1. Понятие, сущность и значение наследственного права

Наследственное право как подотрасль гражданского права представляет собой определенную совокупность конкретных правовых норм, которые регулируют общественные отношения, возникающие при переходе определенного имущества умершего к наследникам в порядке универсального правопреемства. Наследуемое имущество должно принадлежать наследодателю на праве собственности.Наследственное право рассматривается в объективном и субъективном смыслах.В объективном смысле — это совокупность правовых норм, регулирующих наследование, которые образуют подотрасль гражданского права. Значение наследственного права в объективном смысле заключается в том, что каждому человеку гарантируется возможность жить осознанием того обстоятельства, что все его имущество перейдет после его смерти к близким людям. Наследственное право в субъективном смысле выражается в возможности конкретного субъекта гражданских правоотношений наследовать имущество умершего. Значение наследственного права в субъективном смысле заключается в том, что право наследования у конкретного лица возникает лишь при наличии оснований, указанных в законе: наличии родства с наследодателем, включении его в круг наследников. Наследственное право регулирует и те отношения, которые возникают еще до наследования (составление завещания, нотариальное удостоверение, изменение и так далее) и после него (исполнение возложения, принятие наследства, раздел долей при совместном наследовании).Исходя из того, что наследственное право — подотрасль гражданского права, можно сделать вывод, что предмет наследственного права более узок, чем гражданского, и сводится лишь к тем гражданско-правовым отношениям, которые возникают в связи с открытием наследства, осуществлением и оформлением наследственных прав, их охраной. Нормы, регулирующие наследственные отношения, затрагивают практически любого гражданина как потенциального наследника. В связи с этим государство не должно допускать злоупотреблений в сфере наследственного права. Оно обязано гарантировать гражданину право свободно распоряжаться своим имуществом, в том числе и на случай смерти.Метод наследственного права — это система способов, приемов и средств, с помощью которых регулируются наследственные отношения. В юридической науке на сегодняшний день выделяют такие принципы наследственного права , как: 1) принцип равенства участников правоотношений в сфере наследования;2) принцип автономии воли участников наследственных правоотношений, т. е. наследников и наследодателей;3) принцип имущественной самостоятельности участников наследственных правоотношений и др.

Наследственное право — подотрасль гражданского права с присущими ей специфическими принципами. Принципы наследственного права — основополагающие идеи, начала, определяющие сущность и социальную ценность наследственного права.К принципам наследственного права относят : 1) принцип универсальности наследственного правопреемства. Заключается в том, что воля наследодателя (действительная или предполагаемая) и воля наследника взаимодействуют и связаны непосредственно между собой, не должно быть никаких последующих звеньев, кроме случаев, прямо предусмотренных законом (например, если наследник недееспособен, то наследство принимает за него его законный представитель);2) принцип свободы завещания. Означает выбор между возможностями завещать или не завещать имущество, которое принадлежит исключительно воле гражданина-правообладателя. В то же время устное обещание завещателя о составлении завещания в пользу конкретно определенного лица не влечет за собой никаких правовых последствий ни для завещателя, ни для лица, которому было дано подобное устное обещание. Рассматриваемый принцип означает полную свободу распоряжения имуществом со стороны наследодателя, т. е. он самостоятельно распоряжается либо не распоряжается имуществом, передаваемым по наследству. Наследодатель вправе оставить наследство любому субъекту гражданского права, самостоятельно распределить наследство между наследниками, лишить наследства наследников;3) принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников. Заключается в том, что права наследодателя в сфере распределения массы наследуемого имущества ограничиваются пределами обязательной доли в наследстве. Так, наследодатель не вправе лишать необходимых наследников определенной (обязательной) доли в наследстве, которая положена им по законодательству;4) принцип учета действительной и предполагаемой воли наследодателя. Обычно применяется в случаях, когда после смерти наследодателя не осталось завещания. В таких ситуациях наследуемое имущество распределяется между наследниками согласно очередности, закрепленной законодательством;5) принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов сторон наследственных отношений и других физических лиц и организаций в отношениях по наследованию;6) принцип охраны непосредственно наследуемого имущества от чьего бы то ни было посягательства (противоправного либо безнравственного). Заключается в осуществлении нотариусом или исполнителем завещания мер по охране наследуемого имущества;7) принцип дозволительной направленности и диспозитивности. Заключается в существовании возможности наследодателя завещать какое-либо определенное имущество конкретно определенным наследникам.

Римская республика заложила основу института наследственного права, который начал развиваться и получил дальнейшее закрепление в последующий период генезиса Римского государства — эпоху расцвета империи. В период средневековья основы наследственного права, возникшие еще в Древнем Риме, продолжили развиваться в правовых системах стран Западной Европы. Институт наследственного права во Франции особенно хорошо был развит в период правления Наполеона I. В России становление основных институтов гражданского права, в том числе и наследственного, можно отнести к дореволюционному периоду.Предмет наследственного права снова стал усовершенствоваться в России уже после распада СССР.Одним из наиболее древних правовых институтов является наследственное право.Множество вопросов возникло перед юристами и обществом при появлении наследственного права: как распорядиться имуществом после смерти человека, кому оно должно принадлежать и как урегулировать вопросы, связанные с развитием брачно-семейных отношений.Вне зависимости от того что сам институт наследственного права основывается на общеправовых принципах, в разных странах законодательство регламентирует его по-разному.Круг законных наследников по цивильному праву соответствовал сущности агнатского родства и состоял из определенных очередей: 1) к первой очереди наследников относились жена и дети умершего, дети и внуки сыновей, умерших ранее, т. е. те лица, которые находились в непосредственной власти наследодателя;2) ко второй очереди наследников относились родственники умершего, состоящие с ним в ближайшей степени родства (по восходящей линии);3) к третьей очереди наследников относились остальные родственники по порядку родственной близости.При отсутствии наследников или когда родственники отказывались от наследства или умирали, не успев его принять, наследство признавалось выморочным и в основном переходило во владение церкви, а в некоторых случаях — монастырям. Следующий этап наследственного права связан с проведением реформ, начавшихся в республиканский период и завершившийся в эпоху принципата, который обозначался как наследование по преторскому праву;4) в последнюю очередь (при отсутствии трех первых) наследство получают остальные боковые родственники по порядку близости степеней без всякого ограничения. Наследодатель вправе был самостоятельно определить, к кому и в каком объеме после его смерти должны перейти входящие в наследуемое имущество права и обязанности. Волевой акт собственника имущества, который посвящен этим вопросам, называется завещанием . Для того чтобы завещание имело юридическую силу, необходимо правильное его оформление.

Наследственное право — это одно из подразделений системы гражданского права. Источники наследственного права — система правовых актов и включенных в эти акты норм и иных правовых положений, которые регулируют отношения по наследованию, т. е. отношения, возникающие в связи с открытием наследства, защитой, осуществлением и оформлением наследственных прав. Законодательство о наследовании носит комплексный характер.Структура источников наследственного права включает в себя : 1) Конституцию РФ — в соответствии с ч. 4 ст. 35Конституции РФ каждому гражданину гарантируется право наследования;2) Гражданский кодекс РФ, который содержит раздел «Наследственное право».Основные положения ГК РФ : а) общие положения о наследовании (основания наследования, открытие наследства, место открытия наследства, недостойные наследники);б) наследование по завещанию (свобода завещания, право завещать любое имущество, тайна завещания, нотариально удостоверенное завещание, закрытое завещание, отмена и изменение завещания ит.д.);в) наследование по закону (наследники разных очередей, наследование по праву представления, наследование выморочного имущества ит.д.);г) приобретение наследства (принятие наследства, способы принятия наследства,срок принятия наследства, право отказа от наследства, свидетельство о праве на наследство, меры по охране наследства и т. д.);д) наследование отдельных видов имущества (наследование предприятия, наследование земельных участков, наследование государственных наград, почетных и памятных знаков ит.д.);3) Семейный кодекс РФ;4) нормы о наследовании в хозяйственных товариществах и обществах, производственных и потребительских кооперативах, содержащиеся в законодательных актах, определяющих статус соответствующих юридических лиц (Закон РФ «Об акционерных обществах», Закон РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Закон РФ «О потребительской кооперации»);5) законы об интеллектуальной собственности (Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах», Патентный закон РФ, Закон РФ «О правовой охране топологий интегральных микросхем»);6) основы законодательства о нотариате;7) акты, толкующие некоторые положения о наследовании: постановления Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ, постановления Верховного суда РФ, совместные постановления Пленумов Верховного суда и Высшего Арбитражного суда РФ (например, постановление Пленума Верховного суда РФ от 23.04.1991 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в практике судов по делам о наследовании»).

