Право интеллектуальной собственности

Стрельникова Ирина Александровна

Малышева Марина Филипповна

Приложение 2. Ответы на вопросы и задачи

 

 

Ответы на задачи к главе 2

2.1. Этот пример относится к случаю свободного воспроизведения произведения. Согласно ст. 1276 ГК РФ, полученное изображение может быть использовано в коммерческих целях лишь в случае, когда оно не является основным объектом воспроизведения. Например, фотографии лиц на фоне скульптуры «Рабочий и колхозница» или, как в данном примере, на фоне автомобилей, доступны для свободного использования.

2.2. До 2013 г. гражданское законодательство не содержало определения понятий «интернет-сайт». По своей правовой природе интернет-сайт можно определить как сложный объект (ст. 1240 ГК РФ).

2.3. Программа для ЭВМ является интеллектуальной собственностью, т. е. результатом интеллектуальной деятельности, которому предоставляется правовая охрана (ст. 1225 ГК РФ). Программа для ЭВМ относится к объектам авторских прав и охраняется как литературное произведение (п. 1 ст. 1259 ГК РФ). По желанию правообладателя программа для ЭВМ может быть зарегистрирована в соответствии с правилами ст. 1262 ГК РФ.

Общество вправе передать принадлежащее ему исключительное право на программу для ЭВМ другому лицу, заключив с ним лицензионный договор или договор об отчуждении исключительного права.

Такие договоры заключаются в письменной форме и подлежат государственной регистрации, поскольку программа для ЭВМ зарегистрирована в Роспатенте.

Автором программы для ЭВМ признается гражданин, творческим трудом которого она создана (ст. 1257 РФ). Этому лицу принадлежат, в частности, право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права, которые являются неотчуждаемыми и непередаваемыми (п. 2 ст. 1228, ст. 1265 ГК РФ). Поэтому при передаче исключительных прав на программу для ЭВМ другому лицу за создавшим ее гражданином сохраняются авторские права, однако он лишается возможности использовать программу без согласия нового правообладателя (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

Поскольку программа для ЭВМ создана сотрудником в рамках выполнения служебных обязанностей по трудовому договору, исключительное право на программу ЭВМ принадлежит работодателю (ст. 1295). Работодатель может распорядиться этим правом по своему усмотрению, в том числе путем заключения лицензионного договора или договора об отчуждении исключительного права. Получать для этого согласие автора программы не требуется. Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет недействительность договора.

У автора возникает право на вознаграждение. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты определяются договором между работником и работодателем, а в случае спора – судом.

2.4. Использование фрагментов аудиовизуальных произведений для демонстрации качественных характеристик телевизора без согласия правообладателей невозможно независимо от продолжительности такого использования. Использование фрагментов видео в указанных целях возможно посредством заключения лицензионного договора с правообладателем.

Аудиовизуальные произведения являются объектом авторского права (ст. 1259 ГК РФ). На объекты авторского права возникают интеллектуальные права (ст. 1226 ГК РФ), которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, ограниченные сроком (ст. 1230 ГК РФ).

Исключительные права на аудиовизуальное произведение принадлежат его изготовителю (ст. 1263 ГК РФ), который вправе при любом использовании аудиовизуального произведения указывать свое наименование.

Авторами аудиовизуального произведения являются: режиссер-постановщик; автор сценария; композитор музыкального произведения (с текстом иди без текста). Каждый автор аудиовизуального произведения сохраняет исключительного право на свое произведение и право на вознаграждение.

Исключение составляют случаи свободного использования произведения. Перечень таких случаев определен в Гражданском кодексе РФ (в отношении произведений в ст. 1273–1280 ГК РФ). Рассматриваемый случай под этот перечень не подпадает. Использование фрагментов фильма при демонстрации телевизоров без разрешения правообладателя нельзя независимо от продолжительности воспроизведения видео.

2.5. В соответствии со ст. 1236 ГК РФ лицензионный договор может предусматривать передачу исключительных прав с сохранением за лицензиаром права выдачи последующих лицензий (простая, неисключительная лицензия) или без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия). Если в лицензионном договоре не предусмотрено иное, то это простая неисключительная лицензия. В данном случае речь идет о простой неисключительной лицензии.

Передача исключительных прав может осуществляться также на основании договора об отчуждении исключительного права ст. 1234 ГК РФ, когда исключительные права передаются в полном объеме. Исключительные права, переданные по договору об отчуждении исключительного права или по исключительной лицензии, могут быть переданы на основании сублицензионного договора (ст. 1238 ГК РФ). Особенностью передачи исключительного права на основании договора об исключительной лицензии является письменное согласие лицензиара.

2.6. На программу ЭВМ как на результат творческой деятельности возникает исключительное право. Согласно ст. 1259 ГК РФ, программы ЭВМ являются объектом авторского права. По общему правилу для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрации произведения или соблюдения каких-либо иных формальностей.

Правообладатель может распоряжаться своим исключительным правом (ст. 1229 ГК РФ): разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Таким образом, передать по договору программу ЭВМ, не зарегистрированную в Роспатенте, возможно.

Однако законодатель в ст. 1262 ГК РФ предоставляет право правообладателю в течение срока действия исключительного права на программу ЭВМ по своему желанию зарегистрировать такую программу в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатенте). В этом случае программа ЭВМ, зарегистрированная в Роспатенте, передается другому лицу на основании лицензионного договора, подлежащего государственной регистрации.

2.7. Согласно п. 1 ст. 1228 ГК РФ, автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. На основании п. 2 ст. 1228 ГК РФ автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права. Право на имя дает автору результата интеллектуальной деятельности право требовать указания своего имени в статье.

В соответствии с п. 1 ст. 1295 ГК РФ авторские права на произведение науки, литературы или искусства, созданное в пределах, установленных для работника (автора) трудовых обязанностей (служебное произведение), принадлежат автору. Авторские права согласно подп. 3 п. 2 ст. 1255 ГК РФ включают право автора на имя.

Следовательно, работник, написавший в рамках исполнения трудовых обязанностей, вправе требовать от своего работодателя, получившего исключительное право на такое служебное произведение, указания своего имени при использовании статьи, а работодатель (правообладатель) не вправе отказать работнику в этом.

2.8. Согласно абзацу третьему п. 1 ст. 2 ГК РФ, предпринимательской признается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Как следует из ст. 23 и 50 ГК РФ, такая деятельность осуществляется организациями либо физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя.

Создание интернет-сайта для собственных нужд не является деятельностью, направленной на извлечение дохода. Поэтому создавать для собственных нужд интернет-сайты могут как юридические, так и физические лица.

Ответ на вопрос зависит от использования интернет-сайта. Если использование физическим лицом сайта направлено на систематическое получение прибыли (например, на сайте за плату размещается какая-либо информация), то гражданину необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Если же использование сайта не связано с извлечением дохода, то такой регистрации не требуется.

Согласно подп. 2 п. 1 ст. 1304 ГК РФ, звуковые записи исполнений или иных звуков либо их отображений, за исключением звуковой записи, включенной в аудиовизуальное произведение, представляют собой фонограмму. Таким образом, запись песни является фонограммой и охраняется как результат интеллектуальной деятельности (подп. 5 п. 1 ст. 1225 ГК РФ).

Размещение фонограммы на сайте является одним из способов использования фонограммы, который заключается в доведении фонограммы до всеобщего сведения таким образом, что лицо может получить доступ к фонограмме из любого места и в любое время по собственному выбору (подп. 4 п. 2 ст. 1324 ГК РФ). Исключительное право использовать фонограмму на основании подп. 1 п. 1 ст. 1323 ГК РФ принадлежит ее изготовителю, т. е. лицу, взявшему на себя инициативу и ответственность за первую запись звуков исполнения или других звуков либо отображений этих звуков (ст. 1322 ГК РФ).

Гражданское законодательство предусматривает возможность государственной аккредитации организаций по управлению правами на коллективной основе только в тех сферах коллективного управления авторскими и смежными правами, которые перечислены в п. 1 ст. 1244 ГК РФ. Применительно к осуществлению прав авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм на получение вознаграждения за использование фонограммы путем ее доведения до всеобщего сведения такой возможности законодательство не предусматривает. Следовательно, аккредитованная организация не вправе представлять интересы правообладателей в отношениях, связанных с использованием фонограмм указанным способом.

Поэтому правомерное использование фонограммы путем ее доведения до всеобщего сведения возможно только на основании лицензионного договора с правообладателем, которым может являться изготовитель фонограммы либо иное лицо, если оно приобрело исключительное право на фонограмму на основании заключенного с изготовителем фонограммы договора (п. 1 ст. 1229, п. 1 ст. 1233, ст. 1235 ГК РФ).

Использование фонограммы предполагает одновременное использование записи исполнения музыкального произведения, поэтому изготовитель фонограммы обязан на основании п. 2 ст. 1323 ГК РФ осуществлять свои права с соблюдением прав авторов произведений и прав исполнителей. При использовании фонограммы лицом, не являющимся ее изготовителем, также применяются правила п. 2 ст. 1323 ГК РФ (п. 4 ст. 1324 ГК РФ). Соответственно, если автором произведения и исполнителем изготовителю фонограммы не предоставлены права на доведение произведения и исполнения до всеобщего сведения, то изготовитель фонограммы не может предоставить третьему лицу право размещать фонограмму в Интернете, поскольку это нарушало бы интересы автора и исполнителя произведения.

2.9. Согласно п. 1 ст. 1259 ГК РФ, объектами авторских прав отнесены, в частности, географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии, которые представляют собой оригинальные произведения и могут быть использованы в качестве картографической основы. Законодательство не содержит юридической дефиниции понятия «картографическая основа».

Пункт 1 ст. 1260 ГК РФ содержит понятие «производные произведения», представляющие переработку оригинала. В этом случае автору принадлежат авторские права на осуществленную им переработку оригинального картографического произведения.

