от внешних и внутренних угроз.
Значительны для безопасности российского общества следующие угрозы: негативное состояние экономики (сокращение внутреннего валового продукта, снижение инвестиций, ослабление научно-технического и технологического потенциала, рост внешнего и внутреннего государственного долга и т. д.).
Как известно, общество состоит из организационно-трудовых коллективов, объединений граждан общественных, территориальных и других объединенных граждан, политических партий, представительных органов и т. д. Понятие безопасности общества охватывает и безопасность всех его структурных частей. Все виды угроз обществу в целом применимы и к его структурам. Кроме того, каждая социальная структура испытывает на себе и специфические, характерные для нее угрозы, например коммерческие структуры – посягательства на их имущество; музеи, религиозные учреждения – посягательство на их материально-духовные ценности и т. д.
Безопасность государства , его конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности как главных основ его существования и деятельности требует надежного обеспечения. Основные угрозы государству в настоящее время: возрастание уровня и масштаба угроз в международной и военной сферах; экономическая дезинтеграция и социальная дифференциация общества (напряженности во взаимоотношениях регионов и центра); национализм и религиозный экстремизм, ведущий к усилению политической нестабильности, межнациональным конфликтам, представляет собой угрозу федеральному устройству страны и диктует необходимость защиты территориальной целостности и т. д. Три объекта (и три вида) национальной безопасности взаимосвязаны и взаимозависимы. Обязанность обеспечить защиту от внешних и внутренних угроз в целом всех трех объектов национальной безопасности возложена на государство, осуществляющее функции в этой области через органы законодательной, исполнительной и судебной властей.
В российском законодательстве, регулирующем порядок и безопасность, различаются два понятия: 1) обеспечение порядка и безопасности; 2) охрана порядка и безопасности. Из этого можно определить, что одни государственные органы призваны только обеспечивать порядок и безопасность, другие, наоборот, имеют обязанность их охранять.
Обеспечение порядка и безопасности достигается проведением единой государственной политики, т. е. системой мер экономического, политического, правотворческого, организационного и иного характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам личности, общества и государства. Эти меры заведомо разрабатываются, планируются, поручаются конкретным исполнителям с намерением предотвратить угрозу, а если она стала реальной, то иметь четкий замысел ее устранения, предупреждения и пресечения нарушений порядка и безопасности.
Охрана порядка и безопасности означает непосредственно воздействие на объект охраны, виды работ, транспортные средства, места скопления людей и т. д. в форме наблюдения, регулирования, контроля и т. п. Под защитой порядка и безопасности законодательство понимает: 1) непосредственное выполнение функций по обеспечению безопасности; 2) охрану порядка и безопасности. В процессе охраны порядка и безопасности применяются меры пресечения нарушений и ответственности. Различия в обеспечении и охране порядка и безопасности видны далее и в том, на какие органы возлагается эта деятельность. Первая группа: Министерство обороны, федеральные органы внешней разведки и безопасности, пограничные войска, таможенная служба. Вторая группа включает в себя органы, обеспечивающие порядок и безопасность внутри страны (органы внутренних дел и внутренние войска, службы ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, органы обеспечения безопасности органов законодательной, исполнительной, судебной властей и т. д.). Третью группу органов составляют органы, обеспечивающие безопасное ведение работ в промышленности, энергетике, на транспорте и в сельском хозяйстве, природоохранительные органы, службы обеспечения безопасности средств связи и информации, органы охраны здоровья населения и другие государственные органы, действующие на основании законодательства. Эта группа занята обеспечением порядка и безопасности в отдельных отраслях хозяйственной и социальной сфер.
Органы обеспечения и охраны порядка и безопасности руководствуются в выполнении возложенных на них полномочий законами и другими нормативными актами, прежде всего – указами Президента РФ по этим вопросам. Для подготовки решений Президента по вопросам обеспечения безопасности создан Совет безопасности Российской Федерации, действующий на основании Положения о нем.
По своему организационно-правовому статусу Совет безопасности РФ является конституционным органом, разрабатывает рекомендации Президенту (который является председателем) в вопросах обеспечения и охраны безопасности. Совет безопасности рассматривает вопросы внутренней и внешней политики Российской Федерации в области обеспечения безопасности, его задачи: определение жизненно важных интересов личности, общества, государства; выявление внутренних и внешних угроз объектам безопасности; разработка основных направлений стратегии обеспечения безопасности; организация подготовки федеральных целевых программ ее обеспечения; подготовка рекомендаций Президенту РФ для принятия решений по вопросам безопасности; подготовка оперативных решений по предотвращению чрезвычайных ситуаций, которые могут повлечь существенные социально-политические, экономические, военные, экологические и иные последствия и т. п.
Государственный порядок содержит правила, наделенные двумя признаками: 1) они единые на всей территории государства, другие правила им противоречить не должны; 2) они обязательны для исполнения всеми субъектами (обладающими правами и обязанностями), организациями, должностными лицами, гражданами и иными лицами на территории страны. Государственный порядок как субъект права имеет полномочия, которыми оно не делится с другими субъектами, членами Федерации, местными органами и т. д.
По действующей Конституции РФ основу государственного порядка составляют нормы, закрепившие предметы исключительного ведения Российской Федерации, т. е. исключительную компетенцию государства во всех областях жизни общества – в экономике, политической сфере, в области обороны, безопасности внешних сношений и т. д. Государственным порядком обладает любое государство и государственный строй – унитарный, федеративный, тоталитарный и т. д.
В федеративном государстве широкими полномочиями наделяются члены Федерации и органы местного самоуправления. Четкое разделение полномочий, выделение на основе общего согласия правил государственного порядка и неуклонное их соблюдение является гарантом государственного устройства, позволяет избежать споров и разногласий. Поэтому в конституциях федеративных государств закрепляется требование к субъектам Федерации не только соблюдать, но и обеспечивать на своей территории соблюдение государственного порядка всеми организациями, должностными лицами и гражданами.
Общественный порядок – в широком смысле законодательство объясняет, как объект обеспечения и охраны государством нормальных условий жизни и деятельности граждан и общества. Административное право объясняет, что к общественному порядку относят правила поведения граждан и других физических лиц за пределами производства, трудовой деятельности. Можно выделить три социальных звена правил общественного порядка:
1) улицы, площади, парки, зрелищные учреждения, торговые предприятия, общественный транспорт, рынки и другие места массового нахождения и отдыха людей;
2) производство в широком значении этого слова, т. е. предприятия, учреждения и другие организации производственного и социального назначения;
3) семья, квартира, дом, иное помещение с нахождением в нем людей.
Получается, что правила общественного порядка охватывают все три жизненные сферы человека – труд, дом, отдых.
Содержание правил общественного порядка самое разнообразное, правила все в основном запретного характера: не сквернословить, не оскорблять граждан, не приставать к ним, не пьянствовать в общественных местах, выполнять родительские обязанности по отношению к детям. Нарушение правила общественного порядка имеют особенность, которая характеризуется неуважением к людям, к обществу в целом, возможном причинении людям вреда – морального, здоровью, имущественного. Не случайно правонарушения против общественного порядка носят, как правило, умышленный характер.
В заключение характеристики государственного порядка, общественного порядка отметим, что эти виды правил, регулирующие деятельность граждан, государственных органов и их должностных лиц, связаны между собой определенным социальным и правовым единством. Между ними не должно быть противоречия, правила общественного порядка не должны противоречить государственному порядку, если они регулируют отношения общего характера. Выделение данных правил имеет значение для организации охраны государственного порядка, общественного порядка, а также для соответствующей ответственности.
Одним из видов административной деятельности милиции и внутренних войск является административный надзор. Он заключается в обеспечении соблюдении и исполнение правил в определенных сферах, видах деятельности всеми – гражданами, должностными лицами, организациями. Административный надзор обеспечивает исполнение, соблюдение правил охраны порядка и безопасности общественного характера населением, предприятиями и учреждениями.
Основными видами административного надзора являются:
– надзор за соблюдением правил поведения граждан на улицах, площадях, парках и других местах отдыха и других местах скопления людей;
– надзор за соблюдением правил работы транспорта – автомобильного, водного и т. д.;
– надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы;
– надзор за соблюдением правил пожарной безопасности;
– надзор за соблюдением правил по приобретению, хранению и пользованию оружием и других правил разрешительной системы.
1. Административный надзор в местах оживленного движения и нахождения граждан ведется посредством несения милицией патрульно-постовой службы, действий нарядов милиции и военнослужащих внутренних войск, а также специально создаваемыми в случае необходимости группами из их числа и участковыми инспекторами. При проведении этого вида административного надзора лица, его осуществляющие, вправе применять, сообразуясь с обстановкой, те меры, которые предусмотрены законами.
2. Административный надзор за работой транспорта по своим масштабам объемный с учетом роста численности транспортных средств и соответственно роста числа правонарушений.
Правовые акты предусматривают целый ряд административно-правовых действий, в том числе меры контрольно-предупредительного характера, осуществляемые органами административного надзора: регистрация и учет транспорта, выдача регистрационных документов и государственных регистрационных знаков; принятие квалификационных экзаменов и выдача водительских удостоверений; организация государственного технического осмотра транспорта и др. Органам административного надзора предоставлены обширные полномочия по применению различных мер административного пресечения и привлечению нарушителей к административной ответственности.
3. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, ведется на основе специального нормативного акта – Положения об административном надзоре органов внутренних дел за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. В нем определен круг лиц, в отношении которых надлежит устанавливать административный надзор, названы должностные лица органов внутренних дел, к чьей компетенции отнесено принятие решений по этому вопросу, установлены обязанности лица, находящегося под административным надзором; определена и ответственность за нарушение правил надзора.
4. Административный надзор за соблюдением правил пожарной безопасности ведет система Государственной противопожарной службы МЧС России. Государственная противопожарная служба создана с целью защиты жизни и здоровья людей, материальных ценностей от пожаров, а одним из средств достижения поставленных целей является государственный пожарный надзор за соблюдением министерствами, ведомствами, предприятиями, а также должностными лицами и гражданами законодательства в области пожарной безопасности требований пожарной безопасности, стандартов, норм и правил.
Административная ответственность за нарушение или невыполнение правил пожарной безопасности установлена КоАП РФ.
5. Административный надзор охватывает и такие сферы действия государственных правил, как паспортный режим, разрешительная система, режим проживания на территории Российской Федерации иностранных граждан и некоторые другие.
Одним из основных видов административной деятельности органов внутренних дел является патрульно-постовая служба милиции.