Римляне представляли себе наследование возможным в двоякой форме: 1) в форме универсального преемства — наследование (hereditas) в узком смысле; 2) в форме сингулярного преемства (legatum и fideicommissum). Универсальное преемство состоит в том, что новый приобретатель, который в этом случае именуется наследником (heres), одним актом приобретает всю совокупность уцелевших после умершего прав и обязанностей. Он приобретает, вступая в наследство, все части активного имущества, как вещные, так и обязательственные права. Для этого он не должен совершать актов приобретения каждого права в отдельности. Достаточно того события, которое считается актом приобретения всего наследства. В составе наследства наследник может приобрести даже такие права, о существовании которых он не знал, или же такие, к приобретению которых в отдельности он не был способен.Для получения наследства необходимо наличие: 1) открытия наследства (delatio hereditatis)] 2) приобретения наследства (acquisitiohereditatis). Открытием наследства называются такие факты, которые дают право известному лицу сделаться субъектом наследственного имущества, если он этого пожелает. Приобретение наследства состоит в изъявлении воли сделаться наследником; после этого изъявления призванное к наследству лицо делается субъектом наследственного имущества, входящих в его состав прав и обязанностей. В момент призвания к наследству — delatio hereditatis — лицо получает право приобрести наследственное имущество; оно делается способным к приобретению наследства. После совершения акта приобретения наследства — acquisitio hereditatis — призванное лицо получает право уже на самое наследство, оно делается его хозяином. Призвание к наследству (delatio hereditatis) совершается по двум основаниям : 1) по завещанию умершего лица — testamentum] 2) по закону.Призвание по закону наступает или в том случае, когда не осталось вполне действительного завещания, или же в том, когда наследство дается некоторым лицам вопреки оставшемуся завещанию.Различаются три порядка наследования : 1) наследование по завещанию — successio ex testamento ; 2) наследование по закону в узком смысле, т. е. при отсутствии завещания — successio ab in testa to; 3) наследование против завещания, или так называемое необходимое наследование.Условия наследования : 1) смерть лица, способного оставлять наследство;2) призвание к наследству лица, способного быть наследником;3) приобретение наследства этим лицом большей частью зависит от воли этого лица.

В Русской Правде наследство имело название «статок», или «задница», т. е. то, что оставляет позади себя отправляющийся в другой мир. «Если кто умрет без ряду, то ему наследуют члены семьи, и только они», — Русская Правда говорит лишь о наследовании после родителей . После отца на наследство имели право только дети от жены, но не дети рабынь. «Из детей сыновья исключают дочерей, которые вступают в наследство только за отсутствием первых». Это явление объясняется характером первобытной семьи, ее непрерывностью, но в то же время и непостоянностью, непрочностью связи женщин с семьями, в которых они родились. Из наследственной массы определенная часть выделялась на церковь, «по душе», а часть выдавалась жене, если в семье происходил раздел. Муж не имел права наследования после жены. Если у умершего не оставалось детей, имущество переходило к князю, а после смерти лиц низшего класса, смердов князь имел право на их имущество даже при существовании дочерей, если не было сыновей. После матери наследовали те дети, у которых она проживала. Псковская судная грамота предусматривала два основных вида наследства : по завещанию — «приказное» и наследство, переходящее без завещания, — «отморшина». Каждое из них получает самостоятельное значение. Видна некоторая разница в правах и ответственности тех и других наследников. В Московский период внимание законодателя сосредотачивается на вопросе наследования. Ведь именно в этот период недвижимость приобретает особенно большое значение.Судебники не изменяли своих постановлений, т. е. круг лиц, призываемых к наследованию по закону, в начале этого периода продолжал оставаться прежним. Только в 1650 г. был издан указ, положения которого гласили: «а буде ближе того рода никто не будет, отдавать и дальним того рода родственникам». Происходит постепенное расширение круга лиц, призываемых к наследованию, который находится в противоречии с развитием индивидуализма.В начале Императорского периода была сделана попытка полностью перестроить наследственный порядок. В 1714 г. Петром / был издан Указ о единонаследии, по которому все имущество переходило к одному сыну. В этом указе был использован опыт зарубежных стран. По мнению Петра I, раздел наследуемого имущества не приносил ничего полезного, а только создавал лишние проблемы — и уменьшал стоимость земель, и вызывал недовольство крестьян. Вследствие этих проблем нарушался нормальный порядок поступления податей, знатные семьи беднели и теряли свою значимость, а их наследники уклонялись от несения государственной службы.

Наследственное правоотношение — общественное отношение, урегулированное нормами наследственного права. Выделяют два этапа наследственного правоотношения : 1) когда наследник призывается к наследованию. Первый этап непосредственно связан с открытием наследства. После смерти наследодателя наследник имеет право принять наследство либо отказаться от него. Завершение этапа происходит тогда, когда наследник, призванный к наследованию, решает либо принять наследство, либо отказаться от него.Решение принять наследство является активным действием со стороны наследника и выражается в подаче необходимых документов по месту открытия наследства;2) когда наследник принимает наследство. Данный этап продолжается до тех пор, пока не будет определена судьба наследственного имущества, не произойдет оформление наследственных прав и т. д.В результате принятия наследства у наследника возникает право на наследство, которое в зависимости от того, что входит в состав наследства, распадается на ряд прав (право собственности на вещь, право на опубликование произведения).Состав наследственного правоотношения образуют элементы, из которых это правоотношение складывается. Сюда входят субъекты, содержание и предмет (объект) наследственного правоотношения. Содержание наследственного правоотношения — права и обязанности участников наследственных правоотношений. К правам и обязанностям относят: 1) право наследника на принятие наследства и обязанность всех третьих лиц не чинить препятствий в осуществлении этого права, обязанность соответствующих органов и лиц оказывать наследнику необходимое содействие в осуществлении указанного права;2) право в зависимости от того, что входит в наследство (право собственности или иное вещное право, право кредитора в обязательстве, личное неимущественное право), распадается на ряд прав, выступающих в качестве элементов различных правоотношений (абсолютных и относительных, вещных и обязательственных, имущественных и личных неимущественных).Согласно нормам гражданского законодательства наследник, принявший в установленном законом порядке наследство, становится также наследником тех обязанностей и обременений, которые при жизни лежали на наследодателе.Таким образом, наследник вступает в наследственные правоотношения не только как носитель прав, но и как носитель обязанностей, перешедших к нему от наследодателя.

Субъекты наследственного правоотношения — участники наследственного правоотношения, обладающие определенными правами и обязанностями. К субъектам наследственных правоотношений относятся наследники, призванные к наследованию. Закон не относит наследодателя к субъектам наследственных правоотношений. В момент смерти прекратилась его правоспособность, а вместе с нею и возможность быть субъектом в каком-либо правоотношении.Завещание не может быть совершено недееспособным, ограниченно или частично дееспособным гражданином.При наследовании по закону не имеет значения, был ли наследодатель дееспособен или нет (наследство может открыться и после смерти душевнобольного).Субъектный состав наследственного правоотношения может претерпевать изменения в случае : 1) смерти наследника, не успевшего принятьнаследство;2) отказа от наследства;3) призвания к наследованию наследников других очередей;4) подназначения наследника.Граждане могут принять наследство как по закону, таки по завещанию независимо оттого, являются ли он и дееспособными, недееспособными, ограниченно или частично дееспособными. Иностранцы и лица без гражданства приравниваются в правах наследования к гражданам РФ, если иное не установлено законами РФ либо не применяется в виде реторсии.Юридические лица могут принимать наследство только по завещанию. Необходимо, чтобы надень открытия наследства оно существовало как юридическое лицо.То есть юридическое лицо, призываемое к наследованию, должно быть зарегистрировано в органах юстиции в предусмотренном законом порядке.Объект — необходимый элемент наследственного правоотношения. На всех стадиях развития наследственного правоотношения объектом является наследство.Наследство — то, что после смерти наследодателя переходит к его наследникам в порядке наследственного правопреемства: 1) в состав наследства могут входить лишь те права и обязанности, носителем которых при жизни был сам наследодатель;2) некоторые права по наследству не переходят (право авторства);3) переход по наследству ряда прав и обязанностей, принадлежащих наследодателю при жизни и способных переходить по наследству, может быть исключен или ограничен в силу прямого указания закона;4) по наследству могут переходить права и обязанности не только с имущественным, но и с неимущественным содержанием;5) по наследству могут переходить не только субъективные права и обязанности, но и правовые образования, которые находятся на пути от правоспособности к субъективным правам.

Наследование — переход прав и обязанностей умершего лица — наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами наследственного права. Признаки наследования : 1) права и обязанности наследодателя переходят к наследникам в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент;2) к наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ и другими законами либо противоречит самой природе этих прав и обязанностей.Значение наследования : выражая свою последнюю волю, человек вправе все нажитое им при жизни имущество, его права и обязанности передать родственникам и близким людям, а в случае, если он эту волю не выразил, имущество переходит им по закону. Во всех случаях наследование возникает только при наличии предусмотренных в законе юридических фактов — конкретно определенных обстоятельств, необходимых для возникновения правоотношений.Выделяют 2 основания наследования : 1) по закону;2) по завещанию.Для наследования по закону необходимо два юридических факта : 1) лицо, призываемое к наследованию, должно входить в круг наследников по закону;2) должно пройти открытие наследства.Нормы о наследовании по закону применяются, когда имеют место одно или несколько из указанных условий: 1) завещание отсутствует, в завещании определена судьба лишь части имущества (ст. 1111 ГК РФ) или в завещании указано лишь на лишение наследства части наследников по закону (ст. 1119 ГК РФ);2) завещание признано недействительным полностью или в части (п. 5 ст. 1131 ГК РФ);3) наследники, указанные в завещании, отсутствуют, отказались от наследства вообще (ст. 1157 ГК РФ) или в пользу лиц из числа наследников по закону (ст. 1158 ГК РФ), не имеют права наследовать либо отстранены от наследования как недостойные наследники;4) во всех случаях при наличии лиц, признаваемых наследниками в силу принадлежащего им права на обязательную долю (ст. 1149 ГК РФ);5) имущество признано выморочным.При наследовании по завещанию наследодатель сам определяет лиц, призываемых к наследству. Наследование по завещанию — это урегулированный законом порядок посмертного правопреемства, основанного на завещании наследодателя. Завещание как один из главных факторов порядка наследования наряду с другими обстоятельствами, такими как открытие наследства, наличие наследства, является основанием наследования. При отсутствии завещания выступает другой фактор — наследование по закону — как порядок посмертного правопреемства.