Исключительное право на любой результат интеллектуальной деятельности, в том числе объект авторского права, передается на основе лицензионного договора (ст. 1235 ГК РФ). В этом случае на право использования как картографического произведения, так и картографической основы необходимо заключение лицензионного договора. Исключение составляют случаи свободного использования произведений (ст. 1273, 1280 ГК РФ), которые предусматривают законное право использования правомерно обнародованных произведений без выплаты вознаграждения и без согласия автора.

Особенность авторского права заключается в том, что исключительное право возникает как на обнародованные, так и не обнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме. Для возникновения исключительного права не требуется регистрации произведения или соблюдения каких-либо иных формальностей (п. 3–4 ст. 1259 ГК РФ).

2.10. Речь идет о двух самостоятельных производных картографических произведениях, которые составлены на базе одной картографической основы. Картографическая основа в соответствии со ст. 1259 ГК РФ, п. 6 является официальным документом государственного органа и не охраняется авторским правом. Каждая из организаций на базе картографической основы создала свое картографической произведение, каждое из которых является объектом авторского права независимо от достоинства, назначения и способа выражения.

Таким образом, суд должен признать законность существования авторских прав на каждое произведение и обоих правообладателей.

2.11. Кинофильм, состоящий из зафиксированной серии связанных между собой изображений с сопровождением или без сопровождения звука, законодателем определен как аудиовизуальное произведение (ст. 1263 ГК РФ), которое отнесено к объектам авторского права (ст. 1259 ГК РФ). Авторами аудиовизуального произведения являются режиссер-постановщик; автор сценария; композитор музыкального произведения. На объекты авторского права результата интеллектуальной деятельности возникают исключительные права (ст. 1270 ГК РФ), в том числе права на прокат произведения.

Исключительное право на использование аудиовизуального произведения принадлежит его изготовителю, которых осуществляет свои права с учетом авторов произведения.

2.12. Согласно ст. 1256 ГК РФ, исключительное право на произведение науки, литературы и искусства распространяется на произведения, находящиеся в какой-либо объективной форме за пределами территории Российской Федерации, признается за авторами – гражданами других государств в соответствии с международными договорами РФ.

И Белоруссия, и Россия подписали Бернскую конвенцию по охране литературных и художественных произведений, которая предоставляет охрану исключительного права произведений на территории всех государств, подписавших эту конвенцию. Основной принцип Бернской конвенции – автоматическое возникновение и охрана исключительных прав во всех странах Бернского Союза при отсутствии формальностей как условия его возникновения.

2.13. Под дистрибутивом понимается форма распространения программного обеспечения (программа для ЭВМ для первоначальной установки программного обеспечения). Дистрибутив обычно содержит программы для инициализации системы, программу-установщик и набор специальных файлов, в совокупности образующих систему (ядро) программы (так называемые пакеты). При этом запись дистрибутива в постоянную память компьютера следует рассматривать в качестве воспроизведения объекта авторского права (постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 29.03.2012 № Ф08-771 / 12, Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2011 № 15АП-13622 / 2010).

Дистрибутивы (программы для ЭВМ для первоначальной установки программного обеспечения) являются объектами авторского права и охраняются так же, как авторские права на произведения литературы. При незаконном использовании дистрибутива к организации может быть применена ответственность, установленная ст. 1301 ГК РФ. В данной ситуации программный продукт использован не был, поэтому организация не может быть привлечена к ответственности по данной статье.

2.14. Согласно ст. 1259 ГК РФ, к объектам авторского права относятся произведения архитектуры, градостроительства, в том числе в виде проектов. Отсюда у организации-проектировщика на проектно-сметную документацию возникает исключительное авторское право. Согласно п. 10 ст. 1270 ГК РФ, исключительное право предусматривает практическую реализацию архитектурного, дизайнерского, градостроительного проекта. В связи с этим авторский надзор может осуществлять только организация-проектировщик, а не дочерняя организация.

Организация-проектировщик – автор архитектурного проекта вправе требовать от заказчика проекта предоставления права на реализацию своего проекта (п. 3 ст. 1294 ГК РФ).

2.15. Данный вопрос базируется на случаях свободного использования произведения, т. е. без согласия правообладателя и без выплаты вознаграждения за использование исключительного права.

Согласно подп. 2 п. 1 ст. 1274 ГК РФ, программный продукт, являющийся объектом авторского права, может использоваться свободно в качестве иллюстраций в произведениях учебного характера. При этом объем использования произведений учебного характера должен определяться учебной целью.

Учебные произведения могут затем воспроизводится, распространяться, сдаваться в прокат без согласия со стороны владельцев исключительных прав.

2.16. Кинофильм – это аудиовизуальное произведение, которое является объектом авторских прав (п. 1 ст. 1263).

Одним из личных неимущественных прав автора является право на неприкосновенность произведения (подп. 4 п. 2 ст. 1255, ст. 1266 ГК РФ). Это право заключается в том, что не допускается без согласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями (п. 1 ст. 1266 ГК РФ).

Наряду с личным неимущественным правом на неприкосновенность произведения нормы ГК РФ предусматривают право автора на переработку произведения (подп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ). Это право представляет собой способ использования произведения и является одним из правомочий, входящих в исключительное право.

По вопросу соотношения права на неприкосновенность произведения и права на переработку произведения Пленумы ВС РФ и ВАС РФ в п. 31 Постановления от 26.03.2009 № 5 / 29 дали следующие разъяснения: «Право на неприкосновенность произведения касается таких изменений произведения, которые не связаны с созданием нового произведения на основе имеющегося. Соответствующие изменения допускаются с согласия автора (или иного лица в случае, предусмотренном п. 1 ст. 1266 ГК РФ), которое должно быть определенно выражено. При отсутствии доказательств того, что согласие было определенно выражено, оно не считается полученным.

Переработка произведения предполагает создание нового (производного) произведения на основе уже существующего. При этом право на переработку произведения как один из способов использования результата интеллектуальной деятельности может быть передано в числе иных правомочий в рамках передачи исключительного права по договору об отчуждении исключительного права в полном объеме (ст. 1234 ГК РФ) либо предоставлено по лицензионному договору (ст. 1235 ГК РФ), а также может перейти по установленным в законе основаниям без заключения договора с правообладателем (ст. 1241 ГК РФ)».

Таким образом, внести изменения в произведения, которые не связаны с созданием нового произведения на основе имеющегося, может либо лично автор, либо иное лицо, получив определенно выраженное согласие автора на внесение таких изменений.

Исходя из вышеизложенного, исключать какие-либо эпизоды из аудиовизуального произведения возможно, только если на это получено согласие автора или иного правообладателя.

2.17. Программы для ЭВМ являются результатом интеллектуальной деятельности, относятся к объектам авторских прав, которым предоставляется правовая охрана как литературным произведениям (п. 1 ст. 1225, п. 1 ст. 1259, ст. 1261 ГК РФ).

По договору авторского заказа (п. 2 ст. 1288) может быть предусмотрено отчуждение заказчику исключительного права на произведение (в том числе программу ЭВМ), которое должно быть создано автором. Если договор авторского заказа среди существенных условий предусматривает отчуждение заказчику исключительного права на произведение, то к такому договору применяются все нормы ГК РФ о договоре об отчуждении исключительного права.

Заключать отдельный лицензионный договор о предоставлении заказчику права использования программы для ЭВМ не требуется.

2.18. Проект национального стандарта представляет собой результат интеллектуальной деятельности в форме произведения, авторские права на которое возникают у его разработчика (п. 1 ст. 1259, ст. 1264 ГК РФ). Утвержденные в установленном порядке национальные стандарты не входят в число охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности, поскольку официальные документы государственных органов исключены из числа объектов авторских прав (п. 6 ст. 1259 ГК РФ).

После официального принятия к рассмотрению проекта официального документа государственным органом, органом местного самоуправления или международной организацией проект может использоваться без указания имени разработчика. По сути, это означает, что с указанного момента за разработчиком проекта национального стандарта сохраняется только право авторства на проект (п. 1 ст. 1265 ГК РФ).

Таким образом, национальные стандарты не являются объектами интеллектуальных и, в частности, авторских прав, принадлежащих кому бы то ни было. Ни государство, ни иные лица не обладают интеллектуальными правами на национальные стандарты. Разработчики же проекта национального стандарта обладают авторскими правами только на его проект, но не на сам стандарт.

2.19. Художественные фильмы, рекламные ролики, эскизы, фотографии являются объектами авторского права (ст. 1259 ГК РФ), на которые возникают исключительные права, исчерпывающий перечень которых дан в ст. 1270 ГК РФ. В частности, воспроизводить, распространять, публично показывать произведения можно только на основании лицензионного договора, существенные условия которого определены в ст. 1235 ГК РФ.

2.20. Гражданским кодексом РФ к охраняемым объектам интеллектуальной деятельности отнесены произведения науки, литературы и искусства. Интеллектуальные права на такие произведения являются авторскими правами. Объекты авторских прав перечислены в ст. 1259 ГК РФ, из которой следует, что перечень таких объектов является открытым. В пункте 28 постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26.03.2009 № 5 / 29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» отмечается, что при анализе вопроса о том, является ли конкретный результат объектом авторского права, судам следует учитывать, что по смыслу ст. 1228 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым является только тот результат, который создан творческим трудом. При этом надлежит иметь в виду, что, пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом.

Безусловно, техническая документация является результатом творческой деятельности и может быть отнесена к объектам авторского права. Как и любой объект интеллектуальной собственности, он может быть использован на основании лицензионного договора или договора об отчуждении исключительного права.

2.21. Согласно п. 5 ст. 1259 ГК РФ, авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования. Следовательно, идея, связанная с созданием фильма (написанием сценария), сама по себе не может являться объектом авторских прав.