Патрульно-постовая служба (ППС) в соответствии с Законом РФ «О милиции» входит в состав милиции общественной безопасности и выполняет функции охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на улицах, объектах транспорта и иных общественных местах. ППС организуется в городах и других населенных пунктах и осуществляется специально назначаемыми нарядами милиции, иногда с участием военнослужащих внутренних войск.
Главными задачами ППС являются: обеспечение личной безопасности граждан; охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности; предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений; участие в раскрытии преступлений и задержании преступников.
Патрульно-постовая служба ведется на основе российского законодательства: Конституции РФ, Закона «О милиции», других нормативных правительственных и ведомственных правовых актов. Более подробно деятельность ППС регулируется Уставом патрульно-постовой службы милиции общественной безопасности РФ.
Патрульно-постовую службу несут: строевые подразделения милиции; подразделения дорожно-патрульной службы; подразделения вневедомственной охраны при органах внутренних дел; специальные моторизованные воинские части внутренних войск МВД РФ.
Для несения патрульно-постовой службы используются следующие виды нарядов:
– патруль – подвижной наряд, состоящий из одного или нескольких сотрудников милиции и выполняющий возложенные на него задачи на маршруте патрулирования;
– патрульная группа – наряд милиции в составе двух и более патрулей, объединенных для несения службы. Патрульной группе определяются несколько маршрутов, участок территории города, поселок, другая местность с большим количеством людей, зона массового отдыха;
– пост – место или участок, на котором сотрудники милиции выполняют возложенные на них обязанности по охране общественного порядка;
– наряд милиции для сопровождения поезда, судна, самолета назначается в целях поддержания общественного порядка и обеспечения безопасности, предупреждения и пресечения правонарушений в пути следования;
– контрольно-пропускной пункт (КПП) – наряд межрегиональной специальной заградительной системы, который выставляется для обеспечения эффективного взаимодействия по выявлению и задержанию автомототранспорта, причастного к совершению правонарушений, и лиц, их совершивших;
– заслон – наряд милиции в составе группы (подразделения) сотрудников милиции, выполняющий задачу по контролю за определенным участком местности или по перекрытию транспортных направлений;
– резерв – наряд милиции, предназначенный для усиления задействованных сил и средств в случаях внезапно возникающих задач в связи с осложнением оперативной обстановки, а также для подмены патрульных и постовых.
При осложнении оперативной обстановки, возникновении чрезвычайных ситуаций может вводиться усиленный вариант несения ППС – увеличение продолжительности ежесуточного несения службы личным составом до 12 часов, отмена выходных дней на срок не свыше двух недель.
Устав ППС определяет функции и полномочия нарядов милиции по предупреждению и пресечению правонарушений, в том числе особо среди несовершеннолетних, по обеспечению безопасности дорожного движения, порядка на железнодорожном, водном, воздушном транспорте и т. д.
При несении патрульно-постовой службы патрульные и постовые вправе применять меры административного порядка, указанные в законе, – доставлять лиц в органы внутренних дел для выявления личности и составления протокола и др.
Все эти меры закреплены в Законе «О милиции» и в КоАП РФ.
Разрешительная система представляет собой комплекс административно-правовых норм, посредством которых регулируются:
а) порядок производства, приобретения, пользования, хранения, сбыта и перевозки определенных предметов и веществ;
б) порядок открытия и функционирования некоторых предприятий и организаций;
в) правила совершения некоторых действий.
Разрешительная система в правоохранительной сфере охватывает два объекта: предметы и действия. Производство определенных предметов, их использование, транспортировка, оборот, а также совершение определенных действий (ведение отдельных видов деятельности) допускаются только при наличии разрешений со стороны полномочных органов.
Правовую основу разрешительной системы составляют многочисленные нормативные правовые акты, регулирующие соответствующие правила по отдельным предметам или действиям. В числе таковых законы, указы и правительственные постановления.
Разрешительная система распространяется прежде всего на оружие и боеприпасы; тиры и стрельбища, магазины, торгующие оружием; объекты и помещения с оборотом психотропных веществ и наркотических средств; технику цветного копирования.
Федеральный закон «Об оружии» дает понятие оружия, определяет его виды:
а) в зависимости от функционального назначения – огнестрельное оружие, холодное оружие, метательное оружие, пневматическое оружие, газовое оружие;
б) в зависимости от предназначения в использовании, а также параметров и характеристик – боевое, служебное, гражданское.
К действиям, для совершения которых необходимо специальное разрешение или лицензия органов внутренних дел, относятся: въезд в пограничную зону и в закрытые административно-территориальные образования; деятельность в области пожарной безопасности; установка, эксплуатация технических средств и систем регулирования дорожного движения, использование объектов и помещений. Подходит под сферу разрешительно-лицензионных функций органов внутренних дел также и частная детективная и охранная деятельность.
О разрешительной системе в целом следует сказать, что со временем круг предметов (объектов) и действий, на которые она распространяется, постоянно расширяется. Вызвано это применением новых технических и иных средств, использованием новых материалов, являющихся источником повышенной опасности, усложнившимися условиями охраны порядка и безопасности и другими причинами.
Основное предназначение разрешительной системы в сфере охраны порядка и безопасности состоит в том, чтобы предупредить неправомерное использование соответствующих предметов, не допустить неразрешенных действий. Поэтому выдача всякого рода разрешений, лицензий, а также документов регистрационного учета предполагает соответствующее оформление, а также контроль мер по подготовке к использованию предмета (объекта) и производству работ, если это необходимо.
Разрешительная система включает дальнейший контроль и надзор за соблюдением правил и условий соответствующей деятельности.
Для ведения разрешительной системы в аппарате органов внутренних дел создаются структурные специальные подразделения лицензионно-разрешительной работы.
КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение ряда правил разрешительной системы: за нарушение правил производства, продажи, коллекционирования, экспонирования, учета, хранения, ношения или уничтожения оружия или патронов к нему, а также их пересылки, перевозки, транспортирования или использования за нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия; за незаконную частную детективную или охранную деятельность; за нарушение правил пограничного режима в пограничной зоне; за нарушение правил привлечения и использования иностранной рабочей силы и др.
Оперативно-розыскная деятельность закреплена законодательством и основана на Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности». Осуществляется гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных законом в пределах их полномочий, посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.
Ее цели – общие, особенности которых заключаются в методах осуществления (гласно, негласно, оперативно-розыскные мероприятия) и какими органами она осуществляется. Задачи состоят в выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии преступлений, а также в установлении лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; осуществлении розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, без вести пропавших граждан; в добывании информации о событиях и действиях, создающих угрозу безопасности страны. Административные правонарушения в сферу оперативно-розыскной деятельности не входят.
Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются: наличие возбужденного уголовного дела; ставшие известными сведения о противоправных деяниях, по которым обязательно производство предварительного следствия; поручения следователя, указания прокурора или определения суда и др. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, вправе собирать данные, необходимые для принятия решений:
– о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность;
– о допуске к участию в оперативно-розыскной деятельности или доступе к материалам, полученным в результате ее осуществления;
– в связи с оказанием ими содействия в подготовке и проведении оперативно-розыскной деятельности;
– о выдаче разрешений на частную детективную и охранную деятельность;
– других решений.
Существенным элементом оперативно-розыскной деятельности являются методы , посредством которых она осуществляется:
1) опрос;
2) наведение справок;
3) сбор образцов для сравнительного исследования;
4) контрольные закупки;
5) исследования предметов и документов;
6) наблюдение;
7) отождествление личности;
8) обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;
9) прослушивание телефонных переговоров;
10) снятие информации с технических каналов связи;
11) оперативное внедрение;
12) контролируемая поставка;
13) оперативный эксперимент. Законодательство об оперативно-розыскной деятельности предусматривает возможность содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Основаниями и условиями для привлечения граждан к такой деятельности являются:
а) согласие гражданина на участие в подготовке или проведении оперативно-розыскных мероприятий;
б) сохранение, по желанию гражданина, конфиденциальности сотрудничества с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность;
в) возможное заключение контракта о сотрудничестве между гражданином и органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность;
г) обязанность гражданина хранить в тайне сведения, ставшие ему известными в ходе подготовки или проведения оперативно-розыскных мероприятий;
д) запрещение использования конфиденциального содействия прокуроров, судей, адвокатов, депутатов и священнослужителей;
е) социальная и правовая защита лиц, содействующих органам, осуществляющим оперативно– розыскную деятельность.
Надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности осуществляют органы прокуратуры.
Частная детективная (сыскная) и охранная деятельность закреплена законом как оказание на возмездной договорной основе услуг сыска или охраны физическим и юридическим лицам в целях защиты их законных прав и интересов.
Персонал сыскных или охранных предприятий, на который возлагается оказание детективных либо охранных услуг, должен иметь квалификацию, подтвержденную удостоверениями детективов либо охранников.
Сыскное и охранное предприятие должно иметь специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел, разрешение (лицензию) обязан иметь и индивидуальный предприниматель, выполняющий детективные (сыскные) услуги.
На граждан, осуществляющих частную детективную и охранную деятельность, действие законов, закрепляющих правовой статус работников правоохранительных органов, не распространяется. Деятельность частного детектива является основным видом его занятости; частным детективам, руководителям охранных предприятий и охранникам не разрешается совмещать соответствующую деятельность с государственной службой или другой оплачиваемой должностью в общественных объединениях. Охранникам запрещается использовать методы сыска.
Виды услуг, предоставляемых частной детективной деятельностью:
1) сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с участниками процесса;
2) изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров;
3) установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской деятельности фирменных знаков наименований, недобросовестной конкуренции, а также разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну;
4) выяснение биографических и других характеризующих личность данных об отдельных гражданах (с их письменного согласия) при заключении ими трудовых и иных контрактов;
5) поиск без вести пропавших граждан;
6) поиск утраченного гражданами или предприятиями, учреждениями, организациями имущества;
7) сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с участниками процесса.
Законом установлены и другие методы частной сыскной деятельности: устный опрос граждан и должностных лиц (с их согласия), наведение справок, изучение предметов и документов (с письменного согласия их владельцев) и т. д.
Частным детективам разрешается использование специальных средств для отражения нападения, непосредственно угрожающего их жизни и здоровью (применять огнестрельное оружие запрещено).
Частная охранная деятельность предоставляет следующие услуги:
1) защита жизни и здоровья граждан;
2) охрана имущества собственников;
3) проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации;
4) консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств;
5) обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий.