Открытие наследства — это процесс возникновения особого правового имущественного состояния. Совокупность имущественных прав и обязанностей умершего гражданина признается наследством — имуществом, предназначенным для приобретения правопреемниками умершего — его наследниками. Открытие наследства представляет собой наделение имущественной совокупности прав и обязанностей умершего гражданина конкретно определенными юридическими свойствами наследуемой имущественной массы, которая предназначена для приобретения новыми правообладателями в установленном законодательством порядке.Наследство и наследование составляют единую структуру наследственных правоотношений.Основанием открытия наследства признается смерть гражданина — наследодателя. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой такие же правовые последствия, что и смерть гражданина. Основанием открытия наследства признается также объявление гражданина умершим.Свидетельство о смерти выдается в том случае, когда смерть гражданина зарегистрирована в актах гражданского состояния, либо вступило в законную силу судебное решение об объявлении лица умершим.Время открытия наследства — важный юридический факт наследования. В состав наследства входят: основания наследования, круг лиц, которые могут призываться к наследованию, момент приобретения наследства, законодательство, подлежащее применению к отношениям наследования. День открытия наследства признается моментом, с которым связано исчисление сроков для принятия наследства, получения денежных средств из банковского вклада либо со счета наследодателя в целях компенсации расходов на похороны, выдачи свидетельства о праве на наследство и др. Днем открытия наследства признается день смерти гражданина— наследодателя. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства признается день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим. Таким образом, днем его смерти в записи акта гражданского состояния указывается день вступления в законную силу решения суда.Место открытия наследства — это последнее место жительства гражданина, которым признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживал. Несовершеннолетние граждане в возрасте до 14 лет, граждане, которые находятся под опекой, должны проживать совместно сих законными представителями — родителями, усыновителями, опекунами, попечителями и т. д.Местом открытия наследства военнослужащих срочной службы, военнослужащих по контракту, учащихся, лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, считается их постоянное место жительства до военной службы, учебы либо заключения.

Наследование по завещанию — единственный способ распоряжения имуществом на случай смерти. Не допускается совершение каких-либо иных сделок, предусматривающих безвозмездную передачу имущества после смерти его обладателя (от. 1118 ГК РФ). Завещание как один из главных факторов порядка наследования является основанием наследования.Общие положения института наследования по завещанию (ст. 1118 ГК РФ): 1) распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания;2) завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме;3) завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается;4) в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается;5) завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.Завещание рассматривается в двух аспектах: 1) как сделка — совершается с целью стать в будущем основанием наследования, т. е. вызвать правовые последствия в виде наследования в соответствии с завещанием;2) основание наследования отпадает, если сделка недействительна как совершенная в противоречии с требованиями закона. Распоряжения об имуществе признаются завещанием, если они имеют имущественное содержание, хотя могут сопровождаться и отдельными распоряжениями неимущественного характера. Распоряжения, которые сделаны исключительно по поводу неимущественных отношений, завещанием не являются. Так, например, распоряжения о месте, способе захоронения, указания о предпочтениях при назначении определенного лица опекуном ребенка, остающегося сиротой, не являются завещанием.Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме.Каждый гражданин вправе завещать свое имущество. Согласно ст. 18 ГК возможность завещать имущество входит в содержание общей правоспособности граждан.Закон все же ограничивает права граждан, не достигших совершеннолетия, ограниченных судом в дееспособности либо признанных судом недееспособными совершать завещания.Несовершеннолетние признаются дееспособными при эмансипации и при заключении брака. При таких обстоятельствах они могут обладать завещательной правоспособностью.Завещание — односторонняя сделка, т. е. достаточно одной лишь воли завещателя и не требуется предварительного согласия будущего наследника на принятие наследства по завещанию. Завещание в значительной степени отличается от дарения.

Единственным способом распоряжения своим имуществом на случай смерти является завещание. Запрещается совершать какие-либо иные сделки по безвозмездной передаче имущества после смерти наследодателя.Принципы наследования по завещанию: 1) совершение завещания возможно только лицами, обладающими дееспособностью в полном объеме. К таким лицам можно отнести граждан, достигших 18 лет, а также 16-летних граждан, вступивших в брак(п. 2 ст. 21 ГК РФ) либо эмансипированных в установленном порядке (ст. 27 ГК РФ). Завещание, совершенное гражданином, хотя и дееспособным, но находящимся в момент его совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть оспорено в суде (ст. 177 ГК РФ); 2)  личный характер завещания — совершается лично завещателем, обусловливает недопустимость его совершения через представителя (поверенного или опекуна). Это способствует обеспечению подлинного выражения воли наследодателя. От представителя следует отличать рукоприкладчика, действия которого не создают правовых последствий для завещателя. В завещании завещатель выражает свою волю, а рукоприкладчик лишь участвует в его оформлении, подписываясь за завещателя, который не в состоянии совершить сам эти действия в силу ограниченных физических возможностей;3)  недействительность завещаний, составленных совместно, т. е. двумя или более лицами. В завещании может быть выражена воля только одного лица. Хотя в законе нет прямого указания на запрет составления взаимных завещаний, в которых завещатели принимают на себя встречные обязательства относительно друг друга, все же необходимо признать недопустимым составление таких завещаний. По российскому гражданскому законодательству завещание — это односторонняя сделка, а взаимное завещание противоречит законодательству, так как является двусторонней сделкой;4) завещание — сделка, которая связана с личностью наследодателя и которая не может быть совершена через посредника либо представителя . Завещатель составляет завещание на случай смерти, выражает свою последнюю волю, но в любой момент он вправе отменить или изменить завещание. До наступления смерти завещателя завещание не влечет никаких последствий, не порождает никаких прав и обязанностей.После смерти завещателя наследники по завещанию имеют право принять наследство или отказаться от него, а исполнитель завещания — душеприказчик имеет только обязанности.Юридический состав наследственных отношений составляют права и обязанности их участников. К юридическим фактам, которые необходимы для возникновения у наследников по завещанию прав, относятся непосредственно само завещание и смерть наследодателя.

Наследственная доля — та часть имущества или имущественных прав, которая непосредственно указана в завещании конкретному наследнику. Раздел наследственного имущества не всегда происходит в равных долях. Кто-то из наследников имеет больше прав, а кто-то меньше. Каждый из наследников получает свою установленную законом долю. Из наследуемого имущества один наследник может получить неделимую вещь в целом или совокупность предметов обычной обстановки и обихода за счет долей в праве на эти вещи других наследников.Стоимость наследуемого имущества при разделе долей может оказаться и выше, и ниже стоимости наследственной доли.Если наследник по праву преимущества получает или хочет получить все имущество в целом, то при разделе наследства он обязан выплатить другим наследникам стоимость их долей либо соответствующую компенсацию.Цель компенсации — возмещение в денежной или натуральной форме наследникам той части наследственного имущества, которую они должны были получить, но в силу преимущественного права на это имущество других наследников были лишены ее. Общие правила компенсации: 1) уравнивание стоимостного равновесия при разделе имущества в натуре, в сохранении права на компенсацию наследственного имущества, которое не было получено при разделе общей собственности;2) приоритет признается за добровольным соглашением участников общей собственности по разделу общего имущества, выплате соответствующих компенсаций.Виды компенсационных обязательств: 1) перераспределение имущества, полученного в наследство в натуре, заключается в том, что наследники, которые получили наследство меньшего размера, чем предусмотрено в завещании, имеют право требования иного имущества из состава наследства для восполнения не полученной или не полностью полученной ими наследственной доли;2) выдача наследнику вместо не полученной им наследственной доли иного имущества в натуральной форме или прав на имущество не из состава части наследства, а из имущества того наследника, который приобрел право на определенные вещи преимущественно.При этом между наследниками обязательно заключается добровольное соглашение, в котором определяется, какое именно имущество передается, поскольку может быть передана только индивидуально-определенная вещь;3) выдача стоимости наследственных долей в денежном эквиваленте является обязательной в том случае, если один из наследников получил завещанное имущество стоимостью большей, чем ему положено в завещании, а остальные наследники недополучили наследство. Соответственно эти суммы выплачивает тот наследник, стоимость наследственного имущества которого превышает стоимость положенного ему по завещанию.

Завещание составляется с соблюдением всех установленных законом требований к его форме. Вся строгость требований заключается в том, чтобы не было сомнений в подлинности завещания после смерти завещателя. Содержание должно быть составлено грамотно и должно соответствовать воле наследодателя. Форма завещания может быть только письменная, обязательно заверенная нотариусом. Завещанием не признается волеизъявление лица, сделанное в устной форме. Простая письменная форма допускается как исключение для завещания, совершенного в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК). По общему правилу завещание должно быть удостоверено нотариусом.В случаях, указанных в законе, удостоверить завещание могут: 1) должностные лица органов местного самоуправления и должностные лица консульских учреждений;2) главные врачи, их заместители по медицинской части или дежурные врачи больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений;3) начальники госпиталей, директора или главные врачи домов для престарелых и инвалидов;4) капитаны судов, плавающих под Государственным флагом РФ;5) начальники разведочных, арктических или других подобных экспедиций; командиры воинских частей;6) начальники мест лишения свободы (п.1 ст. 1127 ГК);7) служащие банка, имеющие право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете (п. 2 ст. 1128 ГК). Нарушение требуемой законом формы (простой письменной, нотариальной или приравненной к нотариальной) влечет недействительность завещания.При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель. Свидетель должен обладать дееспособностью в полном объеме. Свидетелями не могут быть неграмотные и лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, так как они не способны ознакомиться с содержанием завещания.Участие свидетелей обязательно: 1) при передаче закрытого завещания нотариусу;2) при совершении завещаний, приравненных к нотариально удостоверенным завещаниям;3) при совершении завещаний, совершенных в чрезвычайных обстоятельствах.На завещании нотариусом указывается время и место его удостоверения.Завещание удостоверяется нотариусом либо в помещении нотариальной конторы, либо при вызове нотариуса на дом. Нотариус обязан принять вызов, если гражданин по уважительным причинам (по причине плохого состояния здоровья, инвалидности и другого) не может самостоятельно явиться в нотариальную контору.Завещание регистрируется, на нем делается удостоверительная надпись. Нотариусом ведется реестр регистрации нотариальных действий, где записывается время и место удостоверения завещания с указанием адреса.