Согласно п. 1 ст. 1288 ГК РФ по договору авторского заказа одна сторона (автор) обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать обусловленное договором произведение науки, литературы или искусства (в том числе сценарий) на материальном носителе или в иной форме. Сторонами договора авторского заказа могут быть как граждане, так и юридические лица. Следовательно, в данном случае не существует правовых препятствий для заключения договора авторского заказа.

Таким образом, стороны договора авторского заказа могут предусмотреть в нем отчуждение заказчику исключительного права на произведение, сюжет, воплощенный в конкретном произведении.

2.22. Программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) признаются результатами интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана – интеллектуальной собственностью (подп. 2 п. 1 ст. 1225 ГК РФ).

Передача прав на использование программного продукта иностранным контрагентам осуществляется с учетом принципов Бернской конвенции. Основной принцип Бернской конвенции – автоматическое возникновение и охрана исключительных прав во всех странах Бернского Союза при отсутствии формальностей как условия его возникновения.

2.23. Стандартом признается документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт также может содержать правила и методы исследований (испытаний) и измерений, правила отбора образцов, требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения.

Произведения науки, литературы и искусства в силу подп. 1 п. 1 ст. 1225 ГК РФ являются охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственностью), которым предоставляется правовая охрана. Интеллектуальные права на такие произведения являются авторскими правами (ст. 1255 ГК РФ). Автором произведения признается гражданин, творческим трудом которого оно создано (ст. 1257 ГК РФ). Авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной (п. 3 ст. 1259 ГК РФ).

Таким образом, организация вправе самостоятельно разработать технический стандарт. Этот стандарт в любом случае будет являться результатом интеллектуальной деятельности – произведением. Государственная регистрация произведения как объекта авторского права законодательством не предусмотрена. Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрации произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей (п. 4 ст. 1259 ГК РФ).

2.24. Под архитектурным объектом понимаются здание, сооружение, комплекс зданий и сооружений, их интерьер, объекты благоустройства, ландшафтного или садово-паркового искусства, созданные на основе архитектурного проекта.

Произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов, являются объектами авторских прав (п. 1 ст. 1259 ГК РФ). На эти объекты у авторов возникают исключительные права (ст. 1270). К числу исключительных прав относится переработка произведения. При этом под переработкой понимается создание производного произведения. Отсюда следует, что изменение фасада домов не допускается, поскольку ведет к нарушению исключительных авторских прав.

2.25. Интернет-сайт в новой редакции ГК РФ вводится в качестве самостоятельного объекта авторского права (п. 2 ст. 1260 ГК РФ) и относится к числу сложных объектов (ст. 1240 ГК РФ). Правовая регламентация интернет-сайта как результата интеллектуальной деятельности предусматривает возникновение на него интеллектуальных прав, а передача исключительного права на интернет-сайт должна осуществляться на основании лицензионного договора или договора об отчуждении исключительного права.

2.26. На размещение на сайте любых произведений, являющихся объектами авторского права, необходимо разрешение правообладателей, полученное путем заключения договоров о передаче исключительного права. Исключение составляют произведения, на которые срок действия исключительного права истек – произведения, перешедшие в общественное достояние (ст. 1282 ГК РФ), а также случаи свободного использования произведений, определенные в ст. 1273–1280 ГК РФ.

2.27. Согласно п. 6 ст. 1258 ГК РФ, официальные документы государственных органов, международных организаций, а также их официальные переводы не являются объектами авторских прав.

2.28. Согласно п. 6 ст. 1259 ГК РФ, расписание движения поездов как сообщение о событиях и фактах, имеющее исключительно информационный характер, не является объектом авторского права.

Брошюра же, в которой излагаются права и обязанности пассажиров, является объектом авторского права – составным произведением (ст. 1260 ГК РФ). Составителю принадлежат авторские права на осуществленный им подбор и расположение материалов (п. 2 ст. 1265 ГК РФ).

2.29. Запрет исполнителей правомерен. Согласно ст. 1317 ГК РФ, исключительное право на исполнение включает, в том числе, право на сообщение в эфир; право на запись исполнения. Таким образом, прямая трансляция постановки по радио нарушает принадлежащее исполнителям исключительное право на сообщение в эфир. Осуществив свои намерения, звукозаписывающая компания также нарушит исключительное право на запись исполнения.

2.30. Законодатель в ст. 1313 ГК РФ выделяет два вида исполнителей:

1) артист-исполнитель, у которого возникает исключительное право на созданное им исполнение (образ);

2) режиссер-постановщик спектакля, дирижер, у которых возникает исключительное право на спектакль, концерт в целом.

Поэтому исполнение приглашенного солиста или дирижера является самостоятельным объектом смежных прав и их имена отдельно указывается в афише.

2.31. Согласно ст. 1260 ГК РФ, переводчику принадлежат авторские права на перевод оригинального произведения. Согласно п. 4 указанной статьи, авторские права переводчика охраняются независимо от охраны авторских прав на переводимое ими произведение.

2.32. У автора романа возникает исключительное право на воспроизведение, распространение, переработку своего произведения (ст. 1270 ГК РФ). Концертная организация должна получить официальное разрешение на переработку романа на основании лицензионного договора. За нарушение своих исключительных прав автор может требовать применения специальных мер гражданско-правовой ответственности в соответствии со ст. 1301.

2.33. Согласно п. 6 ст. 1259 ГК РФ, программа передач как сообщение о фактах, имеющих исключительно информационный характер, не является объектами авторского права, поэтому иск телекомпании к редакции еженедельника неправомерен.

2.34. Во-первых, издание произведения автора в серии «Шедевры мировой фантастики» нарушило его исключительное право на воспроизведение.

Во-вторых, публикация произведения в сборнике «Мифы Вселенной» также нарушила исключительное право на воспроизведение.

В-третьих, указание на то, что произведение представляет собой перевод, выполненный третьим лицом, нарушает право на имя (ст. 1265 ГК РФ) и право на неприкосновенность произведения (ст. 1266 ГК РФ).

За допущенные нарушения каждым из издательств автор может требовать применения специальных мер гражданско-правовой ответственности, предусмотренных ст. 1301 ГК РФ.

2.35. На объекты авторского права возникают интеллектуальные права, включающие исключительные права, личные неимущественные права и иные. К иным правам относится право доступа (ст. 1292 ГК РФ) и право следования (ст. 1293 ГК РФ). В данном случае владелец здания нарушил право доступа, принадлежащее архитектурно-реставрационной мастерской: автор произведения архитектуры вправе требовать от собственника оригинала произведения предоставления возможности осуществлять фото– и видеосъемку произведения.

2.36. Во-первых, согласно ст. 1227 ГК РФ, интеллектуальные права (в том числе исключительное право) не зависят от права собственности на материальный носитель, в котором выражен результат интеллектуальной деятельности. Переход права собственности на вещь не влечет передачи исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, выраженный в этой вещи. Поэтому за автором сохраняются исключительные права.

Во-вторых, автору произведения принадлежит право доступа (ст. 1292 ГК РФ, в соответствии с которой он вправе требовать от собственника оригинала произведения предоставить возможность воспроизвести свое произведение).

2.37. Исключительное право возникает как на произведение в целом, так и на его часть (п. 7 ст. 1259 ГК РФ). В данном случае организация нарушила исключительное право общества на проект интерьера. За нарушение исключительного авторского права предусмотрена ответственность в ст. 1301 ГК РФ.

2.38. База данных в ст. 1259 ГК РФ отнесена к объектам авторского права, и у автора – создателя базы данных возникает авторское право. Директивы ЕС о законодательной защите баз данных требуют применения к базам данных защиты прав «особого рода». В связи с этим с 2008 г. Гражданским кодексом РФ право изготовителя баз данных отнесено к числу прав, смежных с авторскими. Изготовителем базы данных согласно ст. 1333 ГК РФ признается лицо, организовавшее создание базы данных, работу по сбору, обработке и расположению материалов. При этом исключительное право изготовителя базы данных возникает при условии, что изготовителем базы данных произведены существенные финансовые, организационные и иные затраты; база данных содержит не менее 10 тыс. самостоятельных информационных материалов (ст. 1334 ГК РФ).

В данном случае исключительное право изготовителя базы данных не возникает, поскольку она содержит только 8 тыс. самостоятельных материалов. Поэтому иск общества удовлетворению не подлежит.

2.39. Согласно п. 3 ст. 1274 ГК РФ к случаям свободного использования произведения в информационных, научных целях относится воспроизведение в прессе, сообщение в эфир правомерно опубликованных в газетах, журналах статей по текущим экономическим, политическим, социальным и религиозным вопросам. Данная статья имеет научный характер и не относится к перечисленным выше вопросам. Поэтому требования автора правомерны, его исключительное право нарушено.

2.40. Исключительные права на использование изделий декоративно-прикладного искусства, созданных штатными художниками, выполняющими работу по трудовому договору, принадлежат работодателю (п. 2 ст. 1295 ГК РФ). В этом случае автор имеет право на вознаграждение. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты определяются договором между работником и работодателем.

Если изделия декоративно-прикладного искусства выполнены внештатными сотрудниками, то им принадлежат исключительные права, в том числе на воспроизведение рисунков. Тот факт, что рисунки уже были опубликованы, не препятствует последующему их воспроизведению с выплатой вознаграждения.

2.41. Согласно положениям ст. 1258 ГК РФ, под соавторством понимается создание произведений совместным творческим трудом независимо от того, образует ли оно неразрывное единое целое или состоит из самостоятельных частей. Песня как объект авторского права состоит из двух частей: стихотворной и музыкальной и представляет собой делимое соавторство. Если издательство намерено одновременно издать ноты с текстом, лицензионный договор должен быть заключен как с композитором, так и с поэтом. Соответственно, если предполагается издать только ноты, договор следует заключить только с композитором, а если стихотворный текст – с поэтом.