Оказывать перечисленные услуги могут только предприятия, специально учрежденные для этой цели и имеющие лицензию, выдаваемую органом внутренних дел. При осуществлении своих охранных полномочий охранники, как и частные детективы, вправе применять специальные средства:
1) для отражения нападения, непосредственно угрожающего их жизни и здоровью;
2) для пресечения преступления против охраняемой ими собственности, когда правонарушитель оказывает физическое сопротивление;
3) разрешено применять огнестрельное оружие в случаях:
– для отражения нападения, когда его собственная жизнь подвергается непосредственной опасности;
– для отражения группового или вооруженного нападения на охраняемую собственность;
– для предупреждения (выстрелом в воздух) о намерении применить оружие, а также для подачи сигнала тревоги или вызова помощи.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает, что административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.
За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и применяться административные наказания (ст. 3.2) :
– предупреждение;
– административный штраф;
– возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения;
– конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения;
– лишение специального права, предоставленного физическому лицу;
– административный арест;
– административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лица без гражданства;
– дисквалификация.
Кодекс установил последовательность рассмотрения видов административного наказания . Предупреждение (ст. 3.4 КоАП) – мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического или юридического лица. Оно выносится в письменной форме и имеет существенные правовые последствия: лица, подвергшиеся данному административному наказанию, считаются таковыми в течение одного года со дня исполнения постановления (ст. 4.6 КоАП).
Административный штраф (ст. 3.5 КоАП) является денежным взысканием .
Статья 14.7 КоАП (обман потребителей) предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц – от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц – от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
Возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения является их принудительным изъятием и последующей реализацией с передачей бывшему собственнику вырученной суммы за вычетом расходов на реализацию изъятого предмета.
Конфискацией орудия совершения или предмета административного правонарушения является принудительное безвозмездное обращение в федеральную собственность или собственность субъекта РФ изъятых из оборота вещей. Конфискацию характеризуют два правовых элемента – принудительность и безвозмездность.
Статья 3.8 предусматривает лишение специального права физического лица, совершившего административное правонарушение, ранее предоставленного ему специального права за грубое или систематическое нарушение порядка пользования этим правом в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. Лишение специального права назначается судьей.
Административный арест установлен ст. 3.9 КоАП. Он заключается в содержании нарушителя в условиях изоляции от общества и устанавливается на срок до пятнадцати суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного положения или режима в зоне проведения контртеррористической операции – до тридцати суток.
Административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лица без гражданства состоит в принудительном и контролируемом перемещении указанных граждан и лиц через Государственную границу РФ за пределы РФ, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, – в контролируемом выезде иностранных граждан и лиц без гражданства из РФ (ст. 3.10).
Дисквалификация (ст. 3.11 КоАП) заключается в лишении физического лица права занимать руководящие должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом. Административное наказание в виде дисквалификации назначается судьей и устанавливается на срок от шести месяцев до трех лет.
Административным правонарушением признается посягающее на государственный или общественный порядок, собственность, права и свободы граждан, на установленный порядок управления противоправное (умышленное или неосторожное) действие или бездействие, за которое предусмотрена административная ответственность.
Назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо, как и привлечение к административной или уголовной ответственности физического лица не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо (ч. 2 ст. 2.1).
Понятие административного правонарушения раскрывается через его основные правовые признаки :
1) деяние, т. е. объективно выраженное действие, – активное невыполнение обязанности, законного требования, а также нарушение запрета (например, неостановка транспортного средства по требованию уполномоченного должностного лица ГАИ и т. д.) или бездействие – пассивное невыполнение обязанности (например, невыполнение правил пожарной безопасности и т. д.);
2) деяние, посягающее на любой из пяти общих родовых объектов (государственный порядок; общественный порядок, собственность, права и свободы граждан, установленный порядок управления);
3) виновное деяние. Виновность деяния означает, что оно совершено умышленно или по неосторожности. Наличие вины – обязательный признак административного правонарушения, отсутствие вины исключает признание деяния административным правонарушением;
4) противоправное деяние, т. е. противоречащее каким-то правовым предписаниям. Противоправность заключается в совершении деяния, нарушающего нормы права. Эти нормы могут принадлежать не только к административному, но и к другим отраслям. Деяние, не являющееся противоправным, не может образовать административного правонарушения и повлечь административную ответственность;
5) деяние, за совершение которого действующим законодательством предусмотрена административная ответственность.
Административной ответственностью признается только то деяние, за которое законодательством предусмотрена эта ответственность.
Деяние, содержащее все признаки административного правонарушения, может быть фактическим основанием административной ответственности лишь тогда, когда оно находится в полном соответствии с условиями привлечения к административной ответственности (или исключающими ее).
Условиями привлечения к административной ответственности является наличие или отсутствие следующих обстоятельств :
– умышленной или неосторожной вины ;
– крайней необходимости или необходимой обороны ;
– вменяемость или невменяемость правонарушителя ;
– смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства, а по некоторым составам административных правонарушений – причинная связь между противоправным действием и наступившими последствиями .
С одной стороны, административное правонарушение – основание административной ответственности, с другой – она признак административного правонарушения, который определяет его юридическую природу.
Виды административных правонарушений предусмотрены КоАП РФ и указаны в главах с5по21 . К ним относятся:
– административные правонарушения, посягающие на права граждан (гл. 5 КоАП);
– административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность (гл. 6 КоАП);
– административные правонарушения в области охраны собственности (гл. 7 КоАП), в области охраны окружающей природной среды и природопользования (гл. 8 КоАП);
– административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике (гл. 9 КоАП) и др.
Признаки административного правонарушения надо отличать от его юридического состава. Под составом административного правонарушения понимается установленная законом совокупность закрепленных нормативно-правовыми актами признаков (элементов), при наличии которых соответствующее деяние считается административным правонарушением.
Состав административного правонарушения включает в себя четыре юридических признака (элемента): объект, объективную сторону, субъект, субъективную сторону. Объектом административного правонарушения являются общественные отношения, которые регулируются и охраняются нормами административного права в сферах исполнительной власти, предусматривающими применение видов административного наказания (ст. 32 КоАП РФ).
Согласно ст. 1.2 объектами административных правонарушений являются :
– защита личности;
– охрана прав и свобод человека и гражданина;
– охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
– защита общественной нравственности;
– охрана окружающей среды, установленного порядка осуществления государственной власти;
– охрана общественного порядка и общественной безопасности собственности;
– защита законных экономических интересов физических и юридических лиц общества и государства. Указанные объекты по правовой характеристике
являются родовыми объектами административных правонарушений, которые составляют неотъемлемую и самостоятельную часть общего объекта.
Родовые объекты подразделяются на административные правоотношения, посягающие на права граждан, здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, общественную нравственность, собственность.
Различают родовые объекты по внутреннему содержанию охраняемых и регулируемых правовыми средствами общественных отношений :
– охрана окружающей природной среды и природопользования;
– промышленность, строительство и энергетика;
– сельское хозяйство, ветеринария, мелиорация земель.
Видовой объект – специфическая юридическая группа общественных отношений, являющаяся разновидностью родового объекта и регулирующая административную ответственность: транспорт, дорожное движение; финансы, налоги и сборы и др.
Объективная сторона административного правонарушения – это система предусмотренных нормами административного права признаков, характеризующих его внешние проявления.
Содержание объективной стороны может включать характер действия или бездействия – неоднократность, повторность, длящееся нарушение.
Субъектами административного правонарушения являются :
– лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 16 лет;
– юридические лица;
– должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей;
– иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица, совершившие на территории России административные правонарушения.
Субъективная сторона – психическое отношение субъекта к противоправному действию или бездействию и его последствиям. Оно может быть выражено в форме умысла или неосторожности.
Административное правонарушение признается совершенным умышленно, если совершившее его лицо сознавало противоправный характер своего действия или бездействия, предвидело его вредные последствия и желало их или сознательно допускало наступление этих последствий. А совершенным по неосторожности признается правонарушение, если лицо предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия либо бездействия, но легкомысленно рассчитывало на их предотвращение, либо не предвидело наступления таких последствий, но должно было и могло их предвидеть.
Процесс – совокупность последовательных действий, совершаемых для достижения определенного результата; порядок осуществления какой-либо деятельности.
С юридических позиций процесс своим назначением имеет реализацию норм материального права. Деятельность по реализации материальных административно-правовых норм можно рассматривать в качестве административного процесса.
Возможен двоякий подход к пониманию сущности и назначения административно-процессуальной деятельности: правоприменительный и правоохранительный.
Необходимо учитывать общие качества, присущие этим двум направлениям его практического воплощения :
– они находятся в прямой зависимости от основного признака процесса в его юридическом понимании ;
– органически связаны с определяющими свойствами деятельности по практической реализации исполнительной власти . Административно-процессуальная деятельность
не может осуществляться вне влияния указанных свойств, так как она фактически проявляется как один из элементов, характеризующих исполнительную власть в динамике.
Суть административного процесса заключается в том, что реально административно-правовые отношения всегда воспринимаются как процессуальные.
Административный процесс характеризуется следующими особенностями :
– представляет собой разновидность властной деятельности субъектов исполнительной власти;
– целью является достижение определенных юридических результатов и разрешение управленческих дел;
– промежуточные и окончательные итоги процесса закрепляются в официальных документах;
– регламентируется административно-процессуальными нормами.
Основу для формирования понятия административного процесса как в широком (правоустановительном и правоприменительном), так и в узком (юрисдикционном) смысле составляет административно-процессуальная деятельность, которая понимается в двух вариантах :
1) административно-процедурном;
2) административно-процедурном.
Оба варианта имеют некоторые сходные черты: преимущественно внесудебный порядок; индивидуальный характер дел; их регламентация нередко в одном нормативно-правовом акте (например, установлен единый порядок рассмотрения заявлений, предложений и жалоб граждан) и т. п.
Наиболее существенно разграничение между ними, которое проводится по следующим основаниям :
1) или исполнительный орган (должностное лицо) совершает действия, не связанные с необходимостью рассмотрения и разрешения административно-правового спора, либо его действия обязательно связываются с возникающей в сфере государственного управления спорной ситуацией;
2) правовая оценка поведения участников управленческих общественных отношений осуществляется в рамках обоих вариантов административного процесса. При осуществлении административно-юрисдикционной деятельности она предполагает таковую в отношении сторон возникшего спора, а при административно-процедурной деятельности правовая оценка является условием удовлетворения соответствующих ходатайств (например, выдачи разрешения, лицензии и т. п.);
3) в обоих вариантах фигурируют индивидуальные административные дела, но различные по своему характеру;
4) при осуществлении административной юрисдикции принуждение – возможный результат разрешения административно-правового спора;
5) административно-процедурная деятельность не отличается сложностью (например, для регистрации общественного объединения достаточно подачи заявления и учредительных документов) и не требует детальной регламентации.
В качестве примера административно-процедурной деятельности можно назвать лицензионное производство.