ГК РФ выделяет следующие виды завещаний: 1)  закрытое завещание — завещание, которое завещатель вправе совершить, не предоставляя при этом никому, включая и нотариуса, возможности ознакомиться с его содержанием. Общие правила составления закрытого завещания: а) оно должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет за собой недействительность завещания;б) закрытое завещание в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи;в) при закрытом завещании нотариус обязан разъяснить завещателю правило об обязательной доле в наследстве и сделать об этом соответствующую надпись на втором конверте с завещанием, а также выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания;2)  завещание в чрезвычайных обстоятельствах . Чрезвычайными признаются обстоятельства, при которых существует явная угроза жизни гражданина и отсутствует возможность совершить завещание в соответствии с общими правилами (наводнения, пожары, землетрясения, техногенные катастрофы, военные действия, тяжелая болезнь и т. д). При составлении закрытого завещания обязательно присутствие двух свидетелей, которые ставят на нем свою подпись; 3)  нотариально удостоверенное завещание. Оно должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания могут быть использованы технические средства (пишущая машинка, компьютер и т. д.). При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель. Если завещание составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно быть им подписано, и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля;4)  завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках. Распорядиться находящимися на счете в банке денежными средствами на случай смерти гражданин может либо в общем порядке путем указания в завещании, либо посредством специального завещательного распоряжения. Специальное завещательное распоряжение может быть составлено не только в отношении денежных средств, внесенных гражданином во вклад, но и находящихся на любом счете в банке или ином кредитном учреждении (например, на банковском счете индивидуального предпринимателя). Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете.

Наследодатель может отменить или изменить завещание. Последствием изменения завещания может быть наследование как по завещанию, так и по закону.Основные принципы изменения и отмены завещания: 1) завещание может установить определенный режим имущества, что повлечет за собой недействительность положений о данном имуществе в предыдущем завещании;2) завещание может содержать указание на то, что определенные положения предыдущего завещания отменяются — при отсутствии такого указания, а также названного выше изменения режима имущества в части, не охваченной последующим завещанием, будет действовать предыдущее;3) последующее завещание отменяет предыдущее только в той части, в которой противоречат ему;4) завещание отмененное утрачивает свою юридическую силу раз и навсегда; ни при каких обстоятельствах его восстановление не происходит— ни при отмене наследодателем последующего завещания, ни при признании недействительным последующего завещания.Завещательным распоряжением в банке может быть отменено или изменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства в этом банке.Основания недействительности завещаний: 1) несоблюдение установленных ГК РФ правил о письменной форме завещания и его удостоверении;2) несоблюдение требования о полной дееспособности завещателя;3) несоблюдение положений о совершении завещания лично наследодателем (ст. 1118 ГК РФ);4) завещательное распоряжение имуществом, не принадлежащим наследодателю (ст. 1118 ГК РФ);5) отказ суда установить факт совершения завещания последней воли при чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК РФ);6) составление завещания недееспособным гражданином, под влиянием заблуждения;7) несоблюдение правил об обязательной доле. Недействительные завещания нужно отличать от завещаний, которые не стали действующими основаниями завещательного наследования по обстоятельствам, не связанным с нарушениями требований.Вопрос о признании завещания недействительным решается судом.Иск о признании завещания недействительным может быть предъявлен в суд: 1) лицами, которым в случае признания недействительным спорного завещания принадлежит право на наследство по закону или по другому завещанию, либо лицами, которым принадлежит на праве собственности завещанное имущество или его часть;2) лицом, права и законные интересы которого нарушены завещанием;3) представителем лица, право которого было нарушено.

Исполнение завещания — совершение необходимых действий для обеспечения возможности реализации воли наследодателя, выраженной в завещании. Значение института исполнения завещания : служит охране свободы завещания после смерти завещателя, охране наследства, охране прав и интересов лиц, приобретающих имущественные блага за счет наследства, и лиц, имеющих притязания на наследство. Исполнение завещания, если в самом завещании не предусмотрено иное, осуществляется наследниками (от. 1133 ГК РФ). Исполнение завещания может быть возложено на исполнителя полностью или в части.Исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию путем совершения действий, посредством которых они реализуют принадлежащее им право на наследство согласно завещанию.Таковыми действиями являются: 1) акты по принятию наследства;2) заявление, адресованное нотариусу и другим уполномоченным лицам с требованием о принятии мер охраны наследства;3) сообщение остальным наследникам по завещанию об открытии наследства;4) выражение согласия на принятие наследства лицам, являющимся наследниками по завещанию, но пропустившим срок для принятия наследства и др.Душеприказчик — лицо, которое завещатель указывает в завещании и на которое возлагает обязанности по исполнению его воли, выраженной в завещании. Назначение душеприказчика — письменное распоряжение наследодателя. Исполнителем завещания может быть только физическое дееспособное лицо, в том числе и кто-то из наследников по закону или завещанию. Наследодатель не обязан уведомлять исполнителя завещания и требовать его согласия. Однако наследодатель не может заставить исполнителя быть также душеприказчиком.В соответствии с ГК РФ требуется согласие лица быть исполнителем завещания.Согласие исполнителя может быть выражено в таких формах как: 1) письменная форма — это надпись исполнителя о согласии на завещании или письменное заявление исполнителя о согласии, которое подается вместе с завещанием нотариусу по месту открытия наследства;2) фактические действия, по которым можно судить о том, что гражданин приступил к исполнению обязанностей душеприказчика.Судебное освобождение исполнителя завещания от его обязанностей производится в следующих случаях: 1) только после открытия наследства, поскольку до этого момента отсутствует предмет и основание спора;2) когда исполнитель или наследники по завещанию поставили в судебном порядке на рассмотрение вопрос об освобождении от обязанностей исполнителя завещания;3) когда при стечении тяжелых жизненных обстоятельств, форс-мажора, тяжелой болезни исполнителя, признании исполнителя недееспособным он не может более исполнять свои обязанности.

Законодатель не ограничивает число наследников, которые могут быть указаны в завещании. Поэтому назначение наследников выражается в том, что наследодатель может указать в завещании любое количество лиц. Физические лица, признанные к наследованию, должны быть указаны в завещании полным именем, чтобы не возникло сомнений признать их право на наследство.Возможность подназначить наследника исходит из принципа свободы завещания. Наследственная субституция — действие завещателя, имеющее место при указании в завещании дополнительного (запасного) наследника. Цель подназначения наследника — не допустить переход имущества к наследникам наследника, не принявшего наследство, что допускается законом. Так наследодатель реализует свое право передать имущество по собственному усмотрению. Обстоятельства, при которых имущество переходит к подназначенному наследнику: 1) смерть наследника до открытия наследства (при отсутствии субституции в этом случае имело бы место наследование по праву представления);2) смерть наследника одновременно с наследодателем (при отсутствии субституции имущество перешло бы не к коммориенту, а к иным наследникам завещателя; представляется, что подназначить можно наследника на случай смерти наследника-коммориента);3) смерть наследника, не успевшего принять наследство, после его открытия (при отсутствии субституции в этом случае имела бы место наследственная трансмиссия);4) непринятие наследником наследства по любым причинам (при отсутствии субституции имущество перешло бы кдругим наследникам завещателя);5) отказ наследника от наследства (при отсутствии субституции имущество перешло бы к субъекту, в пользу которого был осуществлен отказ от наследства);6) наличие обстоятельств, позволяющих считать наследника недостойным и отстранить его от наследования.Подназначить наследника можно на случай, если одно из названных выше обстоятельств случится с подназначенным наследником (по общему правилу, если подназначенный наследник не примет наследство либо будет отстранен от принятия, имущество перейдет наследникам завещателя, а не подназначенного наследника). Соответственно, наследодатель может подназначить любое количество наследников, таким образом фактически лишив определенных наследников наследства.Возможно подназначение разных наследников на случай наступления каждого из обстоятельств, названных выше (если наследникумер, не успев принять наследство, подназначается один; если наследник оказался недостойным — подназначается другой ит.д.).Наследственная субституция отменяет наследование по праву представления, наследственную трансмиссию, положения о наследовании в случае смерти коммориентов.