2.42. Коллектив авторов заключил исключительный лицензионный договор, по которому передал издательству свои права. Замена издательства повлекла изменение сторон договора, а следовательно, неправомерность действий издательства.

Относительно замены главы, написанной умершим автором, следует сказать, что авторское право действует в течение 70 лет после смерти автора. В данном случае правообладателем данного материала становятся наследники, без согласия которых замена главы недопустима.

 

Ответы на вопросы и задачи к главе 4

 

Ответы на вопросы

1. Приоритет изобретения, полезной модели, промышленного образца устанавливается по дате подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Если по поданной заявке будет выдан патент, то от даты приоритета отсчитывается 20-летний срок действия патента (20 лет на изобретение, 10 – на полезную модель, 15 – на промышленный образец).

Если в процессе экспертизы установлено, что разными заявителями поданы заявки на идентичные объекты патентного права с одним приоритетом, то патент может быть выдан по одной из таких заявок лицу, определяемому соглашением между заявителями.

2. Согласно ст. 1373 ГК РФ, право на получение патента на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по государственному контракту, принадлежат организации-исполнителю, если государственным контрактом не предусмотрено иное.

Если в соответствии с государственным контрактом право на получение патента и исключительное право на него принадлежит Российской Федерации или субъекту РФ, то государственный заказчик должен подать заявку на выдачу патента в Роспатент в течение шести месяцев со дня его письменного уведомления исполнителем. Если в течение этого срока заказчик не подаст заявку, право на получение патента принадлежит исполнителю.

Автору патента, не являющемуся патентообладателем, выплачивается вознаграждение.

3. Для определения размера пошлин применяется «Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами», с изменениями (утв. Постановлением Правительства РФ от 10.12.2008 № 941).

4. Требования к материалам заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец сформулированы в ст. 1375, 1377 ГК РФ. В развитие положений законодательства Минобрнауки России разработаны и утверждены соответствующие административные регламенты. Заявка, подаваемая в Роспатент, должна строго соответствовать предъявляемым требованиям.

Автор может оформить заявку самостоятельно или воспользоваться услугами патентного поверенного (ст. 1247 ГК РФ), который должен быть обязательно зарегистрирован в Роспатенте. Граждане, постоянно проживающие за пределами РФ, иностранные юридические лица ведут дела с Роспатентом только через патентных поверенных.

От имени организации заявку подписывает руководитель организации либо патентный поверенный по доверенности от руководителя. В заявлении указывается патентный поверенный и номер его регистрации в Роспатенте.

5. Инновация – это нововведение. Согласно ст. 1350, 1351, 1352 ГК РФ одним из основных условий патентоспособности изобретения полезной модели, промышленного образца и является его новизна. Соответственно, реализация в производстве патентоспособного решения и есть инновационная деятельность. Таким образом, гарантией инновации является патент как свидетельство новизны технического решения.

6. Патент выдается на изобретение, полезную модель и промышленный образец. К изобретению относится техническое решение в любой области, относящееся к продукту (устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений и животных) или способу (ст. 1350) ГК РФ. В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству (ст. 1351 ГК РФ). В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение, определяющее его внешний вид (ст. 1352 ГК РФ).

Исходя из этих критериев, технический стандарт не является объектом патентного права.

 

Ответы на задачи

4.1. Секретом производства (ноу-хау) согласно ст. 1465 ГК РФ признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и др.), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у последних нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

Какой-либо регистрации ноу-хау как объекта интеллектуальной собственности не требуется, поскольку ценность ноу-хау заключается в его неизвестности третьим лицам.

Патент передается на основании лицензионного договора (исключительная лицензия или простая лицензия). В мировой практике сложилась традиция, что абсолютное большинство патентов содержат ноу-хау. В этом случае при заключении лицензионного договора о передаче патента должно быть раскрыто содержание ноу-хау, для того чтобы лицензиат мог успешно реализовывать продукцию по приобретенной технологии. В этом случае в лицензионном договоре должно быть условие о конфиденциальности.

4.2. Согласно ст. 1370 ГК РФ, за создание служебного изобретения, полезной модели, промышленного образца работник имеет право на вознаграждение, размер и условия выплаты которого определяются договором между работниками и работодателем. До заключения договора об отчуждении патента на служебное изобретение работодатель должен выплатить вознаграждение своим работникам и новый патентообладатель не несет обязанности по его выплате.

4.3. Во-первых, поскольку мастер и технолог являются наемными работниками, они создали служебное изобретение. Согласно ст. 1370 ГК РФ, они должны уведомить об этом работодателя, а последний в течение четырех месяцев со дня уведомления подать заявку в Роспатент. Работники нарушили положения законодательства, не выдержав установленный законом срок и подав через два месяца заявку от собственного имени.

Во-вторых, действительно, порядок рассмотрения заявки на полезную модель значительно проще, чем на изобретение. Однако в качестве полезной модели охраняется только устройство, а авторами изобретен способ. Способ может охраняться патентом на изобретение.

Роспатент правомерно отказал в выдаче патента на полезную модель, однако авторы могут подать новую заявку на выдачу патента на изобретение (ст. 1350 ГК РФ).

4.4. Исключительное право на патент принадлежит патентообладателю, в данном случае институту. Автор имеет право на единовременное вознаграждение при получении патента. В данном случае автор не может обратиться в суд, поскольку не является патентообладателем.

4.5. Объем правовой охраны, предоставляемый патентом, определяется формулой изобретения. Если в заявке, поданной предприятием, формула изобретения включала новые существенные признаки, отсутствующие в формуле изобретения АО, то предприятием создан свой, отличный от изобретенного АО, «Способ придания эффекта полупрозрачности тканям», который является усовершенствованием патента, принадлежащего АО.

Таким образом, предприятием разработан самостоятельный способ, на который должен быть выдан патент (ст. 1387 ГК РФ).

4.6. Вторая заявка была подана на выдачу патента на полезную модель. Заявка на полезную модель проходит только формальную экспертизу. Поэтому решение о выдаче патента принимается быстрее. Однако ни один патентный закон в мире не определяет срок выдачи патента.

Первая заявка с более ранним приоритетом была подана на выдачу патента на изобретение. В отношении изобретения проводится как формальная экспертиза (ст. 1384 ГК РФ), включающая правильность оформления заявки, так и экспертиза заявки по существу (ст. 1386 ГК РФ), на основании которой осуществляется оценка новизны изобретения.

В настоящее время в России введена отсроченная экспертиза (п. 4 ст. 1356 ГК РФ), суть которой заключается в том, что в течение трех лет с даты приоритета заявитель может подать ходатайство о проведении экспертизы, уплатив соответствующие государственные пошлины.

Именно различием в порядке экспертизы заявок на выдачу патента на изобретение или полезную модель и объясняются различные сроки выдачи патентов на эти объекты.

Объем правовой охраны, обеспечиваемый патентом, определяется перечнем существенных признаков, заявленных в формуле изобретения (ст. 1375, 1376 ГК РФ).

4.7. В данном случае в задаче описано служебное изобретение. В соответствии со ст. 1370 ГК РФ исключительное право на изобретение, созданное в порядке выполнения трудовых обязанностей работника, принадлежит работодателю, который должен оформить заявку на изобретение и подать ее в Роспатент в течение четырех месяцев.

Вероятно, как следует из условия задачи, работодатель не воспользовался своим правом. В этом случае право на подачу заявки принадлежит работнику – в данном случае гражданин Ахундов получил патент на изобретение. В этом случае работодатель в течение срока действия патента имеет право использования служебного изобретения (п. 4 ст. 1370 ГК РФ), но с выплатой патентообладателю компенсации, размер, условия и порядок выплаты которой определяются договором между работником и работодателем, а в случае спора – судом.

4.8. В данном случае консультация юриста не соответствует положениям законодательства. Промышленному образцу (ст. 1352 ГК РФ) предоставляется правовая охрана, если он является новым и оригинальным, а его существенные признаки обусловлены творческим характером изделия. Условия промышленной применимости введены только для изобретения (ст. 1350, 1351 ГК РФ).

Таким образом, модель чайного сервиза целесообразно и правомерно охранять патентом на промышленный образец.

4.9. В данном случае заявитель может ходатайствовать о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель (ст. 1379 ГК РФ), поскольку условием патентоспособности полезной модели является «относительная новизна» (ст. 1351), включающая сведения о применении в России до даты приоритета полезной модели.

Срок действия патента на полезную модель определен ст. 1363 ГК РФ.

4.10. Первый вопрос задачи касается права преждепользования (ст. 1361 ГК РФ), второй – временной правовой охраны (ст. 1392 ГК РФ).

Если трикотажная фабрика докажет, что добросовестно использовала до даты приоритета заявки на территории РФ созданное независимо от патентообладателя тождественное решение, то она сохраняет право на дальнейшее безвозмездное его использование без расширения объема производства.

Временная правовая охрана возникает с даты публикации сведений о патенте в объеме формулы изобретения, которую официально осуществляет Роспатент в своем официальном Бюллетене, до даты выдачи патента. Если трикотажная фабрика воспользовалась временной правовой охраной, то в случае выдачи патента ей необходимо заключить лицензионный договор с патентообладателем.

4.11. «Комплект мебели для холла» является промышленным образцом и представляет собой художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид. Условием патентоспособности промышленного образца является новизна и оригинальность. Требование промышленной применимости отсутствует. Согласно ст. 1352 ГК РФ раскрытие сведений о сущности промышленного образца не является обстоятельством, препятствующим признания его патентоспособным при условии, что заявка подана в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания этого обстоятельства лежит на заявителе.