Производство по делам об административных правонарушениях – это деятельность уполномоченных субъектов по применению административных наказаний, осуществленная в административно-процессуальной форме.
Основными элементами процессуальной формы производства по делам об административных правонарушениях являются :
– цели производства;
– принципы производства;
– круг его участников, их права и обязанности;
– система совершаемых действий, их последовательность, стадии производства;
– сроки совершения действий;
– виды и условия использования доказательств;
– подведомственность дел, властных действий;
– содержание и порядок оформления процессуальных документов;
– виды, размеры и порядок применения мер процессуального принуждения;
– порядок возмещения процессуальных расходов. Общие нормы, регулирующие производство, содержатся в КоАП РФ (гл. 5.21).
Особенности производства по отдельным категориям административных правонарушений устанавливаются специальными нормами. Так, вопросы применения административных наказаний за нарушение таможенных правил очень подробно урегулированы ТК РФ.
Особую группу составляет ряд конкретизирующих нормы КоАП РФ положений, которые содержатся в подзаконных актах . Так, в ст. 32.6 КоАП РФ сказано, что лица, которые управляют транспортными средствами и в отношении которых есть достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии опьянения, могут быть направлены на освидетельствование на состояние опьянения в порядке, определенном Министерством внутренних дел, Министерством здравоохранения и Министерством юстиции.
Задачи производства по делам об административных правонарушениях заключаются в :
– обеспечении полного, своевременного, всестороннего и объективного выяснения обстоятельств каждого дела;
– разрешении его в точном соответствии с действующим законодательством;
– обеспечении исполнения вынесенного по делу постановления;
– выявлении всех причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений;
– предупреждении правонарушений;
– воспитании граждан в духе соблюдения законов. Надзор за точным и единообразным исполнением
законов при производстве осуществляется Генеральным прокурором РФ и назначаемыми им прокурорами.
Также определены обстоятельства, при которых производство исключается, это :
– отсутствие события и состава правонарушения;
– недостижение лицом на момент совершения им правонарушения шестнадцатилетнего возраста;
– невменяемость лица, совершившего противоправное действие (бездействие);
– действия этого лица в состоянии крайней необходимости или непреодолимой силы;
– издание акта амнистии, если он отменяет применение административного взыскания;
– отмена акта, устанавливающего административную ответственность;
– истечение сроков давности привлечения к административной ответственности;
– смерть физического лица, в отношении которого ведется производство;
– наличие в отношении лица постановления о наложении административного взыскания либо неотмененного постановления о прекращении дела об административном правонарушении, а также наличие по тому же факту постановления о возбуждении уголовного дела.
Наступление указанных обстоятельств (хотя бы одного) влечет за собой правовые последствия: производство не может быть начато, а начатое подлежит прекращению. Если при рассмотрении дела обнаружится, что в административном правонарушении содержатся признаки преступления, материалы передаются прокурору, органу предварительного следствия или дознания.
Принципы – это общие руководящие положения, на которых строится производство в данной сфере. Они соответствуют объективной сущности производства и получили свое закрепление в нормах права. Принципы производства по делам об административных правонарушениях находят свое нормативно-правовое закрепление в Конституции РФ и в ряде законодательных актов субъектов РФ.
Признание прав и свобод человека – один из важнейших принципов государства. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.
Принцип равенства граждан перед законом и судом реализуется в тех случаях, когда дела об административных правонарушениях уполномочен рассматривать как районный (городской) суд (судьи), так и другие органы: органы внутренних дел, государственные органы и др.
Принцип законности охраны прав человека и гражданина состоит в точном исполнении нормативно-правовых актов, а также в применении этих актов. Важным условием этого принципа является правовое положение ст. 1.6 КоАП РФ, где указывается, что лицо, привлеченное к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленными законом.
Принцип правовой охраны интересов государства проявляется в том, что уполномоченные на то судья, органы (должностные лица) принимают участие в производстве по делам об административных правонарушениях.
Принцип гласности производства по делам об административных правонарушениях предполагает, что участники (субъекты) административно-правовых отношений могут знакомиться со всеми материалами административного дела как по
месту нахождения органа административной юрисдикции, так и по месту учебы или жительства нарушителя (ст. 29.5 КоАП РФ).
Принцип быстроты и оперативности в производстве по делам об административных правонарушениях учитывается при соблюдении материально-правовых и процессуально-правовых сроков в сфере административной ответственности.
Принцип непосредственности в производстве по делам об административном правонарушении заключается в том, что административное дело рассматривается самим судьей, органом, должностным лицом, уполномоченным рассматривать, разрешать такие дела.
Принцип материальной истины предусматривает, что законодательство об административных правонарушениях наделяет суд, орган, должностное лицо теми доказательствами по делу, которыми являются любые фактические данные, устанавливающие наличие или отсутствие административного правонарушения, виновность данного лица в его совершении и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.
Принцип самостоятельности принятия решения тесно связан с принципом материальной истины, который трансформируется в принятии решения конкретным судом, органом, должностным лицом.
Принцип осуществления производства по делам об административных правонарушениях на национальном языке населения определен в ч. 2 ст. 26 Конституции РФ, подкрепляется ст. 24.2 КоАП РФ.
Принцип равенства сторон в производстве по делам об административных правонарушениях
проявляется в том, что конституционное правило ч. 1 ст. 19 имеет своей основой положения ст. ст. 7 и 8 Всеобщей декларации прав человека.
Принцип федерализма производства по делам об административных правонарушениях
проявляется в том, что в соответствии с п. «к» ст. 72 Конституции РФ в совместном ведении России и субъектов РФ находится административное, административно-процессуальное законодательство.
Решение задач административного производства осуществляется посредством доказывания, которое включает в себя выявление, процессуальное оформление и исследование доказательств.
Доказательствами являются фактические данные, информация, на основе которых устанавливаются обстоятельства дела.
От доказательств как фактически данных сведений следует отличать их источники, представляющие собой средства сохранения и передачи информации, с помощью которых она вовлекается в производство.
В правовой науке и на практике доказательства нередко понимаются как сама информация и как источник сведений. Все доказательства могут быть подразделены на первоначальные и производные, прямые и косвенные, обвинительные и оправдательные.
Важной считается группировка доказательств в зависимости от источника и формы соответствующих сведений :
1) это показания, объяснения различных лиц, чаще всего участников производства: делинквента, потерпевшего, свидетелей, т. е. информация, передаваемая людьми, которые непосредственно участвовали в исследуемом деянии, были его очевидцами, имеют какие-то сведения о нем.
Не всегда показания протоколируются, фиксируются в виде объяснений, они могут восприниматься, репродуцироваться и в устной форме.
Другой разновидностью данных, получаемых от людей в форме слов, цифр, графиков, являются заключения экспертов, мнение специалистов.
Заключение эксперта дается в письменной форме от имени эксперта. В нем указывается, кем и на каком основании производилось исследование, его содержание, полученные выводы и обоснованные ответы на поставленные вопросы. Это заключение не является обязательным для лица или органа, рассматривающего дело;
2) вещественные доказательства и документы, являющиеся материальными носителями информации.
Основные способы обнаружения и приобщения материальных источников доказательств – досмотр, изъятие, представление заинтересованными лицами .
Вещественные доказательства – это предметы материального мира, на которых имеются следы неправомерных действий (вмятины на автомашине, испорченный паспорт) или которые своей формой, содержанием свидетельствуют о нарушении (наркотические вещества и др.). В необходимых случаях они фотографируются или фиксируются иным способом и приобщаются к делу. Об их наличии производится запись в протоколе об административном правонарушении или ином протоколе.
К доказательствам можно отнести и показания технических средств. Они достаточно широко используются (например, в работе ГИБДД для определения скорости движения автомобиля, содержания загрязняющих веществ в выбросах, состояния опьянения водителя);
3) непосредственные наблюдения лиц, уполномоченных расследовать административные проступки (например, инспектор ГИБДД).
В уголовном процессе такой вид доказательств не допускается, если должностное лицо было очевидцем преступления, оно становится свидетелем.
В административном юрисдикционном процессе использование таких доказательств обеспечивает его оперативность, без них работникам ГИБДД, таможен, госохотнадзора и другим было бы сложнее выполнить свои правоохранительные функции, своевременно воздействовать на лиц, совершивших неправомерные действия.
Иные документы признаются доказательствами, если сведения, изложенные или удостоверенные в них организациями, их объединениями, должностными лицами и гражданами, имеют значение для производства. Они могут содержать сведения, зафиксированные как в письменной, так и в иной форме (материалы фото– и киносъемки, звуко– и видеозаписи, данные специальных технических средств, содержащиеся на носителях).
Производство по делам об административных правонарушениях складывается из действий ряда органов и лиц.
Важную роль в этой деятельности играют государственные и муниципальные органы , их должностные лица, которые уполномочены принимать предусмотренные законом меры по выявлению и предупреждению административных проступков, применению и исполнению взысканий.
В производстве действуют и другие участники: одни защищают свои интересы, другие привлекаются лишь при производстве отдельных процессуальных действий, содействует производству.
Все субъекты производства можно разделить на несколько групп .
1. Компетентные органы и должностные лица, наделенные правом принимать властные акты, составлять правовые документы. К ним также относятся представители общественности, наделенные соответствующими полномочиями .
2. Субъекты, имеющие личный интерес в деле: лицо, привлекаемое к ответственности, потерпевшие и их законные представители (родители, усыновители, опекуны, попечители, руководители организаций, адвокаты) .
3. Лица и органы, содействующие осуществлению производства, выявлению объективной истины: свидетели, эксперты, переводчики, понятые. Одни из них (свидетели, эксперты) сообщают данные полномочному органу или должностному лицу. Другие (переводчики, понятые) нужны для закрепления доказательств либо обеспечения необходимых условий административного производства .
Судьи районных (городских) судов рассматривают значительное число административных дел по правонарушениям, посягающим на : – права граждан (например, нарушение избирательных прав, законодательства о труде и его охране, о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетировании и т. п.);
– здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность;
– собственность (например, уничтожение или повреждение чужого имущества, мелкое хищение и др.);
– общественный порядок и общественную безопасность и др.
Комиссии по защите прав несовершеннолетних, образуемые главами районной, городской, районной в городе администраций, совместно с соответствующими органами местного самоуправления рассматривают дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, а также о неисполнении родителями или лицами, их заменяющими, обстоятельств по содержанию и воспитанию этих лиц, о вовлечении их в употребление спиртных напитков или одурманивающих средств.
Органы внутренних дел (милиции) рассматривают значительное количество дел об административных правонарушениях (например, дела о незаконном приобретении или хранении наркотических средств в небольших размерах, о потреблении наркотических средств без назначения врача, о мелком хищении, о незаконном посеве и выращивании наркотикосодержащих растений и другие дела).