Завещательный отказ — особая разновидность завещательных распоряжений, которая позволяет наследодателю передать имущество наследникам как своим непосредственным правопреемникам и одновременно предоставить имущественные блага за счет наследства другим лицам, которые не приобретают статуса наследников (п. 1 ст. 1137 ГК РФ). Завещательный отказ (легат) представляет собой конкретно определенную обязанность наследников, которая устанавливается и закрепляется непосредственно в завещании. Сущность рассматриваемой обязанности заключается в том, что наследники должны исполнить какую-либо имущественную обязанность в пользу отказополучателей, которые имеют право требовать исполнения данной обязанности. Рассматриваемое право возникает не с момента открытия наследства, а с момента непосредственного принятия наследства наследниками. Завещатель вправе возложить обязанность исполнить завещательный отказ на наследника как по завещанию, так и по законодательству. Исполнителями отказа могут быть назначены и несколько наследников.Существует ряд признаков завещательного отказа. Так, завещательный отказ имеет место быть при наследовании отказа по завещанию. При этом он может быть возложен на любого или любых из наследников, причем как по завещанию, так и по закону. Сущность завещательного отказа состоит в том, что на такого наследника завещатель возлагает определенные обязательства. Выделяют две группы отказополучателей: 1) единоличные отказополучатели — к ним относят и физических, и юридических лиц;2) коллегиальные отказополучатели — к ним относят государство, муниципальное образование, иностранное государство, международные организации.Исполнение завещательного отказа: 1) пределы исполнения завещательного отказа распространяются на всех отказополучателей;2) в состав наследственной массы входит не только имущество, переходящее по наследству, но и долги наследодателя. В связи с этими положениями наследник, на которого возложен завещательный отказ, должен его совершить:а) исключительно в пределах действительной стоимости перешедшего к нему по наследству имущества;б) с учетом того, что пределы исполнения завещательного отказа уменьшаются на сумму, равную стоимости падающей на него части долгов наследодателя (а если наследник один — то на сумму всех долгов наследодателя, которые подлежат вычету). Впрочем, наследник по своему усмотрению может исполнить завещательный отказ в полном объеме;3) действительная стоимость наследственного имущества устанавливается исходя из примерных действующих розничных цен с учетом износа имущества либо по заключению сведущих лиц.

Завещательное возложение, как и завещательный отказ,  — самостоятельное завещательное распоряжение, сущность которого состоит в возложении обязанности на наследника совершить какие-либо действия имущественного или неимущественного характера. По характеру совершаемых действий завещательное возложение схоже с завещательным отказом. В том случае, когда на наследнике лежат обязанности, связанные с совершением действий имущественного характера, применяются правила о завещательном отказе.Отличия завещательного возложения от завещательного отказа проводят по нескольким основаниям: 1) по предмету и направленности действий — в этом плане завещательное возложение необходимо для общеполезных целей, не всегда носит имущественный характер;2) по связи с гражданином, который является выгодоприобретателем в силу указанных распоряжений. Отказополучатель всегда известен и строго определен. Выгодоприобретатель же известен не всегда, им может быть неопределенное число лиц.Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ) (ч. 1 ст. 1137 ГК РФ).Назначение исполнителя завещания субъектом обязанности по выполнению завещательного возложения отличает последнее от завещательного отказа и предопределяется сущностью возложения.Завещательное возложение признается завещательным распоряжением, посредством которого завещатель обязывает наследника по завещанию в определенной последовательности осуществлять необходимый уход за местами захоронений наследодателя и других указанных им лиц. При этом наследодатель должен предусмотреть в завещании денежную сумму, которая будет расходоваться на эти цели.Завещательное возложение подлежит исполнению наследниками из общей наследственной массы, которая может быть как имущественного, так и неимущественного характера.Еще одно отличие завещательного возложения от завещательного отказа состоит в том, что завещательное возложение не представляет собой обязательный акт, а завещательный отказ подлежит обязательному исполнению.Лицу, обязанному исполнить завещательное возложение, не противостоит определенный кредитор, который имел бы право требовать исполнения обязанности от должника. Совершая действия по осуществлению завещательного возложения, наследник или исполнитель завещания совершают одностороннюю сделку со всеми особенностями, присущими последней по действующему законодательству.

Нормы о наследовании по закону применяются в случаях когда: 1) завещание отсутствует, в завещании определена судьба лишь части имущества;2) завещание признано недействительным полностью или в части;3) наследники, указанные в завещании, отсутствуют, отказались от наследства вообще или в пользу лиц из числа наследников по закону, не имеют права наследовать либо отстранены от наследования как недостойные наследники;4) во всех случаях при наличии лиц, признаваемых наследниками в силу принадлежащего им права на обязательную долю;5) имущество признано выморочным.При отсутствии завещания, признания наследства выморочным закон определяет, какое имущество может переходить по наследству и в каких долях. Это может быть как целое имущество, так и его часть.Исходя из норм ГК РФ в том случае, если наследодатель умер, не написав завещание, наследниками по закону являются его наиболее близкие живые родственники (жена, дети, родители).Существует восемь очередей наследников по закону: 1) наследники первой очереди: дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления;2) наследники второй очереди: полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушкам бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери.Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления;3) наследники третьей очереди: полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления;4) наследники последующих очередей.При отсутствии наследников первой, второй и третьей очереди право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.В качестве наследников четвертой очереди выступают родственники третьей степени родства— прадедушки и прабабушки наследодателя;В качестве наследников пятой очереди — родственники четвертой степени родства — дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);В качестве наследников шестой очереди — родственники пятой степени родства — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Право на обязательную долю является ограничением принципа свободы завещания, предусмотренного ст. 1119 ГК РФ. Это ограничение направлено на защиту интересов субъектов, которые в силу возраста либо состояния здоровья не могут самостоятельно обеспечить себя в полном объеме средствами к существованию. К лицам, имеющим право на обязательную долю, относятся: 1) нетрудоспособный супруг;2) родители, нетрудоспособные и несовершеннолетние дети наследодателя, а также нетрудоспособные иждивенцы.Право на обязательную долю означает , что наследник имеет право наследовать определенную часть наследственного имущества по закону независимо от содержания завещания. Встречаются случаи, когда наследодатель завещает наследнику, имеющему право на обязательную долю, наследство меньшего размера. В таких случаях наследник все равно получает имущество пропорционально размеру обязательной доли.Если невозможно выделение недостающей части обязательной доли в натуре, наследнику выплачивается соответствующая денежная сумма. Когда завещается имущество по объему меньше доли, причитавшейся наследнику, если бы он наследовал по закону, но равное либо превышающее размер обязательной доли, наследник не имеет права предъявления дополнительных требований.Значение института обязательной доли: 1) создает гарантию для наиболее близких родственников наследодателя не остаться без наследства;2) исключает уменьшение размера доли данного наследника ниже установленного минимума.Согласно закону размер обязательной доли должен составлять не менее половины доли, которая причиталась бы наследнику при наследовании по закону.При выделе обязательных долей учитывается количество наследников, размер наследства. При этом право на обязательную долю принадлежит наследникам строго по очередности (дети, родители, пережившие супруги, братья, сестры).Наследник по завещанию обладает преимущественным правом по завещанию при наличии следующих юридических фактов: 1) наследник, указанный в завещании, должен был пользоваться наследственной массой при жизни наследодателя (домом, квартирой, предметами обихода, орудиями труда);2) наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, не пользовался имуществом из наследственной массы;3) в том случае, если обязательный наследник обладает имуществом, достаточным для его проживания и существования, ему могут уменьшить обязательную долю или отказать в ее передаче;4) если наследник по завещанию обладает недостаточным для существования имуществом и передача используемого им имущества лишит его источника средств к существованию либо иным образом ухудшит условия жизни (к примеру, создаст проблемы с жильем).

Признаки выморочного имущества следующие: 1) отсутствуют наследники по завещанию;2) нет наследников по закону;3) ни один из наследников при отказе от наследства не указал лицо, в пользу которого такой отказ произошел;4) никто из наследников, хотя прямо и не отказался от наследства, но и не принял его. Выморочное имущество поступает государству. Если же наследство было завещано юридическому лицу либо государству, либо муниципальному образованию, говорить о наличии выморочного имущества оснований нет.Необходимо иметь в виду что: 1) выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону именно к РФ (а не к ее субъектам, не к муниципальным образованиям);2) иностранные государства не могут наследовать выморочное имущество (им наследство может быть только завещано);3) применяя правила о переходе выморочного имущества в собственность РФ, необходимо руководствоваться определенной Инструкцией, в которой содержатся следующие положения:а) свидетельство о праве государства на наследство — документ, подтверждающий право собственности, который должен быть выдан нотариусом по месту открытия наследства, или должно быть вынесено судебное решение по иску прокурора или налогового органа;б) выморочное имущество передается налоговым органам, которые принимают мерыпо его охране и оценке. Налоговые органы контролируют своевременность передачи им наследственного имущества;в) нотариусом направляется опись завещанного имущества в налоговый орган за подписью государственного нотариуса, понятых, других лиц, принимавших участие в описи;г) за утрату, повреждение наследственной массы или ее части ответственность несут налоговые органы;д) для оценки наследственного имущества создается комиссия, состоящая из представителей налогового органа и организации, которой это имущество передается для реализации или использования в 5-дневный срок со дня принятия его на учет налоговым органом.Реализация наследственного имущества осуществляется налоговыми органами. При этом строения (в том числе жилые дома) безвозмездно передаются в ведение органов местного самоуправления.Существует ряд запретов на наследственное имущество. К ним можно отнести: 1) запрет на передачу учтенного имущества вовременное пользование другим лицам;2) запрет на приобретение имущества налоговыми органами и их работниками;3) иные запреты.Суд может возвратить наследственное имущество, если признает свидетельство оправе на наследство недействительным или отменит судебное решение о передаче имущества по праву наследования государству.