4.12. В данном споре права администрация. Лицензионного договора на использование рисунков заключать не требуется, поскольку они выполнены по трудовому договору в порядке исполнения служебных обязанностей (ст. 1295 ГК РФ).

Исключительное право на рисунки принадлежит работодателю. Работодатель тиражирует рисунки на платках, которые представляют собой промышленные образцы (ст. 1352 ГК РФ). Поскольку работодатель использует служебное произведение (рисунки), он должен выплатить авторам вознаграждение (ст. 1295 ГК РФ).

4.13. Патент на изобретение выдается при условии мировой новизны (ст. 1350 ГК РФ). Публикация в Германии подтверждает отсутствие мировой новизны, следовательно, Волкову патент на изобретение выдан быть не может.

Однако законодатель предусмотрел возможность преобразования заявки на изобретение в заявку на полезную модель (ст. 1379 ГК РФ). У Волкова может возникнуть исключительное право на созданное им техническое решение на основании патента на полезную модель.

4.14. Граждане, создавшие техническое решение (полезную модель) совместным творческим трудом, являются соавторами (ст. 1348 ГК РФ). В соответствии с п. 3 ст. 1229 ГК РФ в случае когда исключительное право принадлежит нескольким лицам совместно, взаимоотношения лиц определяется соглашением между ними. Авторы могут переуступить свои исключительные права на запатентованные разработки на основании лицензионного договора или договора об отчуждении исключительного права (ст. 1234 и 1235 ГК РФ).

Принципиальное отличие договоров заключается в том, что по договору об отчуждении исключительные права передаются в полном объеме, а по лицензионному договору передается конкретный способ использования на определенный срок и территорию.

4.15. Для ответа на этот вопрос следует учитывать приоритет патента, принадлежащего другой организации. Если строительное предприятие изготовило и начало эксплуатацию технической установки до даты приоритета, то согласно ст. 1361 ГК РФ, у него возникает право преждепользования, что нельзя квалифицировать как нарушение исключительного права патентообладателя.

Патент имеет территориальный характер, т. е. исключительное право на патент возникает и действует на территории государства, выдавшего патент. В этом случае правовая ситуация не изменилась бы.

4.16. Заявленные исковые требования удовлетворению не подлежат. Авторами изобретения являются лица, творческим трудом которых оно создано. В данном случае Фролов не является соавтором, поскольку общее руководство работами не является результатом творческой деятельности. В свою очередь Власов не может быть признан соавтором (ст. 1348 ГК РФ), поскольку идеи не являются результатом интеллектуальной деятельности (п. 5 ст. 1259 ГК РФ). А подбор аналогов и прототипов технических решений является технической работой.

4.17. Если полученный новый вид пластмассы не относится к служебным изобретениям (ст. 1370 ГК РФ), то Новиков может подать три заявки, поскольку заявка на выдачу патента должна относиться к одному техническому решению (ст. 1375, 1376 ГК РФ):

1) на способ получения пластмассы (изобретение);

2) на новый вид пластмассы – вещество (изобретение);

3) на новую конструкцию валиков для печатных машинок с использованием данной пластмассы (изобретение или полезная модель).

Помощь в оформлении заявок оказывают патентные поверенные (ст. 1247).

4.18. Суд не признает Жукова автором изобретения, поскольку автором согласно ст. 1228 ГК РФ является лицо, творческим трудом которого оно создано. При этом в соответствии с п. 5 ст. 1259 ГК РФ авторские права не распространяются на принципы. Как следует из условий задачи, группой авторов предложена иная совокупность существенных признаков, чем была заявлена Жуковым, обладающая новизной, изобретательским уровнем и промышленной применимостью, что соответствует условию патентоспособности и закрепляется в формуле изобретения, определяющей объем его правовой охраны.

4.19. Согласно п. 4 ст. 1370 ГК РФ, размер вознаграждения за служебное изобретение, условия и порядок выплаты его работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора – судом. Законодатель предоставил Правительству РФ право устанавливать минимальные ставки вознаграждения за служебные изобретения. Однако в настоящее время при отсутствии регулирования данного вопроса Правительством, на практике права автора на справедливое вознаграждение за использование объекта промышленной собственности защищены ст. 12 Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в соответствии с которой положения п. 1, 3 и 5 ст. 32, ст. 33 и 34 Закона СССР от 31.05.1991 № 2213–1 «Об изобретениях в СССР», п. 3 ст. 21, п. 1 и 3 ст. 22 и ст. 23 Закона СССР от 10.07.1991 № 2328-1 «О промышленных образцах» о льготах и материальном стимулировании применяются на территории РФ до принятия соответствующих законодательных актов.

Этими нормами установлено, что вознаграждение за использование изобретения в течение срока действия патента выплачивается автору на основе договора с работодателем, получившим патент, в размере не менее 15 % прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем от его использования, а также не менее 20 % выручки от продажи лицензии. Без ограничения максимального размера вознаграждения.

4.20. Форму охраны результата интеллектуальной деятельности в рамках авторского права или патентного права авторы выбирают самостоятельно.

Метод поиска полезных ископаемых может охраняться через патент на изобретение как способ, если он характеризуется новыми режимами или последовательностью операций над материальными объектами. Исключительное право на патент на изобретение действует 20 лет с даты приоритета (ст. 1363 ГК РФ).

В то же время свои результаты исследований ученые могут охранять в рамках авторского права, опубликовав их в виде статей в соответствующих научных журналах, срок охраны которых составляет всю жизнь автора и 70 лет после смерти (ст. 1281 ГК РФ).

4.21. Мировой опыт свидетельствует о том, что до 90 % описаний изобретений к патентам содержат ноу-хау (секрет производства), что препятствует незаконному использованию запатентованных технических решений. Ноу-хау отнесен к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности в соответствии со ст. 1225 ГК РФ. Сохранение в тайне особенностей патентуемого объекта достигается двойной охраной: патентной формулой, в которой заложено ноу-хау.

 

Ответы на вопросы и задачи к главе 5

 

Ответы на вопросы

1. В соответствии с ч. 5 ст. 2 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» ООО должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Печать общества может содержать также фирменное наименование общества на любом языке народов РФ и (или) иностранном языке. Законодательство не запрещает включать в печать общества и иные реквизиты (например, эмблемы, надписи, изображения и т. п.).

При этом необходимо учитывать, что целесообразно использовать в одной организации для товарного знака и фирменного наименования тождественные обозначения. Вместе с тем изображение богини правосудия Фемиды может рассматриваться как общепринятый символ и в качестве товарного знака зарегистрирован быть не может, но может быть включен в заявляемое обозначение как неохраняемый элемент, если не занимает в нем доминирующего обозначения (п. 1 ст. 1483 ГК РФ).

2. Объем исключительных прав, обеспечиваемый свидетельством на товарный знак, определяется указанным в нем развернутом перечнем классов товаров и услуг (МКТУ – Международная классификация товаров и услуг). В настоящее время действует девятая редакция. В результате государственной экспертизы заявленное обозначение признается новым, если оно неизвестно для данного класса товаров и услуг.

3. Свидетельство на товарный знак (как и патент) имеет территориальный характер и обеспечивает исключительное право правообладателю только на территории государства, выдавшего свидетельство (патент).

В условиях глобализации экономики, увеличения объемов экспорта и импорта товаров для обеспечения исключительного права на товарный знак целесообразна его международно-правовая охрана, которая осуществляется в рамках Протокола к Мадридскому соглашению. Правообладатель свидетельства РФ на товарный знак вправе получить международную регистрацию с указанием стран, в которых испрашивается охрана.

4. Российские юридические лица и граждане РФ вправе зарегистрировать товарный знак в иностранных государствах. Заявка на международную регистрацию подается через патентного поверенного (ст. 1447 ГК РФ) в Роспатент.

5. В соответствии со ст. 1510 ГК РФ коллективный товарный знак предназначен для обозначения товаров, производимых или реализуемых лицами, входящими в объединение. Главным условием использования коллективного товарного знака являются единые качественные характеристики производимого или реализуемого товара. Лицо, имеющее свой товарный знак и входящее в объединение, которое зарегистрировало коллективный товарный знак, вправе проставлять одновременно два товарных знака.

Обязательным условием государственной регистрации коллективного товарного знака является то, что к заявке должен быть приложен устав коллективного знака. В государственный реестр товарных знаков (и в свидетельство на коллективный товарный знак) вносятся сведения о лицах, имеющих право использования коллективного товарного знака.

Свидетельство на общеизвестный товарный знак может быть выдано как на уже охраняемое обозначение, так и неохраняемое. Свидетельство на общеизвестный товарный знак выдается Роспатентом на основании заявления, к которому приложено обоснование: данное обозначение стало широко известно в РФ среди потребителей в отношении определенного класса товаров в результате интенсивного использования.

Правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно в отношении всех 45 классов товаров и услуг МКТУ.

6. В соответствии со ст. 1485 ГК РФ правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на товарный знак вправе (но не обязан) использовать знак охраны, который состоит из латинской буквы «R» в окружности и указывает на то, что применяемое обозначение зарегистрировано на территории РФ.

7. В соответствии со ст. 1486 ГК РФ, если зарегистрированный товарный знак не используется непрерывно в течение любых трех лет, то заинтересованным лицом может быть подано в Палату по патентным спорам заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. При этом законодатель под использованием товарного знака понимает как использование его правообладателем или лицом, получившим исключительное право на основании лицензионного договора.

8. Согласно п. 2 ст. 1483 ГК РФ, в соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой, в частности, государственные гербы, флаги и другие государственные символы и знаки. Такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

 

Ответы на задачи

5.1. В соответствии со ст. 1492 ГК РФ заявку на государственную регистрацию товарного знака может подать юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Поскольку благотворительный фонд является юридическим лицом, то он может подать заявку на товарный знак, причем число товарных знаков, которые могут принадлежать юридическому или физическому лицу, не ограничено.