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания от имени органов внутренних дел (милиции) вправе: начальники и заместители начальников территориальных управлений (отделов) внутренних дел, начальники территориальных отделов отделений милиции и их заместители, начальники линейных управлений (отделов, отделений) внутренних дел на транспорте, начальники линейных пунктов милиции, должностные лица Государственной автомобильной инспекции и др.
Государственные органы, на которые возложено осуществление контрольно-надзорных функций и полномочий, осуществляют надзор за соблюдением физическими, юридическими лицами специальных общеобязательных правил, нарушение которых влечет за собой административную ответственность. Это такие, например, органы, как органы санитарно-эпидемиологического надзора, государственного ветеринарного, экологического надзора и др.
Ко следующей группе участников производства по делам об административных правонарушениях относятся субъекты , имеющие личный интерес в деле: лицо, привлекаемое к ответственности, потерпевшие и их законные представители (родители, усыновители, опекуны, попечители, руководители организаций, адвокаты).
Лицу, в отношении которого ведется производство по делу, инкриминируется совершение того или иного административного правонарушения. Законодательство акцентирует внимание на соблюдении прав, способствующих объективности производства, и к ним относит: право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, протокол об административном правонарушении и постановление по делу, выступать на родном языке и пользоваться услугами переводчика. Дело рассматривается с участием данного лица. Если он отсутствует, то дело может быть рассмотрено лишь в случаях, когда имеются данные о его надлежащем извещении, о месте и времени рассмотрения дела и если от него не поступило ходатайства об отложении рассмотрения дела.
Если лица уклоняются от обязательного присутствия при рассмотрении дела (от явки по вызову судьи, органа или должностного лица, в производстве которых находится дело)? они могут быть подвергнуты приводу органом внутренних дел (милиции) на основании определения судьи, органа (должностного лица).
Если производство ведется в отношении несовершеннолетнего, он может быть удален на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может отрицательно повлиять на него.
Потерпевшим признается физическое или юридическое лицо , которому административное правонарушение причинило физический, имущественный или моральный вред.
Если потерпевший присутствует, то законодательство предоставляет ему право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, иметь представителя, обжаловать протокол об административном правонарушении и постановление по делу.
В случае его отсутствия дело может быть рассмотрено лишь в случаях, когда имеются данные о его надлежащем извещении о месте и времени рассмотрения дела.
Потерпевший может быть опрошен в качестве свидетеля .
Законные представители физического лица – его родители, усыновители, опекуны, попечители. Они осуществляют защиту прав и законных интересов физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административных правонарушениях, или потерпевшего, являющихся несовершеннолетними или по своему физическому или психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно осуществлять свои права.
При этом родственные связи или соответствующие полномочия лиц, являющихся законными представителями, должны быть удостоверены необходимыми документами.
При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенным лицом в возрасте до 18 лет, участие его законного представителя в производстве обязательно.
Законные представители юридических лиц осуществляют защиту их прав и законных интересов, если в их отношении ведется производство по делу об административном правонарушении или же они являются потерпевшими.
Защитник и представитель
Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство, может участвовать защитник (адвокат или другое лицо). Полномочия его удостоверяются ордером, выданным юридической консультацией или другой организацией.
Представитель может участвовать в производстве для оказания юридической помощи потерпевшему, и полномочия его удостоверяются доверенностью.
К следующей группе относятся лица и органы, содействующие осуществлению производства, выявлению объективной истины: свидетели, эксперты, переводчики, понятые . Одни из них (свидетели, эксперты) сообщают данные полномочному органу или должностному лицу. Другие (переводчики, понятые) нужны для закрепления доказательств либо обеспечения необходимых условий административного производства.
Свидетель – любое лицо, которому могут быть известны любые обстоятельства, имеющие значение для дела. Он обязан явиться по вызову судьи, органа (должностного лица), в производстве которого находится дело, правдиво сообщить все известное ему по делу и ответить на поставленные вопросы, удостоверить своей подписью в соответствующем протоколе правильность внесения его показаний.
Также он предупреждается об административной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. А в случае уклонения от явки по вызову он может быть подвергнут приводу на основании определения судьи, органа (должностного лица).
Свидетель вправе делать заявления и замечания по поводу правильности внесений его показаний в соответствующий протокол .
При опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, обязательно участие педагога или психолога. Если надо, опрос производится в присутствии законного представителя такого свидетеля.
Понятой
Им должно быть совершеннолетнее лицо, незаинтересованное в исходе дела. Участие понятого в производстве по делу фиксируется в протоколах личного досмотра, досмотра транспортного средства, вещей, изъятия документов и вещей, находящихся при физическом лице, осмотра территорий, помещений и имущества, принадлежащих юридическому лицу, изъятия документов и имущества той же принадлежности.
Он обязан явиться по вызову должностного лица, в производстве которого находится дело, принять участие в производстве и удостоверить своей подписью в соответствующем протоколе факт осуществления действий, производившихся с его участием, их содержание и результаты.
В качестве специалиста для участия в производстве по делу об административном правонарушении может быть привлечено любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее специальными познаниями, необходимыми для оказания содействия в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств, а также в применении технических средств.
В обязанности специалиста входят : явка по вызову судьи, органа (должностного лица), осуществляющего производство по делу; участие в действии, для которого он вызван, путем использования своих специальных навыков, научно-технических средств для обнаружения, закрепления и изъятия доказательств; технических средств для обнаружения, закрепления и изъятия доказательств и др.
Он вправе отказаться от участия в производстве, если не обладает соответствующими специальными познаниями.
Экспертом признается любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее специальными познаниями в науке, технике, искусстве или ремесле, достаточными для производства экспертизы и дачи экспертного заключения.
К его обязанностям относятся : явиться по вызову судьи, органа (должностного лица), дать объективное заключение по поставленным перед ним вопросам, а также требуемые объяснения в связи с содержанием заключения.
Он вправе отказаться от дачи заключения, если поставленные вопросы выходят за пределы его специальных познаний или если предоставленные ему материалы недостаточны для дачи заключения.
Переводчик – любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, владеющее языками (понимающее знаки слепого или глухого), знание которых необходимо для перевода при производстве.
Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении является поступивший в компетентный орган информационный сигнал, который содержит в себе сведения о признаках административного правонарушения и является юридическим фактом, который требует от соответствующего органа совершения определенных, предусмотренных законом действий.
Поводами к возбуждению дела об административном правонарушении являются :
– непосредственное обнаружение уполномоченным должностным лицом факта совершения административного правонарушения;
– материалы, поступившие из правоохранительных органов, а также от других государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений;
– сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации.
Одним из наиболее распространенных поводов является непосредственное обнаружение должностным лицом , которое уполномочено составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения. И такое обнаружение означает, что компетентное должностное лицо в процессе своей контрольно-надзорной или другой деятельности обнаружило признаки состава административного правонарушения и может произойти в ходе проверок, проводимых налоговыми органами, органами, которые осуществляют государственный пожарный надзор, в организациях, учреждениях, предприятиях и т. д.
Также поводом к возбуждению дела об административном правонарушении могут быть поступившие из правоохранительных органов и других государственных органов материалы, содержащие данные, которые указывают на наличие события административного правонарушения.
Сообщения и заявления физических и юридических лиц , а также сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, которые указывают на наличие события административного правонарушения, также являются распространенным поводом к возбуждению производства об административном правонарушении.
Под сообщением понимается устное или письменное информирование органов, компетентных возбудить производство об административном правонарушении, физическим лицом или представителем юридического лица о совершенном административном правонарушении.
Под заявлением понимается изложенная на бумагоносителях в рукописном или машинописном виде информация о совершенном правонарушении с просьбой рассмотреть его по существу. Заявления, посланные по почте без указания автора либо при наличии искаженных данных, считаются анонимными. Данные заявления не могут служить поводом для возбуждения дела об административном правонарушении, но являются основанием для проверки изложенной в нем информации.
Сообщения средств массовой информации могут содержаться в статьях, заметках, письмах, опубликованных в печати. Сообщения могут быть распространены и в других средствах массовой информации: радио-, теле-, видеопрограмме, кинохроникальной программе, другой форме периодического аудио-и видеораспространения массовой информации.
Все материалы, которые поступили из перечисленных источников, подлежат рассмотрению должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административном правонарушении.
Дело об административном правонарушении может быть возбуждено должностным лицом, которое уполномочено составлять протоколы об административном правонарушении, только при наличии хотя бы одного из поводов, а также при наличии события административного правонарушения.
Совокупность фактических данных (доказательств), содержащихся в источниках, является основанием к возбуждению производства по делу об административном правонарушении.
Основанием для возбуждения дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки административного правонарушения.
Дело об административном правонарушении считается возбужденным с момента составления протокола о совершении правонарушения или вынесения прокурором постановления о возбуждении данного дела.
Протокол об административном правонарушении – процессуальный документ, составляемый для закрепления сведений, связанных с фактом совершения административного правонарушения, а также для удостоверения выполнения требований процессуального закона. Его обязательные реквизиты:
– дата и место составления;
– должность и иные данные о лице, составившем протокол;
– сведения о физическом лице, в отношении которого возбуждено дело;
– данные о свидетелях и потерпевших, если они имеются;
– место, время совершения и существо административного правонарушения;
– закон, предусматривающий ответственность за данное правонарушение;
– объяснения физического лица либо законного представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено дело;
– иные сведения, необходимые для разрешения дела.
Время совершения административного правонарушения должно быть зафиксировано путем полного указания числа, месяца и года. Должность лица, составившего протокол, должна быть указана без сокращений с указанием ведомства или государственного органа, в котором оно работает. Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, включают в себя указание фамилии, имени, отчества, даты и года рождения, места рождения, гражданства, места жительства и места работы или учебы.
В протоколе должно содержаться описание события административного правонарушения, которое включает указание на время, место его совершения, характеристику совершенного деяния, определение его юридической квалификации.
Объяснения физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, могут быть зафиксированы как должностным лицом, составившим протокол об административном правонарушении, так и ими собственноручно.
Протокол предъявляется для ознакомления физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным участникам производства по делу.
При составлении протокола физическому лицу или законному представителю юридического лица должны быть разъяснены их права и обязанности, о чем в протоколе делается пометка.
Протокол об административном правонарушении подписывается должностным лицом, его составившим, физическим лицом или законным представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении.
Лицу, отказавшемуся подписать протокол, предоставляется возможность дать объяснение причин отказа, которое подлежит занесению в протокол.