Приобретение наследства является актом волеизъявления наследника или наследников, который заключается в принятия наследства. После принятия наследства все права, обязанности, иные имущественные состояния наследодателя переходят к наследникам. Для того чтобы стать наследником по завещанию или по закону, не требуется волеизъявления.Субъективное право наследования включает 2 варианта: 1) принятие наследства;2) отказ от наследства.Если наследник желает приобрести наследство и тем самым стать правопреемником наследодателя, он должен выразить свою волю путем принятия наследства.Если гражданин отказывается от наследства, он становится отказополучателем и уже не может принять наследство.Если наследником становится государство, акта принятия наследства не требуется.Принятие наследства независимо от того, соотносил ли наследник свое внутреннее намерение с приобретением определенной доли наследства, конкретной его части или отдельных вещей и имущественных прав в наследстве, распространяется на все причитающееся наследнику наследственное имущество в целом, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось. Именно такой объем и содержание закон придает выраженному наследником намерению принять наследство, и никакие условия или оговорки не могут корректировать принятие наследником наследства как единого целого.Наследник не вправе принимать наследство под отменительным или отлагательным условием на случай, если бы его воля, направленная на принятие наследства, сформировалась под влиянием искаженных сведений о составе и стоимости наследства, других наследниках и иных обстоятельств, имеющих существенное значение для его заинтересованности в имуществе умершего. Наследнику разрешено отозвать акт принятия им наследства (ст. 1157 ГК РФ), либо он вправе требовать признания его недействительным в судебном порядке в соответствии с правилами о недействительности сделок.Принимая наследство, наследник может не знать о конкретном составе наследственного имущества, размере долговых обязанностей наследодателя, других имеющихся наследниках, принятии ими наследства, месте его нахождения и других обстоятельствах, которые потребуют от наследника определенных усилий и затрат для управления имуществом, осуществления права собственности, исполнения обязательств. Однако и в этом случае он не вправе выдвигать какие-либо условия и делать какие-то оговорки относительно принятия наследства.Принятию наследства закон придал обратную силу. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня его открытия независимо от времени его фактического принятия, от момента государственной регистрации права наследника на это имущество.

Принятие наследства — односторонняя сделка, направленная на приобретение наследства. Такая сделка совершается по воле одного лица — наследника по закону или по завещанию — и выражает волю этого лица. Сделка, направленная на принятие наследства, должна быть совершена дееспособным лицом (если наследником является физическое лицо), правоспособным лицом (если наследником по завещанию является юридическое лицо), уполномоченным органами властно-публичного образования (если наследником по завещанию является РФ, субъект РФ, муниципальное образование).Принятие наследства лицами, не достигшими 14 лет, лицами, признанными в установленном порядке недееспособными, осуществляется их законными представителями (родителями, усыновителями, опекунами).Принятие наследства несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет совершается собственными действиями и волей самого несовершеннолетнего наследника с письменного согласия его законных представителей — родителей, усыновителей, попечителей. Гражданин, ограниченный в дееспособности по решению суда, совершает сделки, включая принятие наследства, самостоятельно, однако с согласия попечителя.Несовершеннолетние, вступившие в брак до достижения 18 лет или объявленные эмансипированными, принимают наследство самостоятельно.Принятие наследства от имени не рожденного еще наследника может быть совершено его законными представителями лишь после рождения такого наследника живым.Формальные способы принятия наследства: 1) заявление наследника о принятии наследства;2) заявление наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство, сделанное соответствующему лицу.Неформальные способы принятия наследства — действия наследника, подтверждающие фактическое принятие им наследства. Заявление о принятии наследства является актом наследника, обнародовавшим себя в качестве принявшего наследство и правопреемника наследодателя.Заявление наследника о выдаче ему свидетельства о праве на наследство по существу заключает в себе две позиции: обнародование своего намерения принять наследство и требование выдать документ, подтверждающий приобретение наследства.Заявление о принятии наследства и заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство обладают равной силой и свидетельствуют о бесспорном принятии наследства. Подача любого из указанных заявлений сама по себе изменяет положение наследника: он становится собственником, кредитором или должником в обязательствах независимо от получения официального свидетельства.Презумпция принятия наследства в отношении наследника, совершившего действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, не нарушает принципа свободы и добровольности принятия наследства.

Срок принятия наследства — временной отрезок, необходимый нотариусу или иному уполномоченному лицу, для того чтобы определить состав наследственной массы, отыскать наследников и дождаться их решения о принятии или отказе в принятии наследства. Общий срок принятия наследства — 6 месяцев. К наследникам, в отношении которых действует общий срок принятия наследства, относятся: 1) лица, назначенные наследниками в завещании, и лица, подназначенные наследниками по завещанию, если назначенный наследник умер до открытия наследства или не имеет права наследовать по основаниям недостойности, предусмотренным в п. 1 ст. 1117 ГК РФ;2) лица, являющиеся наследниками по закону в порядке очередности, призванные при отсутствии завещания, в том числе признании его недействительным, или при отсутствии наследников по завещанию (п. 1 ст. 1117 ГК РФ);3) лица, являющиеся наследниками по закону первой очереди;4) лица, являющиеся наследниками по закону каждой последующей очереди, если все наследники предшествующей очереди отсутствуют, либо все они лишены наследства, либо никто из них не имеет права наследовать по основаниям п. 1 ст. 1117 ГК.Специальные сроки принятия наследства: 1) 6-месячный срок установлен для принятия наследства, если завещатель был признан пропавшим при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать, что произошла его гибель. В этих случаях необходимым условием является вступившее в законную силу решение суда об объявлении гражданина умершим;2) 3-месячный срок установлен в отношении граждан, право наследования которых возникает в случаях, если наследники отказались от наследства, или они являются недостойными наследниками. Вышеуказанный 3-месячный срок начинается со дня, когда окончился общий 6-месячный срок принятия наследства.Непринятие наследства выражается в бездействии, положении, когда наследник по завещанию или по закону не совершает действий для приобретения наследства в течение установленного срока. У лица может возникнуть право наследования исключительно вследствие непринятия наследства наследником, если: 1) завещатель подназначил наследника на случай непринятия наследства основным назначенным наследником, включая непринятие наследства в связи со смертью наследника после открытия наследства идо истечения срока для принятия наследства;2) все наследники по закону предшествующей очереди не приняли наследства, в связи с чем к наследованию призываются наследники по закону последующей очереди;3) наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию, умер после открытия наследства, не успев его принять в срок.

Оформление наследственных прав — установленная законом процедура по принятию и вступлению в наследство. Оформление наследственных прав производится нотариусом по месту открытия наследства.При оформлении наследственных прав необходимо представить нотариусу следующие документы: 1) свидетельство о смерти;2) свидетельство о рождении;3) паспорт наследника по закону (по завещанию).При наследовании недвижимого имущества нужны следующие документы: 1) техническая документация БТИ;2) план земельного участка;3) справка ТСЖ или ЖСК.По истечении 6-месячного срока для принятия наследства наследникам, место жительство которых известно нотариусу, направляется уведомление о необходимости вступления в наследство.Когда нотариусу не известно место жительства наследников, он помещает объявление в периодических изданиях об открывшемся наследстве.После того как наследники объявятся, за счет той части наследственной массы, которая им предназначена, производятся удержания за подачу объявления.Когда нотариус известит всех наследников, и они объявятся, последние должны письменно подать заявление о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство, которое выдается в предусмотренные законодательством сроки.Получение свидетельства о праве на наследство — право, а не обязанность наследника.Наследники могут просить нотариуса выдать свидетельство о праве на наследство, но не обязаны его получать. Если наследство принято наследниками в соответствии с требованиями закона, отсутствие свидетельства о праве на наследство не влечет утрату этого права.На практике установлено, что в тех случаях, когда наследуется имущество, не нуждающееся в регистрации, не требующее какого-либо правоустанавливающего документа, свидетельство может и не выдаваться.Если закон устанавливает, что наследственное имущество подлежит обязательной регистрации, получение свидетельства о праве на наследство является необходимым.Свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследственного имущества. Местом открытия наследства является последнее постоянное место жительства наследодателя либо место нахождения завещанного имущества или его основной части.В том случае, когда в состав наследственного имущества входят предметы, требующие распоряжения, управления (заводы ит.д.), свидетельство о праве на наследство может быть выдано ранее установленного срока.Для этого наследники должны предоставить нотариусу доказательства, подтверждающие, что они являются единственными наследниками и других в течение 6 месяцев не появится. В таком случае датой открытия наследства является день выдачи свидетельства о праве на наследство.

В том случае, когда наследодатель умирает, не рассчитавшись со своими долгами, они переходят к его наследникам как обязанность. Наследники выступают на стороне должника вместо наследодателя в рамках завещанной части имущества. Долги наследодателя включают обязанность не только уплатить денежную сумму, но и совершить иное действие (например, передать имущество), а также исполнить обязанность, возникшую из нарушения обязательства (например, уплатить проценты).Особенности ответственности наследников по долгам наследодателя: 1) законом установлено, что вне зависимости от вида наследования (по закону, по завещанию, по представлению) ответственность завещателя распространяется на наследников в любом случае, если они приняли его в установленном порядке;2) все наследники (если они приняли наследство) отвечают по долгам наследодателя:а) возникшим при жизни последнего;б) солидарно, т. е. кредиторы наследника вправе потребовать исполнения как от всех наследников, так и от любого из них в отдельности, так и от части наследников.Допускается исполнение одним наследником требований кредиторов. В этом случае другие наследники перед кредитором наследодателя уже не обязаны;3) в том случае, если наследодатель оставил после себя долги, наследники могут отвечать как должники только в пределах завещанного им имущества.Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований: 1) требования кредиторов могут быть предъявлены:а) только к принявшим наследство наследникам;б) в пределах установленных законом сроков исковой давности;2) кредиторы вправе предъявить свои требования не только к наследникам. До принятия наследства (и только при наличии этого условия) кредитор может предъявить свои требования:а) к исполнителю завещания. Однако впоследствии данные требования переадресовываются к наследникам, вступившим в наследство;б) к наследственному имуществу (если нет исполнителя завещания);3) если кредиторы предъявили требования к наследственному имуществу, то суд, рассматривающий эти требования:а) приостанавливает рассмотрение дела либо до принятия наследства, либо до перехода выморочного имущества в порядке наследования к РФ;б) возобновляет рассмотрение дела после наступления этих обстоятельств, о чем выносит определение;4) кредиторы вправе подать в суд заявление с требованием о невозможности перерыва, приостановления или восстановления (независимо от вида или основания требования) срока исковой давности.