С правовой точки зрения словесный, изобразительный, а также комбинированный товарные знаки имеют одинаковый правовой режим, поэтому выбор вида товарного знака определяется заявителем.

Требования к заявке на товарный знак, а также перечень прилагаемых к ней документов содержатся в ст. 1492 ГК РФ. Оформленная заявка на выдачу свидетельства на товарный знак подается в Роспатент.

5.2. Функции товарного знака: реклама товара, борьба за потребителя и в первую очередь гарантия качества, совпадают с той функцией, которую выполняет сертификат качества. Поэтому использование товарного знака для сертификации товаров допустимо.

5.3. Товарный знак является средством индивидуализации, в данном случае – лица, оказывающего транспортные услуги, и исключительное право на его использование принадлежит правообладателю (ст. 1484 ГК РФ). Использование товарного знака в художественном фильме без согласия правообладателя является незаконным и влечет привлечение к ответственности в соответствии со ст. 1515 ГК РФ.

На основании п. 1, 5 и 7 ст. 152 ГК РФ организация вправе требовать в судебном порядке опровержения сведений, порочащих деловую репутацию организации, а также возмещения убытков, причиненных их распространением (см. также п. 5 постановления Пленума ВС РФ от 20.12.1994 № 10).

Организации, в отношении которой распространены сведения, порочащие ее деловую репутацию, наряду с правом на опровержение таких сведений предоставлено право требовать возмещения убытков и морального вреда (Определение Конституционного Суда РФ от 04.12.2003 № 508-О).

5.4. Согласно ст. 1477 ГК РФ, на товарный знак, т. е. на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Т. е. основная функция товарного знака – это способность отличать товары юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от однородных товаров и услуг других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право на товарный знак (ст. 1484 ГК РФ), которое предусматривает в том числе использование товарного знака в сети Интернет.

Если обозначение, являющееся товарным знаком, используется исключительно для информирования посетителей интернет-сайта о том, что обладатель данного товарного знака является партнером организации-администратора сайта (т. е. не служит для обозначения (рекламы) аналогичного товара, производимого такой организацией), такое использование, исходя из анализа п. 2 ст. 1484 ГК РФ, не является использованием средства индивидуализации. Следовательно, получать разрешение не нужно и не нужно заключать лицензионный договор.

5.5. В соответствии со ст. 1483 п. 4 и 6 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в РФ.

5.6. Если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства потребители могут быть введены в заблуждение, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Обладатель исключительного права может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку либо запрета на использование фирменного наименования либо коммерческого обозначения.

5.7. Согласно ст. 1483 ГК РФ, не является нарушением исключительного права на товарный знак другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем или с его согласия (исчерпание исключительного права). Отсюда следует, что организация правомерно занимается оптовой продажей зарубежных канцелярских товаров, маркированных известным товарным знаком.

Поэтому передачу исключительного права российской организации предусматривать не следует. Исключительного права на данный товарный знак у российской организации не возникает, и зарегистрировать данный товарный знак на свое имя российская организация не может, поскольку он зарегистрирован на имя производителя канцелярских товаров.

5.8. Согласно ст. 1539 ГК РФ, правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения, в том числе на вывесках, бланках в рекламе. Если коммерческое обозначение одной организации сходно до степени смешения с фирменным наименованием другой организации, то в соответствии с п. 6 ст. 1252 ГК РФ преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

5.9. В соответствии со ст. 1484 ГК РФ установлен запрет на использование охраняемого товарного знака без разрешения правообладателя. Из приведенного в п. 2 перечня использование товарного знака признается незаконным не для всех классов товаров, а только тех, для которых этот товарный знак зарегистрирован.

Копирование документации с размещенным на ней товарным знаком без цели дальнейшего использования товарного знака способами, приведенными в подп. 3 п. 2 ст. 1484 ГК РФ, не может быть признано нарушением исключительного права на товарный знак.

В рассматриваемом случае организация собирается использовать документацию с изображением товарного знака в деятельности, связанной с введением товаров в гражданский оборот, после истечения срока действия лицензионного договора с правообладателем. Без получения соответствующего разрешения правообладателя такое использование товарного знака будет являться незаконным.

5.10. Если на момент выпуска упаковок право на товарный знак не было зарегистрировано ни за одним из клиентов и в отношении него на эту дату не было подано заявок на регистрацию, деятельность производителя не является нарушением прав на товарный знак (в том числе в случае выполнения сходных заказов нескольких лиц). Права на товарный знак возникают только в результате государственной регистрации (ст. 1480 ГК РФ).

Кроме того, следует учитывать, что упаковка товара может охраняться авторским или патентным правом (промышленный образец). Так, если упаковка представляет собой художественно-конструкторское решение, такое решение может быть зарегистрировано в качестве промышленного образца (п. 1 ст. 1352, ст. 1353 ГК РФ). В этом случае добросовестное использование независимо созданного промышленного образца, начавшееся ранее даты его приоритета, также не является нарушением прав правообладателя (п. 1 ст. 1361 ГК РФ).

5.11. Защита исключительных прав по общему правилу осуществляется способами, определенными в ст. 1252 ГК РФ. В случае неправомерного использования третьим лицом средств индивидуализации защита прав правообладателя может осуществляться, в частности, путем предъявления такому лицу требования о возмещении убытков (подп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ). Вместо возмещения убытков правообладатель вправе потребовать от нарушителя выплаты компенсации, указанной в п. 4 ст. 1515 ГК РФ (смотрите также п. 3 ст. 1252 ГК РФ).

В соответствии со ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. За нарушение исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя:

– возмещения убытков в размере от 10 тыс. до 5 млн руб. (определяемых по усмотрению суда);

– двукратного размера стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, взимаемой при сравнимых обстоятельствах.

Кроме того, за незаконное использование чужого товарного знака ст. 14.10 KоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

5.12. Согласно п. 1 ст. 4 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», некоммерческая организация имеет наименование, содержащее указание на ее организационно-правовую форму и характер деятельности. Наименование некоммерческой организации, созданной в форме государственного или муниципального учреждения, может включать указание на ее тип.

Представляется очевидным, что наименование некоммерческой организации по своей сути является средством индивидуализации – средством, позволяющим отличать каждую конкретную некоммерческую организацию от любых других организаций.

Согласно ст. 1225 ГК РФ, наименование некоммерческих организаций законодатель не относит к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации. Возможно, это пробел современного законодательства, однако ныне действующим правовым нормам некоммерческий вуз не может запретить использование своего сокращенного наименования.

5.13. Согласно ст. 1484 ГК РФ, исключительное право использования товарного знака (в том числе в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе) принадлежит лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю). Иные лица вправе использовать в этих целях не принадлежащий им товарный знак только с согласия правообладателя (п. 3 ст. 1474, ст. 1229 ГК РФ), которое, как правило, выражается путем заключения соответствующего лицензионного договора (ст. 1489 ГК РФ).

Исключение из этого правила установлено ст. 1487 ГК РФ, согласно которой не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем или с его согласия (исчерпание исключительного права). Положения ст. 1487 ГК РФ об «исчерпании» прав на товарный знак касаются только использования товарного знака в отношении товаров, правомерно введенных в оборот. В отношении услуг и работ эта норма не применяется. Поэтому если использованный в рекламе товарный знак может восприниматься как относящийся не только к товарам, но и, например, к услугам по техническому обслуживанию этого товара, для такого использования необходимо получить согласие правообладателя.

5.14. Предпринимателю Иванову как обладателю свидетельства на товарный знак принадлежит исключительное право на использование обозначение «Такси 555». Обозначение «Taxi 555–222» используется Быковым в отношении однородных классов товаров и услуг и является тождественным и сходным до степени смешения с обозначением, зарегистрированным в свидетельстве. В связи с этим Быков нарушает права Иванова, поскольку согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров (услуг) для индивидуализации которых он зарегистрирован, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена в ст. 1515 ГК РФ.

5.15. Исчерпывающий перечень исключительных прав на товарный знак сформулирован в ст. 1484 ГК РФ, которая предусматривает использование товарного знака, в том числе на упаковках, которые производятся, предлагаются к продаже. В этой связи ООО нарушило исключительное право ОАО.

5.16. Налицо контрафакция товара (ст. 1515 ГК РФ), когда производитель часов незаконно использует товарный знак, принадлежащий часовому заводу. Часовой завод как правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения контрафактных часов. Лицо, нарушившее исключительное право, должно компенсировать убытки правообладателю в соответствии с п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

 

Ответы на вопросы и задачи к главе 7

 

Ответы на вопросы

1. По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности (п. 1 ст. 1234 ГК РФ).

По лицензионному договору (ст. 1235 ГК РФ) лицензиар – обладатель исключительного права, предоставляет другой стороне – лицензиату право использования такого результата в пределах, предусмотренных договором.

Исключительная лицензия сохраняет за лицензиаром исключительное право.

2. Организация-правообладатель имеет право передать право использования своего товарного знака путем заключения соглашения о предоставлении права использования товарного знака. Такое соглашение является лицензионным договором и подлежит обязательной государственной регистрации в Роспатенте, в противном случае оно будет считаться недействительным.

В силу ст. 1484 ГК РФ правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак любым не противоречащим закону и существу договора способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (ст. 1488 ГК РФ) или предоставления другому лицу права использования товарного знака по лицензионному договору (ст. 1489 ГК РФ).

 

Ответы на задачи

7.1. Секрет производства является самостоятельным объектом исключительных прав. Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом (ст. 1466 ГК РФ). В частности, обладатель исключительного права на секрет производства вправе на основании лицензионного договора предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах (ст. 1235, п. 1 ст. 1469 ГК РФ).