Должностное лицо , которое составляло протокол об административном правонарушении, в случае просьбы физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также потерпевшего обязано вручить копию протокола.
В соответствии со ст. 28.2 КоАП РФ протокол об административном правонарушении составляется во всех случаях, за исключением тех, когда дела об административном правонарушении возбуждаются прокурором (ч. 1 ст. 28.4), а также когда административное наказание назначается без составления протокола.
Протокол об административном правонарушении может быть составлен от руки либо может быть изготовлен с помощью технических средств (компьютер, пишущая машинка).
Под административным расследованием понимается совокупность процессуальных действий, направленных на получение дополнительных сведений и материалов, которые необходимы для правильного разрешения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.
Данное расследование проводится в случаях, когда после выявления административного правонарушения в области законодательства о рекламе, валютного законодательства, законодательства о защите прав потребителей, в области налогов и сборов, таможенного дела, охраны окружающей среды и других видов законодательств осуществляются экспертиза и иные процессуальные действия, которые требуют значительных временных затрат.
Необходимость в производстве административного расследования возникает, когда первоначальных данных недостаточно для возбуждения дела об административном правонарушении, а получение дополнительных данных требует времени для истребования документов и сведений справочного характера, производства процессуальных действий и экспертиз.
Решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования может быть принято только должностным лицом, которое уполномочено в соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ составлять протокол об административном правонарушении, или прокурором. Данное решение оформляется определением, а если факт совершения административного правонарушения выявлен прокурором – в виде постановления.
Определение о возбуждении дела об административном правонарушении должно быть мотивированным. В нем указываются :
– место и дата его составления;
– должность, фамилия и инициалы лица, составившего определение;
– повод к возбуждению дела об административном правонарушении;
– место, время совершения и событие административного правонарушения;
– статья настоящего Кодекса или закона субъекта РФ, которая предусматривает административную ответственность за данное административное правонарушение;
– иные сведения, необходимые для разрешения дела.
С момента вынесения определения о возбуждении дела об административном правонарушении и назначении административного расследования у участников производства по делу возникают процессуальные права, обязанности и право на обжалование действий и решений должностного лица, которое уполномочено проводить административное расследование.
В целях обеспечения своевременного и оперативного рассмотрения дела об административном правонарушении административное расследование проводится по месту совершения или выявления административного правонарушения.
Срок проведения административного расследования не может превышать одного месяца с момента возбуждения дела об административном правонарушении.
Исчисление срока начинается со дня возбуждения дела об административном правонарушении, а его окончанием считается день составления протокола об административном правонарушении либо вынесения постановления о прекращении дела об административном правонарушении. При этом срок административного расследования исчисляется месяцами. При его исчислении не принимаются во внимание тот час и те сутки, которыми начинается течение срока. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца, а если этот месяц не имеет соответствующего числа, то срок оканчивается в последние сутки месяца. Если же окончание срока приходится на нерабочий день, то последним днем срока считается первый следующий за ним рабочий день.
В исключительных случаях данный срок по письменному ходатайству должностного лица может быть продлен вышестоящим должностным лицом на срок не более одного месяца, а по делам о нарушении таможенных правил – начальником вышестоящего таможенного органа на срок до шести месяцев.
Рассмотрение дела об административных правонарушениях представляет собой совокупность процессуальных действий, направленных на проверку и юридическую оценку фактических обстоятельств дела и принятие решения по делу.
Рассмотрение дела об административном правонарушении можно разделить на несколько частей :
– подготовительная часть;
– рассмотрение дела по существу;
– постановление по делу об административном правонарушении и его оглашение.
Статья 29.1 КоАП РФ посвящена подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении.
Согласно этой статье судья, орган, должностное лицо при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении выясняет вопрос о том, относится ли к их компетенции рассмотрение данного дела.
Закон запрещает рассмотрение дела этим судьей , должностным лицом, если выяснится, что лицо, на рассмотрение которому направлено дело об административном правонарушении :
– является родственником лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевшего, законного представителя физического лица или юридического лица, защитника или представителя;
– лично, прямо или косвенно заинтересовано в разрешении дела.
При подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении решается вопрос о том, насколько правильно составлен протокол и другие материалы дела об административном правонарушении.
Ненадлежащее оформление протокола об административном правонарушении и иных материалов дела свидетельствует о недостаточно полном исследовании события правонарушения и лице, его совершившем.
Также на стадии подготовки к рассмотрению дела об административном правонарушении рассматривается вопрос об обстоятельствах, исключающих производство по делу.
Так, к участию в производстве по делу об административном правонарушении в качестве защитника и представителя не допускаются лица, если они являются сотрудниками государственных органов, осуществляющих надзор и контроль за соблюдением правил, нарушение которых явилось основанием для возбуждения данного дела, если они ранее выступали в качестве иных участников производства по данному делу.
В качестве специалиста, эксперта и переводчика к участию в производстве по делу не допускаются лица, состоящие в родственных отношениях с лицом, привлекаемым к административной ответственности, потерпевшим, их законными представителями, защитником, представителем, прокурором, судьей, членом коллегиального органа или должностным лицом, в производстве которых находится данное дело, либо если они ранее выступали в качестве иных участников производства по данному делу и если имеются основания считать этих лиц лично, прямо или косвенно заинтересованными в исходе данного дела.
При подготовке к рассмотрению дела выясняется вопрос о достаточности имеющихся по делу материалов для его рассмотрения по существу. Достаточность доказательства означает, что на основе данной совокупности может быть сделан достоверный вывод и принято соответствующее решение по делу.
При подготовке к рассмотрению дела выясняется вопрос о том, имеются ли ходатайства и отводы.
Ходатайство на стадии подготовки к рассмотрению дела об административном правонарушении является одной из гарантий всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела.
Основанием для отвода судьи, члена коллегиального органа, должностного лица является наличие родственных связей с лицом, в отношении которого ведется дело об административном правонарушении, или потерпевшего, их законных представителей, защитника или представителя.
Статья 29.1 КоАП РФ определяет порядок рассмотрения дела об административном правонарушении.
Подлежат выяснению при рассмотрении дела об административном правонарушении следующие обстоятельства :
а) было ли совершено административное правонарушение;
б) виновно ли данное лицо в его совершении, подлежит ли оно административной ответственности;
в) имеются ли обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность;
г) причинен ли имущественный ущерб;
д) другие обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.
При рассмотрении дела об административном правонарушении регламентируется логическая последовательность совершения процессуальных действий при его рассмотрении по существу :
– рассмотрение дела начинается с объявления судьей состава коллегиального органа или представления должностного лица, рассматривающего дело. Судья, председательствующий в заседании коллегиального органа, или должностное лицо, рассматривающее дело, объявляют, какое дело подлежит рассмотрению, кто и на основании какого закона привлекается к административной ответственности;
– проверяется явка участников. Их полномочия проверяются путем проверки представленных соответствующих документов (удостоверений личности, доверенностей, документов, удостоверяющих полномочия законных представителей, а также представителей общественных организаций);
– путем опроса выясняется, кто из участников производства не явился и какова причина неявки. Могут быть уточнены причины отсутствия путем изучения поступивших писем, сообщений, телеграмм, отметок на возвращенных повестках, на извещениях об их вручениях;
– лицам, участвующим в рассмотрении дела, разъясняются их права и обязанности, чтобы они имели возможность принимать активное участие в процессе. При разъяснении обязанностей надо указать на возможные последствия их несоблюдения. Разъяснения даются в доступной для лиц, участвующих в деле, форме, четко и ясно;
– рассматриваются ходатайства лиц, участвующих в производстве:
а) ходатайства об отводе лиц, участвующих в деле;
б) о рассмотрении дела в отсутствие одного из участников производства по делу;
в) об отложении дела;
г) о возвращении протокола и других материалов дела лицу, составившему протокол;
д) об оказании помощи в собирании доказательств;
е) о привлечении дополнительных свидетелей;
ж) о назначении экспертизы и др.;
– при рассмотрении заявленных отводов и ходатайств возможно вынесение определения об отложении рассмотрения дела.
Отложение рассмотрения дела представляет собой процессуальные действия судьи, должностного лица по переносу разбирательства дела по существу на другое назначенное время.
Вынесение данного определения возможно в случае :
а) поступления заявления о самоотводе или отводе судьи, члена коллегиального органа, должностного лица, рассматривающих дело;
б) отвода специалиста, эксперта или переводчика, если этот отвод препятствует рассмотрению дела по существу;
в) необходимости явки лица, участвующего в рассмотрении дела, истребования дополнительных материалов по делу или назначения экспертизы;
– при рассмотрении дела об административном правонарушении возможно вынесение определения о приводе лица, участие которого обязательно при рассмотрении дела;
– если при рассмотрении дела об административном правонарушении будет установлено, что дело не подлежит рассмотрению тем лицом, у которого оно находится, то выносится определение о передаче дела по подведомственности.
При продолжении рассмотрения дела об административном правонарушении КоАП установлена определенная последовательность процессуальных действий, которая направлена на обеспечение принципов производства.
При вынесении постановления судья, коллегиальный орган, рассматривающие дело об административном правонарушении, руководствуются материальными и процессуальными нормами, которыми предусматривается административная ответственность. Вынесение постановления осуществляется в соответствии с требованиями, вытекающими из задач и принципов законодательства об административных правонарушениях.
В постановлении излагаются обстоятельства, установленные при рассмотрении дела.
Судья, должностное лицо должны указать, какие из доказательств являются достоверными, а какие недостоверными, привести убедительные аргументы в подтверждение своих выводов.
При рассмотрении дела может быть сделан вывод о необходимости освобождения от административного наказания.
При назначении административного штрафа судья может указать наименование счета организации, привлекаемой к ответственности, с которой следует взыскивать административный штраф. Если лицо до вынесения постановления было задержано в порядке меры пресечения, срок административного задержания указывается в зачет срока административного наказания. Судья вправе решить одновременно с назначением наказания вопрос о возмещении ущерба независимо от суммы.
В постановлении должна быть определена и правовая судьба изъятых документов и вещей, находившихся при физическом лице, изъятых документов, принадлежащих юридическому лицу, а также о вещах, на которые наложен арест, если в отношении их не применено или не может быть применено административное наказание в виде конфискации или изъятия.
Рассмотрение дела об административном правонарушении завершается объявлением постановления.
Объявление постановления по делу об административном правонарушении является гарантией соблюдения законности при производстве по делам об административных правонарушениях, а также проявлением принципов гласности и публичности при рассмотрении данных дел.
С истечением срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, постановление вступает в законную силу и начинает течь срок давности исполнения о наложении взыскания.
С моментом объявления постановления по делу об административном правонарушении связано окончание стадии рассмотрения дела об административном правонарушении.