Отказ от наследства — одно из правомочий по осуществлению права наследования, которое включает в себя правомочие наследника по принятию наследства и правомочие по отказу наследника от наследства. При принятии наследства у наследника возникают определенные права в зависимости от вида наследственного имущества: права собственника, кредитора, должника и других, носителем которых при жизни являлся наследодатель. При отказе от наследства у наследника прекращается правовое состояние, присущее наследнику. Наследник не обладает правами и обязанностями, которыми обладал при жизни наследодатель. Отказ от наследства — это односторонняя сделка наследника , которая выражает его волю. Содержанием рассматриваемой сделки является нежелание наследника принять на себя права и обязанности, составляющие наследство. В том случае, когда наследник принимает решение об отказе от наследства, он может либо отказаться в пользу конкретного лица, либо вообще не указывать лицо, в отношении которого произведен отказ. Тогда наследственная масса перераспределяется между остальными наследниками.Отказ от наследства — сделка, относящаяся ко всему наследству в целом , поэтому прямо установлено, что отказ от части причитающегося наследнику наследства не допускается, однако если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям, он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям (п. Зст. 1158 ГК РФ). Наследнику предоставлено право отказаться от принятия части наследства при таких же условиях, при каких разрешается принятие части наследства, если наследнику причитается наследство по различным основаниям одновременно (п. 2 ст. 1152 ГК РФ).В целях охраны законных интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан отказ от наследства допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства (п. 4 ст. 1157 ГК РФ).Любое лицо может отказаться от наследственного имущества. Исключение составляет РФ в случаях наследования выморочного имущества.Законодательством РФ установлен общий срок для отказа от наследства, его продолжительность составляет 6 месяцев.К принципам, определяющим совершение отказа от наследства, относятся: 1) неизменность и необратимость отказа от наследства;2) недопустимость отказа от наследства с оговорками или под условием;3) отказ в пользу других наследников;4) недопустимость частичного отказа от наследства в сочетании с правом альтернативного выбора оснований для отказа от части наследства.

При отказе наследника от наследственного имущества в пользу других лиц наследник просто непосредственно отказывается от наследства, не указывая при этом конкретное лицо, в отношении которого он произвел данный отказ. Существует два основных вида отказа от наследства : 1) отказ в пользу других лиц (направленный отказ);2) безусловный отказ.Не следует путать между собой отказ в пользу других лиц, т. е. направленный отказ от наследства, и простой отказ от наследства без указания лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследства, т. е. безусловный отказ, безадресный отказ, ненаправленный отказ от наследства.Безусловный отказ от наследства — действие наследника, заключающееся в заявлении, подписание которого исключает возможность у отказавшегося наследника быть таковым или влечет возникновение права на наследование у других наследников в силу закона или по завещанию. Направленный отказ — действие наследника, выраженное в заявлении письменной формы, содержащем требование о передачи части полагающегося ему наследства конкретному лицу или лицам. В этом случае все права отказавшегося наследника переходят к вновь назначенным наследникам, в том числе любое из полномочий, составляющих содержание права на наследование. К лицам, в пользу которых может быть заявлен направленный отказ от наследства, относятся: 1) лица из числа наследников по завещанию или по закону любой очереди, не лишенных наследства;2) лица, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии.Выделяют следующие особенности направленного отказа: 1) наследник может передать часть завещанного ему имущества любому лицу, которое входит в число наследников по завещанию либо по закону;2) право наследника по передаче своей доли ограничено рамками наследственных очередей (например, наследник по закону первой очереди вправе отказаться от своей наследственной доли в пользу наследников по закону любой другой очереди, в том числе в пользу того иждивенца наследодателя, который мог бы быть наследником по самостоятельному праву).Не допускается отказ от наследства в пользу наследников по завещанию либо наследников по закону в определенных случаях. К таким случаям относятся: 1) случаи, когда наследодатель завещал имущество конкретным назначенным им наследникам. При таких обстоятельствах нарушается воля наследодателя, определившего наследников, их доли в наследстве или порядок распределения наследства;2) случаи, когда имущество наследуется от обязательной доли в наследстве;3) случаи, при которых наследнику подназначен наследник.

Отказ от наследства выражает волю наследника, содержанием которой является нежелание принять на себя права и обязанности, составляющие наследство. Отказ от наследства является сделкой, относящейся ко всему наследству в целом. Поэтому прямо установлено, что отказ от части причитающегося наследнику наследства не допускается (п. 3 ст. 1158 ГК РФ), как не допускается отказ от наследства с оговорками или под условием (п. 2 ст. 1158 ГК РФ). Однако наследнику предоставлено право отказаться от принятия части наследства при таких же условиях, при каких разрешается принятие части наследства, если наследнику причитается наследство по различным основаниям одновременно (п. 2 ст. 1152 ГК РФ). Заявление об отказе от наследства подается по месту открытия наследства (ст. 1115 ГК РФ) нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу. Форма заявления — обязательно письменная, подается лично наследником, подписывается в присутствии нотариуса.К принципам, определяющим совершение отказа от наследства, относятся: 1) неизменность и необратимость отказа от наследства;2) недопустимость отказа от наследства с оговорками или под условием;3) отказ в пользу других наследников;4) недопустимость частичного отказа от наследства в сочетании с правом альтернативного выбора оснований для отказа отчасти наследства.Если заявление об отказе от наследства подается нотариальному органу не лично наследником, а через посыльного или пересылается по почте, подпись наследника на таком заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (круг этих лиц указан в п. 7 ст. 1125 ГК РФ), или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности, приравниваемые к нотариально удостоверенным (круг таких лиц указан в п. 3 ст. 185 ГК РФ).Отказ от наследства через представителя возможен при соблюдении следующих условий: 1) доверенность, выдаваемая наследником своему представителю, должна:а) быть удостоверена в соответствии с правилами ст. 185 ГК РФ;б) что представитель имеет право заявить (от имени наследника) об отказе от наследства;2) если отказ от наследства исходит от несовершеннолетнего лица, вместо него могут отказаться родители, не имеющие доверенности. В соответствии со ст. 1137 ГК РФ завещательный отказ (легат) создает по воле завещателя обязательство, в силу которого наследник выступает обязанным лицом, а отказополучатель — кредитором, имеющим право требовать исполнения легата. Завещательный отказ устанавливается в пользу отказополучателя, предназначен исключительно для определенного лица.

Завещательный отказ (легат) создает по воле завещателя обязательство, в силу которого наследник выступает обязанным лицом, а отказополучатель — кредитором, имеющим право требовать исполнения легата (от. 1137 ГК РФ). Завещательный отказ должен быть адресован конкретному лицу — отказополучателю. Вместе с тем законом не установлено обязательное исполнение отказополучателем завещательного отказа.При нежелании отказополучателя исполнять завещательный отказ он может от него отказаться. В таких случаях для гарантии исполнения завещательного отказа наследодатель может указать (подназначить) в завещании дополнительного отказополучателя.Те поручения, которые указывает завещатель в завещательном отказе, имеют строго определенный характер, поэтому отказополучатель не может распорядиться правом, предоставленным ему по легату.Правила об отказе от получения завещательного отказа направлены на: 1) обеспечение недопустимости принудительного исполнения завещания;2) обеспечение свободы распоряжения субъективным правом со стороны отказополучателя.В соответствии с этим установлено следующее: 1) отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного отказа (п. 1 ст. 1137 ГК РФ).Законодательством установлено, что принудительный отказ (в пользу другого лица, отказ с оговорками или под условием) не допускается. При таких обстоятельствах принудительный отказ может быть признан судом недействительным по общим правилам, установленным гражданским законодательством РФ для определения недействительности сделок.При этом может быть обсужден вопрос о недействительности не всей в целом сделки, направленной на отказ от получения легата, а лишь ее части, касающейся оговорок и условий (п. 1 ст. 180 ГК РФ);2) если отказополучатель оказался одновременно наследником по завещанию и по закону, то следует проводить различия по основаниям возникновения, юридической природе и содержанию появившихся правомочий наследника. В таких случаях по одному основанию (например, по завещанию) наследник может принять наследство, а по другим (например, по закону) — составить завещательный отказ. Если отказополучатель отказался от легата в пользу другого лица или оговорил свой отказ условиями и оговорками, совершенная отказополучателем сделка может быть признана недействительной по правилам, установленным для признания сделок недействительными (п. 1 ст. 180 ГК РФ).Если по закону наследнику полагается обязательная доля в наследуемом имуществе, он может отказаться от нее, но это не будет означать, что он отказался тем самым и от требований, основанных на завещательном отказе.