Дальнейшая передача лицензиатом предоставленных ему правообладателем прав на использование секрета производства другому лицу возможна только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата (п. 2 ст. 1238 ГК РФ), и только на основании сублицензионного договора, который может быть заключен с письменного согласия правообладателя (п. 1 ст. 1238 ГК РФ).

Исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей (ст. 1467 ГК РФ).

И лицензиат, и сублицензиат обязаны сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства (п. 3 ст. 1469 ГК РФ). В случае нарушения установленных договором ограничений либо разглашения сведений, составляющих секрет производства, лицензиат (сублицензиат) обязан возместить убытки, причиненные нарушением исключительного права на секрет производства, если иная ответственность не предусмотрена договором (п. 1 ст. 1472 ГК РФ).

7.2. Передача лицензиатом предоставленных ему правообладателем прав на использование программы для ЭВМ другому лицу возможна только на основании заключенного между этими лицами в письменной форме сублицензионного договора. При этом лицензиат может предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности другому лицу по сублицензионному договору только при письменном согласии лицензиара (п. 1 ст. 1238 ГК РФ). Как разъяснено в постановлении Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 № 5 / 29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», такое согласие может быть дано как в самом лицензионном договоре без указания конкретных сублицензиатов, так и отдельно – на заключение конкретного сублицензионного договора. При этом лицензиар вправе ограничить свое согласие возможностью заключения сублицензионных договоров о предоставлении только отдельных способов использования результата интеллектуальной деятельности из числа тех, которые были предоставлены лицензиату.

По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата (п. 2 ст. 1238 ГК РФ). Иными словами, при заключении сублицензионных договоров с третьими лицами лицензиат не вправе передавать им права, не предоставленные ему самому правообладателем на основании лицензионного договора.

К сублицензионному договору применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре (п. 5 ст. 1238 ГК РФ).

7.3. В соответствии с п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, т. е. на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В силу ст. 1484 ГК РФ правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак любым не противоречащим закону и существу договора способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (ст. 1488 ГК РФ) или предоставления другому лицу права использования товарного знака по лицензионному договору (ст. 1489 ГК РФ). Таким образом, правообладатель вправе предоставить право использовать свой товарный знак другому лицу (лицензиату) любым из перечисленных в п. 2 ст. 1484 ГК РФ способов, причем приведенный перечень способов реализации прав на товарный знак не является исчерпывающим.

В соответствии со ст. 1490 ГК РФ любые договоры, посредством которых правообладатель распоряжается принадлежащим ему исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме и подлежат государственной регистрации в Роспатенте. В отсутствие государственной регистрации лицензионный договор считается недействительным (п. 2 ст. 1235 ГК РФ).

7.4. В отсутствие государственной регистрации сублицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака является недействительным, а использование товарного знака по такому договору – незаконным. Согласно п. 3 ст. 433 ГК РФ договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом. Кроме того, согласно п. 1 ст. 165 ГК РФ в установленных законом случаях несоблюдение требования о государственной регистрации сделки влечет ее недействительность. Такая сделка считается ничтожной.

Согласно п. 5 ст. 1238 ГК РФ к сублицензионному договору применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре. Согласно п. 1. ст. 1490 ГК РФ любые договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак (т. е. и сублицензионные договоры), должны быть заключены в письменной форме и подлежат государственной регистрации в Роспатенте.

Если же по каким-либо причинам сублицензионный договор так и не будет зарегистрирован, фактическое использование товарного знака может рассматриваться как незаконное. Это дает правообладателю формальное основание для предъявления сублицензиату требований, предусмотренных ст. 1515 ГК РФ (о возмещении убытков либо о выплате компенсации). Уплаченные лицензиату деньги могут быть истребованы сублицензиатом в порядке применения последствий недействительности ничтожной сделки (п. 2 ст. 167, п. 1 ст. 1103 ГК РФ). Кроме того, не исключено, что в этом случае сублицензиат может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.10 KоАП РФ.

7.5. Соглашение об изменении срока действия лицензионного договора подлежит государственной регистрации и вступает в силу с момента такой регистрации. Если в период действия лицензионного договора не зарегистрировано соглашение об его продлении, сторонам необходимо заключить новый лицензионный договор.

В случаях когда средство индивидуализации подлежит государственной регистрации, предоставление права его использования по договору также подлежит государственной регистрации. Государственная регистрация предоставления права использования средства индивидуализации по договору осуществляется посредством государственной регистрации соответствующего договора (ст. 1232 ГК РФ). Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора (п. 6 ст. 1232, п. 2 ст. 1235 ГК РФ).

Государственная регистрация товарного знака осуществляется Роспатентом в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ (ст. 1480 ГК РФ). Лицензионный договор на товарный знак должен быть заключен в письменной форме и подлежит государственной регистрации в Роспатенте (ст. 1490 ГК РФ). Договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации. Таким образом, лицензионный договор, по которому предоставляется право использования товарного знака, подлежит государственной регистрации в Роспатенте и вступает в силу с момента такой регистрации.

Срок не является существенным условием лицензионного договора, при его отсутствии договор считается заключенным сроком на пять лет (п. 4 ст. 1235 ГК РФ). Если до истечения установленного зарегистрированным лицензионным договором срока не было зарегистрировано соглашение о продлении срока его действия, лицензионный договор прекратил свое действие.

В момент истечения срока действия лицензионного договора обязательства сторон прекращаются и не могут быть восстановлены, в том числе путем продления срока договора впоследствии. Следовательно, в рассматриваемой ситуации требуется заключение сторонами нового лицензионного договора.

7.6. Согласно п. 4 ст. 1235 ГК РФ, срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права, установленного для правообладателя (лицензиара). Право лицензиара распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности ограничено сроком действия этого исключительного права, который хотя и значителен, но конечен.

Если в лицензионном договоре срок не определен, договор считается заключенным на пять лет. Если исключительное право на патент в этот период прекращается, – лицензионный договор прекращается.

7.7. В соответствии со ст. 1235 ГК РФ в лицензионном договоре должны быть определены: предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности, право на использование которого предоставляется по договору; способы использования результата интеллектуальной деятельности; срок, на который заключается лицензионный договор; территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности, и размер вознаграждения.

Вознаграждение по лицензионному договору выплачивается в два этапа:

1) паушальный платеж – единовременное вознаграждение, выплачиваемое в момент заключения договора. Паушальный платеж составляет 10–20 % от общей стоимости лицензии и служит авансом, выплачиваемым лицензиару после передачи технической документации;

2) роялти, определяемое как процент от дохода, который получает лизензиат при производстве и реализации продукции, произведенной по лицензии.

В мире установлены средние ставки роялти по отраслям промышленности. Значительно влияет на ставку роялти объем правовой охраны. Продажа незапатентованной разработки значительно снижает цену лицензии. На ставку роялти влияет вид лицензионного договора. Наиболее дорогой является исключительная лицензия, наиболее дешевой – простая лицензия.

Сроки выплаты вознаграждения должны оговариваться в лицензии.

7.8. Интернет-сайт включает в себя программу ЭВМ, тексты, фотографии и элементы дизайна и в соответствии с положениями ст. 1240 ГК РФ отнесен к числу сложных объектов. Исключительное право на сложный объект принадлежит лицу, организовавшему создание этого объекта. При этом каждый результат интеллектуальной деятельности, входящий в состав сложного объекта, передается на основании договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора.

7.9. Для правомерного использования объекта патентных прав с патентообладателем необходимо заключить лицензионный договор либо договор об отчуждении исключительного права, на основании которых осуществляется переход исключительного права к приобретателю, который становится патентообладателем (ст. 1234, ст. 1365 ГК РФ).

7.10. В силу ст. 1234 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю). По такому договору приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

По лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах (ст. 1235 ГК РФ). По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

Из названных норм следует, что договоры об отчуждении исключительных прав и лицензионные договоры могут быть как возмездными, так и безвозмездными. При этом в безвозмездном договоре должно быть непосредственно указано на отсутствие встречного предоставления, иначе такой договор будет считаться возмездным. Отсутствие в возмездном договоре условий о размере вознаграждения или порядке его определения будет означать, что такой договор является незаключенным (п. 3 ст. 1234, п. 5 ст. 1235 ГК РФ).

Согласно ст. 572 ГК РФ, по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом. Дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, в отношениях между коммерческими организациями не допускается (п. 1 ст. 575 ГК РФ).

Поскольку обязательственные правоотношения основываются на принципах возмездности и эквивалентности обмениваемых материальных объектов, большинство типов гражданско-правовых договоров являются взаимно-обязывающими. Так, например, не может существовать договор купли-продажи без какого-либо встречного предоставления, поскольку в этом случае договор будет являться не чем иным, как договором дарения. Однако в ряде случаев ГК РФ прямо устанавливает возможность существования договора, не предполагающего встречного предоставления, например договора ссуды. Такая же возможность установлена в отношении лицензионных договоров и договоров об отчуждении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Поскольку лицензионные договоры и договоры об отчуждении исключительных прав являются самостоятельными типами гражданско-правовых договоров, отличными от договора дарения, то даже в случае безвозмездности этих договоров квалифицировать их в качестве договоров дарения, на наш взгляд, нельзя.

ГК РФ не указывает на то, что к таким договорам должны применяться нормы о дарении. Возможность заключения таких договоров не содержит никаких ограничений по субъектному составу. Кроме того, договор дарения не может предусматривать каких-либо встречных обязанностей одаряемого по отношению к дарителю (абзац второй п. 1 ст. 572 ГК РФ), тогда как, например, в безвозмездном лицензионном договоре могут быть предусмотрены определенные обязанности лицензиата (ст. 1237 ГК РФ).

Таким образом, безвозмездные договоры об отчуждении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и безвозмездные лицензионные договоры могут быть заключены между коммерческими организациями.