Объявление постановления по делу и вручение копии осуществляются в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством.
Постановление по делу об административном правонарушении объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела, а его копии должны быть направлены заинтересованным лицам в течение трех дней со дня вынесения решения. Несоблюдение этого срока или невысылка постановления являются основанием для восстановления пропущенного срока на подачу жалобы.
Объявление постановления по делу об административном правонарушении влечет правовые последствия. Они связаны с вступлением постановления в законную силу.
Законная сила постановления обладает рядом правовых свойств:
– постановление коллегиального органа, должностного лица, судьи вступает в законную силу по истечении срока на обжалование и опротестование, а если оно было обжаловано или опротестовано, то при условии, что жалоба или протест оставлены без удовлетворения;
– с момента вступления в законную силу постановление не может быть обжаловано или опротестовано;
– вступление постановления в законную силу означает возможность принудительной реализации принятого решения уполномоченным коллегиальным органом, должностным лицом, судьей;
– постановление по делу об административном правонарушении обязательно для всех должностных лиц и граждан и подлежит исполнению.
Право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении
Федеральным законом от 14 декабря 1995 г. № 197-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» определен общий круг вопросов обжалования, а также круг субъектов, которые имеют право обращаться с жалобой в суд или в вышестоящий орган, суд.
Обжалование постановления по делу об административном правонарушении представляет собой совокупность процессуальных действий, которые направлены на восстановление нарушенных прав и охраняемых интересов граждан, средство выявления и устранения недостатков в деятельности органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях.
Право на обжалование закреплено в ст. 46 Конституции РФ и регламентируется федеральным законодательством. Этим правом обладают физические и юридические лица, и обеспечивается оно обязательным объявлением постановления и вручением его копии, разъяснением порядка обжалования, сроками обжалования.
Обжалованию подлежит любое решение, как не вступившее в законную силу, так и вступившее в законную силу в порядке надзора. Также обжалованию может быть подвергнуто постановление в части законности, обоснованности и суровости или мягкости назначенного наказания, применения или неприменения дополнительных мер, прекращение, приостановление дела.
При составлении жалобы необходимо обращать внимание на аргументацию приводимых доводов со ссылками на законы и иные нормативные правовые акты. Жалоба должна завершаться изложением требований заявителя исходя из полномочий инстанций.
Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицом, в отношении которого ведется производство по делу,
потерпевшим, законным представителем физического лица, законным представителем юридического лица, защитником и представителем, т. е. заинтересованными лицами.
Постановление, вынесенное единолично судьей, обжалуется в соответствующий вышестоящий суд. А постановление мирового судьи – в районный, городской суд; постановление районного городского судьи – в областной суд.
Постановление, вынесенное коллегиальным органом, рассматривается районным, городским судом по месту нахождения органа .
Постановление, вынесенное должностным лицом, обжалуется в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу или сразу в районный суд. По результатам рассмотрения жалобы выносится решение.
В ст. 30.1 КоАП РФ устанавливается подведомственность тех или иных жалоб судам соответствующей юрисдикции. Она зависит от статуса лица, обжалующего постановление о назначении административного наказания.
Если постановление обжалует юридическое лицо или лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, то жалоба подается в арбитражный суд.
Обжалование осуществляется в соответствии с арбитражно-процессуальным законодательством путем подачи искового заявления с указанием реквизитов. В исковом заявлении должно быть правильно указано наименование арбитражного суда, который должен пересмотреть постановление о назначении административного наказания. Если же исковое заявление (жалоба) подано индивидуальным предпринимателем, то в нем должны быть указаны его фамилия, имя, отчество и почтовый адрес.
Все обстоятельства, на которые лица, обжалующие постановление по делу об административном правонарушении, ссылаются, должны быть четко и последовательно изложены в исковом заявлении. В подтверждение каждого обстоятельства необходимо приводить доказательства, а они в свою очередь должны соответствовать требованиям относимости и допустимости.
Рассмотрение жалобы на постановление об административном правонарушении можно разделить на несколько частей : подготовительная часть и рассмотрение жалобы по существу , которое означает выяснение обстоятельств, связанных с правовыми последствиями.
В целях обеспечения всестороннего и объективного разбирательства дела по жалобе должностные лица обязаны выяснить:
– назначено ли административное взыскание на основании закона и управомоченным на то органом (должностным лицом);
– был ли соблюден установленный порядок привлечения к административной ответственности;
– допустил ли заявитель нарушение, за которое законодательством установлена административная ответственность;
– виновен ли он в совершении данного правонарушения и какова степень его вины;
– соответствует ли наложенное взыскание тяжести совершенного правонарушения и какова степень его вины;
– учтены ли при этом личность виновного, его семейное и имущественное положение;
– не истекли ли сроки давности для назначения наказания;
– причинен ли имущественный ущерб и в каком размере;
– другие обстоятельства, имеющие значение для дела.
Рассматривая жалобу, судья, должностное лицо проверяют соблюдение норм как материального, так и процессуального закона .
Процессуальное нарушение влечет отмену постановления не только тогда, когда материалы дела свидетельствуют об ошибочности вывода судьи, должностного лица, коллегиального органа по делу, но и если ставится под сомнение правильность его разрешения. Несущественные процессуальные нарушения не влекут отмены постановления.
Вопрос об отмене постановления вследствие допущенного нарушения процессуального закона решается судьей, должностным лицом, рассматривающими жалобу с учетом конкретных обстоятельств дела.
В результате рассмотрения жалобы на постановление судья, вышестоящее должностное лицо принимают одно из решений, предусмотренных в ст. 30.7 КоАП РФ:
1) об оставлении постановления без изменения. Если доводы, содержащиеся в жалобе, находятся в противоречии с неопровергнутыми по делу об административном правонарушении доказательствами либо при рассмотрении жалобы не обнаружены основания к отмене или изменению постановления, то постановление остается без изменения, а жалоба без удовлетворения;
2) об изменении постановления. Судья вправе изменить меру наказания с учетом характера совершенного правонарушения, личности правонарушителя, степени его вины, имущественного положения, обстоятельств, смягчающих ответственность;
3) об отмене постановления и прекращении производства по делу.
Отмена постановления с прекращением дела об административном правонарушении влечет за собой возврат денежных сумм, возмездно изъятых и конфискованных предметов;
4) об отмене постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение судье, в коллегиальный орган, должностному лицу, правомочному рассмотреть дело. Основаниями принятия такого решения являются:
– существенное нарушение процессуальных требований, предусмотренных КоАП;
– необходимость применения Закона об административном правонарушении, которая влечет назначение более строгого административного наказания;
5) об отмене постановления и о направлении дела на рассмотрение по подведомственности.
Решение по результатам рассмотрения жалобы состоит из вводной, описательной и резолютивной частей.
Если при рассмотрении жалобы на постановление по делу об административном правонарушении будет установлено, что его рассмотрение не относится к компетенции данных судей, должностного лица, выносится определение о передаче жалобы на рассмотрение по подведомственности.
Исполнение постановления – заключительная стадия производства по делу об административном правонарушении.
Задачами исполнительного производства являются обеспечение исполнения вынесенного постановления, защита законных прав и интересов физических и юридических лиц, предупреждение административных правонарушений, воспитание граждан в духе уважения и соблюдения законов, прав других граждан, ответственности перед обществом.
В ст. 31.1 КоАП РФ предусмотрено, что постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу:
– после истечения срока, установленного для его обжалования, если это постановление не было обжаловано или опротестовано. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. Если в этот срок жалоба не была подана, а протест прокурора не принесен, то постановление вступает в законную силу;
– после истечения срока, установленного для обжалования решения по жалобе, протесту, если это решение не было обжаловано или опротестовано и если решением отменяется вынесенное постановление. Срок обжалования решения по жалобе или принесения протеста равен десяти дням, а для жалоб на постановление об административном аресте – одним суткам со дня ее поступления. Если решение по жалобе не обжаловалось, то постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу через десять дней после вынесения решения по первичной жалобе;
– после вынесения не подлежащего обжалованию решения по жалобе, протесту, за исключением случаев, когда решением отменяется вынесенное постановление.
Постановление о наложении административного взыскания в виде предупреждения исполняется
судьей, органом (должностным лицом), вынесшими постановление.
Постановление о наложении административного штрафа на физическое лицо исполняется , и штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее тридцати дней со дня вступления этого постановления в законную силу. При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего сумма штрафа взыскивается с его родителей или лиц, их заменяющих.
Возможно и принудительное исполнение постановления о наложении административного штрафа.
Постановление о возмездном изъятии предмета , которое является орудием совершения или непосредственным объектом правонарушения, исполняется судебным приставом-исполнителем, а оружия и боевых припасов – органами внутренних дел.
Постановление о конфискации таких же предметов исполняется так же, т. е. судебным приставом-исполнителем и органами внутренних дел. Реализация конфискованных предметов осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.
Постановление о лишении специальных прав исполняется путем изъятия водительского удостоверения, удостоверения на право управления судами, удостоверения тракториста-машиниста, если водитель лишен права управления всеми видами транспортных средств. Исполнение постановления о лишении права охоты производится путем изъятия охотничьего билета. Постановление о лишении права хранения и ношения оружия исполняется путем изъятия органами внутренних дел соответствующего удостоверения.
Постановление об административном аресте
исполняется органами внутренних дел немедленно после его вынесения.
Постановление об административном выдворении исполняется органами Федеральной пограничной службы РФ и органами внутренних дел и исполняется путем передачи иностранного гражданина или лица без гражданства представителю властей иностранного государства, на территорию которого лицо выдворено, либо путем контролируемого самостоятельного выезда лица из РФ.
Статья 32.2 КоАП РФ устанавливает порядок исполнения административного взыскания в виде штрафа.
Устанавливается срок добровольной уплаты штрафа . Он равен тридцати дням со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.
Лицо, оплатившее штраф, должно предъявить квитанцию об уплате в орган, должностному лицу, вынесшему постановление о наложении административного наказания. С этого момента постановление о наложении административного наказания считается исполненным.
В ч. 2 ст. 32.2 закрепляется замена лица, с которого взыскивается штраф. Если у несовершеннолетнего, привлеченного к административной ответственности, нет самостоятельного заработка, то штраф обязаны уплатить его родители или законные представители.
При добровольном исполнении постановления о наложении административного штрафа его сумма вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, или его законным представителем в банк или иную кредитную организацию.
Уплата штрафа подтверждается копией платежного документа, выдаваемой лицу, которое производит платеж, и предъявляется в орган, должностному лицу, которые вынесли постановление о наложении административного взыскания.