7.11. ОАО может передать программный продукт дочерней компании на основании договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора. Срок, на который заключается лицензионный договор – любой, но он не должен превышать срока действия на программный продукт, который относится к объектам авторского права. Срок действия исключительного авторского права – в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти.

7.12. Лицензионный договор может быть заключен до выдачи наследнику умершего правообладателя свидетельства о праве на наследство. Однако существует риск того, что такой договор окажется недействительным, а использование лицензиатом соответствующей программы для ЭВМ – незаконным, что может повлечь для него неблагоприятные правовые последствия.

Исключительные права на программы для ЭВМ и иные произведения переходят по наследству (ст. 1112, п. 1 ст. 1283, п. 1 ст. 1259, ст. 1261 ГК РФ). При этом, действительно, наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства, т. е., по общему правилу, в день смерти гражданина (ст. 1113, 1114 ГК РФ), независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ). Это означает, что наследники правообладателя приобретают исключительные права на соответствующие результаты интеллектуальной деятельности в момент смерти правообладателя (наследодателя).

В то же время для приобретения наследства наследник должен его принять в течение шести месяцев со дня открытия наследства (ст. 1152, 1154 ГК РФ). Подтверждением права наследника на наследственное имущество является свидетельство о праве на наследство. Свидетельство о праве на наследство выдается по общему правилу по истечении указанного шестимесячного срока (п. 1 ст. 1163 ГК РФ). На протяжении этого срока могут заявить о принятии наследства (выдаче свидетельств о праве на наследство) и иные наследники. В течение этого же срока наследник может отказаться от наследства (ст. 1157 ГК РФ). Кроме того, поскольку наследодатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону (ст. 1119 ГК РФ), наследник по закону может не оказаться в числе лиц, приобретших права на наследственное имущество.

Таким образом, если свидетельство о праве на наследство еще не выдано наследнику (наследникам), определенность по поводу того, кто является обладателем исключительного права на программу для ЭВМ, отсутствует.

В случае когда исключительное право на результат интеллектуальной деятельности принадлежит нескольким лицам совместно, распоряжение таким исключительным правом (в том числе предоставление другому лицу права использования результата интеллектуальной деятельности по лицензионному договору) осуществляется правообладателями совместно, если ГК РФ не предусмотрено иное (п. 3 ст. 1229 ГК РФ). Иными словами, один из обладателей исключительного права на программу для ЭВМ не может заключить лицензионный договор единолично, для предоставления такого права лицензиату необходимо волеизъявление всех правообладателей.

Если единственным наследником обладателя исключительного права на программу для ЭВМ будет являться второй правообладатель на ту же самую программу для ЭВМ, необходимости получения такого согласия, очевидно, не возникнет. С момента открытия наследства такое лицо будет являться единственным правообладателем на программу для ЭВМ и, соответственно, будет правомочно предоставлять другим лицам право использования такой программы по лицензионному договору без получения согласия иных лиц.

Однако ввиду того, что до выдачи свидетельств о праве на наследство наследникам, повторимся, отсутствует определенность относительно личности правообладателей на результат интеллектуальной деятельности, заключать лицензионный договор целесообразно только после выдачи таких свидетельств всем наследникам (единственному наследнику), т. е. когда будет известен состав всех правообладателей на соответствующий объект интеллектуальной собственности.

В противном случае, если лицензионный договор будет заключен до выдачи наследнику свидетельства о праве на наследство, а впоследствии выявятся иные наследники, такой договор, будучи заключенным без согласия всех правообладателей на программу для ЭВМ, будет являться ничтожным (ст. 168 ГК РФ), а использование лицензиатом соответствующей программы – незаконным (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

7.13. Программы для ЭВМ являются результатом интеллектуальной деятельности и относятся к объектам авторских прав, которым предоставляется такая же правовая охрана, как литературным произведениям (п. 1 ст. 1225, п. 1 ст. 1259, ст. 1261 ГК РФ). Исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение) принадлежит автору произведения или иному правообладателю (ст. 1229, 1270 ГК РФ). Если иное не предусмотрено ГК РФ, другие лица могут использовать произведение только с согласия правообладателя (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

Передача лицензиатом предоставленных ему правообладателем прав на использование программы для ЭВМ другому лицу возможна только на основании заключенного между этими лицами сублицензионного договора. При этом лицензиат может предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности другому лицу по сублицензионному договору только при письменном согласии лицензиара (п. 1 ст. 1238 ГК РФ) и только в пределах тех прав и способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для самого лицензиата (п. 2 ст. 1238 ГК РФ). Иными словами, лицензиат не вправе передавать третьим лицам права, не предоставленные ему самому правообладателем на основании лицензионного договора.

В рассматриваемой ситуации лицензиату не предоставлено право использовать программу для ЭВМ в качестве «конечного пользователя» (т. е. путем воспроизведения ее на собственном оборудовании). Поэтому наделить соответствующим правом конечного пользователя, заключив с ним сублицензионный договор, он не может.

7.14. Если должность работника и выполняемые им работы не включены в Перечни, утвержденные постановлением Минтруда России от 31.12.2002 № 85, то заключить с этим работником договор о полной материальной ответственности работодатель не вправе.

В соответствии с п. 1 ст. 1227 ГК РФ интеллектуальные права не зависят от права собственности на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

7.15. Права исполнителя и заказчика на результаты работ, которым предоставляется правовая охрана как объектам интеллектуальной собственности, должны быть определены в договоре. Подать заявку в Роспатент может сторона, которой переданы исключительные права по договору. Согласно ст. 772 ГК РФ, заказчик имеет право использовать переданные ему исполнителем результаты работы, в том числе способные к правовой охране, а исполнитель может использовать результаты работ для собственных нужд.

7.16. Программа ЭВМ является объектом авторского права. Субъектом авторского права является физическое лицо, творческим трудом которого оно создано. В связи с этим физическое лицо как автор и правообладатель имеет полное основание заключить лицензионный договор на передачу исключительного права на использование созданной им программы.

7.17. Среди лицензионных договоров о передаче исключительного права на произведение законодатель выделяет издательский лицензионный договор (ст. 1287 ГК РФ), по которому правообладатель предоставляет издателю право использования произведения. Особым условием издательского договора является срок, в течение которого издатель обязан издать произведение. При неисполнении этой обязанности автор вправе отказаться от договора без возмещения издательству причиненных таким отказом убытков.

В случае отсутствия в договоре конкретного срока такое использование должно быть начато в срок, обычный для данного вида произведений и способа их использования.

7.18. Исключительное право на служебное изобретение принадлежит работодателю, если трудовым договором не предусмотрено иное (ст. 1370 ГК РФ). Работник должен письменно уведомить работодателя о создании патентоспособного решения, а работодатель в течение четырех месяцев со дня его уведомления должен подать заявку на выдачу патента. В данном случае, вероятно, работодатель не использовал этот льготный срок, по истечении которого право получить патент на служебное изобретения предоставляется работнику, что и было сделано.

Если работник стал законным патентообладателем, то оспорить принадлежность патента нельзя. Патентообладатель вправе использовать свое изобретение по новому месту работы, в строительном управлении.

7.19. Лицензионный договор, являющийся по своей природе гражданско-правовым, подчиняется принципу свободы договора и равенству сторон (ст. 420 ГК РФ). Если договор не заключен, электромеханический завод был не вправе начинать подготовительные работы.

Другое дело – принудительная лицензия, которая выдается, если изобретение не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со дня действия патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров на рынке (ст. 1362 ГК РФ). Только в этом случае любое лицо, желающее и готовое использовать такое изобретение, при отказе патентообладателя от заключения с ним лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительно неисключительной лицензии.

В данном случае речь о недостаточном предложении соответствующих товаров на рынке не идет, поэтому электромеханических завод не вправе требовать выдачи принудительной лицензии.

7.20. Художник Благов передал свои иллюстрации на основании неисключительного лицензионного договора. Это подразумевает, что он может передать свое произведение нескольким заинтересованным лицам (ст. 1235 п. 1), поскольку сохранил за собой право выдачи лицензий другим лицам, в том числе ООО. Ошибка состоит в том, что художник должен был передать право на использование иллюстраций для этикеток по лицензионному договору, а не на основании расписки.

Исключительные права могут быть переданы на основании договора об отчуждении исключительных прав или лицензионного договора.

Существенными условиями лицензионного договора являются конкретные способы использования произведения, срок и территория, на которые передаются права.

7.21. Исключительная лицензия предполагает предоставление лицензиату права на воспроизведение произведения без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. Поскольку исключительная лицензия была выдана сроком на пять лет, Мохов не вправе был опубликовывать свое произведение в течение этого срока.

За нарушение исключительного права на произведение предусмотрена специальная мера гражданско-правовой ответственности от 10 тыс. руб. до 5 млн руб. по усмотрению суда.

7.22. Согласно п. 4 ст. 1370 ГК РФ, размер вознаграждения за служебное изобретение, условия и порядок выплаты его работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора – судом. Законодатель предоставил Правительству РФ право устанавливать минимальные ставки вознаграждения за служебные изобретения. В настоящее время при решении таких исков используется ст. 12 Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского Кодекса РФ», в соответствии с которой положения п. 1, 3, 5 ст. 32, ст. 33 и 34 Закона СССР от 31.05.1991 № 2213-1 «Об изобретениях в СССР» о льготах и материальном стимулировании применяются на территории РФ до принятия соответствующих законодательных актов. Этими нормами установлено, что «вознаграждение за использование изобретения в течение срока действия патента выплачивается автору на основе договора с работодателем, получившим патент, не менее 15 % прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем от его использования, а также не менее 20 % выручки от продажи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения.

Суд удовлетворит иск, и Павлову будет выплачено вознаграждение, но в соответствии с этими нормами (15 %), а не 35–40 %, как он предполагает.