Если штраф не уплачен добровольно в сроки, то постановление о наложении административного штрафа приводится в исполнение принудительно. Для обеспечения взыскания суммы штрафа копия постановления о наложении административного штрафа направляется судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление: – в отношении физического лица – в организацию, в которой лицо, подвергнутое наказанию в виде штрафа, работает, учится либо получает пенсию, для удержания суммы административного штрафа из его заработной платы, вознаграждения, стипендии, пенсии или из доходов; – в отношении юридического лица – в банк или иную кредитную организацию для взыскания суммы административного штрафа из денежных средств или доходов юридического лица.
Существует еще одно правило обращения взыскания штрафа – очередность его взыскания. Очередность взыскания штрафа устанавливается в соответствии с законодательством РФ.
Также закреплен порядок исполнения постановления о наложении административного штрафа в случаях увольнения с работы физического лица, привлеченного к ответственности, либо невозможности взыскания суммы административного штрафа из его заработной платы или из иных доходов.
Судебный пристав-исполнитель в случае изменения места работы лица, на которое наложен административный штраф, составляет об этом акт и не позднее следующего дня после его составления направляет исполнительный документ вместе с копией акта судебному приставу-исполнителю по новому месту работы лица и уведомляет об этом судью, орган, должностное лицо, выдавшие исполнительный документ.
Если лицо, подвергнутое административному штрафу, не работает или взыскание штрафа из его заработной платы или иных доходов невозможно, постановление о наложении административного штрафа направляется судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление о наложении штрафа, судебному приставу-исполнителю для обращения взыскания на имущество данного лица.
Также решается вопрос о взыскании сумм штрафа с юридического лица, подвергнутого административному наказанию. Обращение взыскания на имущество должника складывается из его ареста (описи), изъятия и принудительной реализации.
Предусматривается административная ответственность в виде штрафа, налагаемого на лиц, к которым относятся руководители избирательных объединений, входящих (входивших) в избирательный блок. Рассмотрение таких дел отнесено к компетенции судей районных судов.
Приведение в исполнение постановления о лишении права управления транспортным средством осуществляется путем изъятия водительского удостоверения соответствующего вида :
а) водительского удостоверения на право управления транспортным средством;
б) удостоверения на право управления судами;
в) удостоверения тракториста-машиниста. Изъятие осуществляется, если водитель, судоводитель или тракторист-машинист (тракторист) лишены права управления всеми видами транспортных средств, судов и другой техники.
Если водитель, лишенный права управления транспортными средствами, уклоняется от сдачи водительского удостоверения, то его изъятие производится органами внутренних дел. Должностное лицо, на которое возложено приведение наказания в исполнение, информирует сотрудников дорожно-патрульной службы, участковых инспекторов милиции, сотрудников патрульно-постовой и других служб милиции, администрацию по месту работы нарушителя.
Исполнение наказания не применяется к лицам, которые пользуются транспортным средством в связи с инвалидностью, за исключением управления транспортным средством в состоянии опьянения, уклонения от прохождения в установленном порядке медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также оставления этим лицом в нарушение установленных правил места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся (ч. 3 ст. 3.8 КоАП РФ).
Государственные инспекторы РФ по надзору за связью и информатизацией приводят в исполнение постановления о лишении права на эксплуатацию радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств. У лиц, нарушивших установленные правила, изымается специальное разрешение на эксплуатацию радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств.
Лишение права охоты состоит в изъятии у нарушителя документа, подтверждающего это право (охотничий билет, членский охотничий билет).
Если лицо уклоняется от сдачи охотничьего билета, должностное лицо, на которое возложено исполнение наказания, информирует об этом должностных лиц, осуществляющих государственный надзор за соблюдением правил охоты, общественную организацию, членом которой состоит нарушитель.
При исполнении постановления о лишении права охоты данное наказание не может применяться к лицам, для которых охота является основным законным источником средств к существованию (ч. 4 ст. 3.8 КоАП РФ).
Устанавливается порядок исчисления срока лишения специального права. Течение срока лишения специального права начинается со дня вступления в силу постановления о назначении административного наказания в виде лишения соответствующего специального права.
Также предусмотрена возможность прерывания течения срока лишения специального права.
Такой срок прерывается, если лицо, в отношении которого вынесено постановление о назначении административного наказания в виде лишения специального права, уклоняется от сдачи соответствующего удостоверения (специального разрешения) или иных документов должностному лицу, приводящему наказание в исполнение.
Течение срока лишения специального права начинается со дня сдачи лицом либо изъятия у него соответствующего удостоверения (специального разрешения) или иных документов.
При повторном назначении лицу, лишенному специального права, административного наказания в виде лишения того же специального права течение срока наказания исчисляется со дня, следующего за днем окончания срока административного наказания, примененного ранее.
В КоАП РФ возможность сокращения срока лишения специального права не предусмотрена.
Данный вид административного наказания, установленный ст. 3.9 КоАП РФ, назначается судьей .
Постановление судьи об административном аресте приводится в исполнение немедленно после его вынесения, а не со дня вступления в законную силу.
Подача жалобы или принесение протеста на данное постановление не приостанавливает его исполнения.
Исполнение постановления об административном аресте возлагается на органы внутренних дел. Они определяют места содержания под стражей лица, подвергнутого административному аресту, и обеспечивают выполнение правил отбывания наказания. К таким местам относятся специальные приемники при органах внутренних дел для содержания лиц, подвергнутых административному аресту.
Сущность административного ареста состоит в принудительной изоляции на срок, установленный в постановлении о назначении наказания, лица, которое совершило административное правонарушение.
Правонарушитель, которому назначено наказание в виде административного ареста, содержится под стражей в специальном приемнике при органах внутренних дел для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, или в изоляторе для временного содержания задержанных и арестованных.
В ИВС помещаются административно-арестованные в том случае, если в населенном пункте нет специального приемника для содержания лиц, которые подвергнуты административному аресту. В данных местах лица содержатся в течение всего срока, который указан в постановлении об административном аресте.
При исполнении постановления об административном аресте лицо, подвергнутое этому наказанию, подвергается личному досмотру. Он проводится перед помещением арестованного в камеру, а также в процессе отбывания ареста в соответствии со ст. 27.7 КоАП РФ. Обнаруженные при досмотре запрещенные к хранению в камере предметы подлежат изъятию.
Устанавливается режим содержания арестованных в специальных учреждениях органов внутренних дел, который обеспечивает :
– строгую изоляцию, охрану и постоянный надзор за арестованными в целях предотвращения совершения ими новых правонарушений;
– раздельное содержание арестованных в зависимости от пола нарушителей, вида совершенного правонарушения;
– соблюдение внутреннего распорядка специальных учреждений органов внутренних дел, предназначенных для содержания административно-арестованных.
Специальные учреждения органов внутренних дел принимают лиц, подвергнутых административному аресту, круглосуточно на основании постановления судьи, скрепленного печатью суда, и документов, которые удостоверяют личность арестованного, протокола досмотра с перечнем изъятых предметов и ценностей.
При исполнении постановления об административном аресте, если к лицу, которому назначено наказание, было применено административное задержание как мера пресечения административного правонарушения и обеспечения производства по делу (ст. 27.3 КоАП РФ), то срок административного задержания засчитывается в срок административного ареста. И этот момент должен быть отражен в постановлении судьи о назначении административного наказания.
Порядок отбывания административного ареста устанавливается Правительством РФ.
Лицо, подвергнутое административному аресту, освобождается по истечении срока. При освобождении лицу выдается справка о времени пребывания под арестом и характере правонарушения, за совершение которого он был подвергнут административному взысканию.
Действующие в настоящее время правила отбывания административного ареста, установленные нормативными актами СССР, устарели, не отвечают современным требованиям и нуждаются в обновлении.
Особенность данного вида административного наказания, предусмотренного ст. 3.10 КоАП и назначаемого судьей, состоит в том, что оно применяется только к иностранным гражданам и лицам без гражданства.
Закрепляется также подведомственность исполнения постановления об административном выдворении за пределы РФ иностранных граждан и лиц без гражданства. КоАП наделяет такими полномочиями два органа – органы пограничной службы и органы внутренних дел.
Приведение в исполнение постановления о данном наказании, назначенном за нарушение режима Государственной границы РФ иностранными гражданами и лицами без гражданства, нарушение режима в пунктах пропуска через Государственную границу РФ иностранным гражданином или лицом без гражданства, возложено на органы и войска пограничной службы.
Органы внутренних дел приводят в исполнение постановление о выдворении за пределы РФ иностранных граждан и лиц без гражданства в случае нарушения режима пребывания в РФ, нарушения иностранным гражданином или лицом без гражданства правил привлечения и использования в РФ иностранной рабочей силы и за нарушение иммиграционных правил.
Данные правонарушения выявляются, пресекаются, а нарушители задерживаются в административном порядке органами и войсками Федеральной пограничной службы РФ, органами внутренних дел и внутренними войсками, органами безопасности, силами Министерства обороны, силами иных воинских формирований, принимающих участие в защите Государственной границы РФ, а также представителями общественных объединений и внештатными сотрудниками органов пограничной службы.
Исполнение данного вида административного наказания осуществляется уполномоченными органами двумя способами :
– путем официальной передачи иностранного гражданина или лица без гражданства представителю властей иностранного государства, на территорию которого указанное лицо выдворяется;
– путем контролируемого самостоятельного выезда лица, подлежащего выдворению. Постановление об административном выдворении может быть исполнено добровольно и принудительно.
При добровольном выдворении иностранный гражданин или лицо без гражданства самостоятельно определяют способ и транспорт для выезда и в установленный срок покидают территорию РФ.
Административное выдворение в принудительном порядке осуществляется, когда иностранный гражданин или лицо без гражданства уклоняются от выезда из РФ.
Если административное выдворение предусмотрено международными договорами РФ с иностранными государствами, то об административном выдворении иностранного гражданина или лица без гражданства из пункта пропуска через Государственную границу РФ уведомляются власти соответствующего иностранного государства, на территорию которого оно выдворяется.
Если передача лица представителю властей иностранного государства не предусмотрена международным договором РФ с указанным государством, административное выдворение лица осуществляется в месте, определяемом органами пограничной службы.
Исполнение постановления об административном выдворении иностранного гражданина или лица без гражданства за пределы РФ должно быть процессуально оформлено. Предусматривается составление двустороннего или одностороннего акта, который приобщается к постановлению об административном выдворении иностранного гражданина или лица без гражданства за пределы РФ.
После принятия судом постановления об административном выдворении иностранного гражданина или лица без гражданства за пределы РФ тот же суд может вынести решение о содержании указанных лиц до административного выдворения в специальных помещениях органов пограничной службы и органов внутренних дел.