Охрана наследства и управление им — совокупность действий, которые совершаются уполномоченными лицами по охране и управлению наследственным имуществом в интересах наследников. Цель охраны наследства — защита прав наследников, отказополучателей, иных заинтересованных лиц. Управление наследственным имуществом — система мероприятий, необходимых для поддержания функционирования наследственного имущества, которое не может обходиться без управления. Принятие мер по охране наследства и управлению им возложено на определенных лиц, к которым относятся: 1) нотариус по месту открытия наследства или нахождения наследственного имущества;2) исполнитель завещания, если он назначен наследодателем;3) должностные лица органов местного самоуправления, если они выполняют функции нотариуса;4) соответствующие должностные лица консульских учреждений РФ, если должностным лицам указанных органов законом предоставлено право совершения нотариальных действий.Выделяют следующие меры по охране наследства: 1) опись наследственного имущества, его оценка, передача конкретных вещей на хранение определенным лицам;2) направление наследникам, сведения о которых имеются, извещений об открывшемся наследстве и предстоящей описи имущества;3) передача имущества в доверительное управление, выделение из наследственного имущества средств на возмещение необходимых расходов, вызванных смертью наследодателя, принятием мер по охране и управлению наследством.В целях охраны наследственного имущества нотариус вправе выявлять состав наследства (п. З ст. 1171 ГК РФ). Для этого он уполномочен указанной нормой закона направлять в банки, другие кредитные организации, иные юридические лица (акционерные общества, производственные и потребительские кооперативы, организации) запросы о наличии у них имущества, принадлежащего наследодателю.Для того чтобы нотариус или иное уполномоченное лицо приняли конкретные меры по охране наследства, наследники должны подать заявление в нотариальную контору.Закон не устанавливает обязательность обращения с заявлением о принятии мер по охране наследства именно наследников. Заявление о принятии мер по охране наследства и управлению им может быть подано нотариусу или иному уполномоченному лицу исполнителем завещания.В зависимости от субъекта, уполномоченного принимать меры по охране наследства и управлению им, предусмотрено два вида сроков: 1) нотариальный срок — вводится на время охраны наследства и управления;2) срок, установленный исполнителем завещания.

Меры по охране наследства — совокупность конкретных мероприятий, совершаемых нотариусами и другими специально уполномоченными органами, в результате которых устанавливается состав и стоимость наследственного имущества и определяются способы и условия его хранения, меры по сохранности без потери его полезных свойств. Выделяют следующие меры по охране имущества: 1) опись имущества, входящего в наследственную массу;2) оценку имущества, передачу отдельных вещей на хранение;3) уведомление наследников об открытии и описи имущества;4) передачу наследственного имущества в доверительное управление, выделение из наследственного имущества средств на возмещение необходимых расходов, вызванных смертью наследодателя;5) принятие мер по охране и управлению наследством.В соответствии с положениями, закрепленными вч. 1 ст. 1172 ГК РФ, опись наследственного имущества производится нотариусом в присутствии не менее чем двух свидетелей.Опись наследственного имущества представляет собой составление списка всех вещей, входящих в состав наследственной массы, в том числе и документов, указание их названия, марки, характеристик, примерной стоимости, размера, количества. Опись является документом, который хранится в наследственном деле нотариуса, является свидетельством, служит гарантией охраны наследства и основанием последующей передачи имущества на хранение, а затем — во владение наследников.Лица, участвующие при производстве описи наследственного имущества: 1) нотариус или уполномоченное им лицо;2) не менее двух свидетелей.Опись наследственного имущества обязательно должна производиться нотариусом.В соответствии с положениями, закрепленными в ст. 1171 ГК РФ, исполнитель завещания принимает меры по охране наследства самостоятельно или по требованию наследников.Следует отличать опись наследственного имущества, составленную нотариусом, от описи, которая может быть составлена исполнителем завещания (душеприказчиком). Душеприказчик составляет опись для себя, для соблюдения порядка, она имеет правовое значение, но не носит официального, публичного и доказательственного значения.В соответствии с положениями, закрепленными в п. 2 ст. 1124 ГК РФ, свидетелями при производстве описи не могут быть наследники по завещанию или отказополучатели, а также их супруги, дети и родители.Когда наследственная масса состоит из имущества, передача которого не нужна специализированным органам (банкам, органам внутренних дел, транспортным организациям и др.), можно просто заключить договор хранения с наследником либо с другим лицом.

Согласно ст. 1173 ГК РФ, если в составе наследства имеется имущество, требующее не только охраны, но и управления, нотариус в качестве учредителя доверительного управления заключает договор доверительного управления этим имуществом. В доверительное управление может отдаваться следующее наследственное имущество: 1) предприятия;2) доли в складочном и уставном капитале полных и коммандитных товариществ и обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью;3) ценные бумаги;4) исключительные права;5) строения независимо оттого, остались ли они в арендном или ином использовании других лиц или с открытием наследства оказались без соответствующей хозяйственной заботы, личное подсобное или дачное хозяйство и прочие, утратившие владельца в связи сего смертью.Согласно ст. 1038 ГК РФ в случае смерти правообладателя, которому принадлежит комплекс исключительных прав, переданных в пользование по договору коммерческой концессии, для осуществления прав и исполнения обязанностей умершего до принятия их наследником или до регистрации наследника в качестве индивидуального предпринимателя привлекается управляющий.Согласно ст. 1173 ГК РФ нотариус не назначает управляющего, а заключает с ним договор доверительного управления имуществом, по которому передает ему управление именно комплексом исключительных прав умершего правообладателя, что должно включать осуществление прав и обязанностей правообладателя по договорам коммерческой концессии.Предметом нотариальных действий является наследственное имущество независимо оттого, было оно наследовано по закону или по завещанию. Если имеется исполнитель завещания, нотариус обязан согласовать с ним заключение договора доверительного управления имуществом.Душеприказчик должен уведомить нотариуса о том, на каких условиях необходимо заключить договор доверительного управления имуществом, какова воля наследодателя по этому вопросу, были ли им даны распоряжения.Доверительным управляющим наследственным имуществом может быть индивидуальный предприниматель или коммерческая организация и гражданин, не являющийся предпринимателем, или некоммерческая организация, кроме учреждения (п. 2 ст. 1015 ГК РФ). Наследники и отказополучатель не могут быть доверительными управляющими.Срок заключаемого нотариусом договора доверительного управления наследственным имуществом не может превышать предельных сроков, установленных для осуществления мер по охране наследства и управлению им. Содержание договора доверительного управления наследственным имуществом — правомочие владения, пользования и распоряжения имуществом, обязанности по его содержанию.

Выделяют 3 группы расходов, вызванных смертью наследодателя: 1) расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя (расходы на лекарства, медицинское обслуживание и т. д.);2) расходы на его достойные похороны;3) расходы на охрану наследства и управление им и расходы по исполнению завещания. Расходы по болезни наследодателя, его погребению, сохранению наследства и исполнению завещания возмещаются за счет наследства в пределах его стоимости и в порядке очередности.Субъекты, имеющие право предъявить требования о возмещении расходов: 1) лечебные учреждения, оказывающие платные медицинские услуги;2) лица, которые ухаживали за больным наследодателем и покупали за свой счет лекарственные средства;3) доверительные управляющие, душеприказчики и др.Время предъявления требования о возмещении понесенных расходов ограничено только пределами сроков исковой давности.Расходы должны быть подтверждены соответствующими чеками, справками и направляются либо наследникам, принявшим наследство, независимо оттого, истекли срок для принятия наследства и все ли наследники приняли наследство, либо исполнителю завещания или наследственному имуществу.Очередность погашения расходов: 1) в первую очередь возмещаются расходы по болезни и похоронам наследодателя;2) во вторую очередь — расходы на охрану наследства и управление им;3) в третью очередь — расходы, связанные с исполнением завещания.Указанная очередность возмещения расходов имеет нравственное и экономическое обоснование. Затраты, возмещение которых предусматривается в первую очередь, являлись неотложными как обусловленные личными обстоятельствами болезни и смерти наследодателя. Расходы других очередей связаны с вопросами наследства, они производятся в течение определенного времени после открытия наследства и относятся не к неотложным.Особенности возмещения отдельных видов расходов по болезни и похоронам наследодателя, охране и управлению наследством обусловлены назначением и характером произведенных затрат.Необходимые расходы — расходы на медицинскую помощь по сохранению здоровья и жизни человека.Расходы на достойные похороны включают оплату ритуальных услуг в соответствии с религиозными и иными обычаями и традициями, соблюдение которых признается необходимым в кругу семьи, рода, социального слоя, к которым принадлежал умерший. Если проведение таких обрядов было основано на пожелании наследодателя, необходимость возмещения соответствующих расходов за счет наследства не может вызывать сомнений.

Отношения общей собственности возникают, если двум и более лицам принадлежит на праве собственности имущество в виде неделимой вещи либо принадлежащее им имущество не подлежит разделу в силу закона, либо принадлежащее им делимое имущество признается в силу закона или договора общей собственностью. В соответствии с положениями, закрепленными в п. 4 ст. 244 ГК РФ, право общей собственности может возникнуть, если в собственность двух и более лиц поступает имущество, представляющее собой неделимую вещь, либо на момент поступления в собственность нескольких лиц не подлежит разделу в силу закона, либо законом предусмотрено возникновение общей собственности на делимое имущество.Если при поступлении имущества в собственность нескольких лиц оно в силу закона не подлежит разделу, что имеет место при наследовании, такое имущество признается общей собственностью этих лиц согласно п. 4 ст. 244 ГК РФ.Наследство можно определить как имущество, которое после смерти наследодателя не разделено, выступает как единое целое. Субъектами общей собственности могут быть лишь физические лица, относящиеся к соответствующей очереди наследников, призванной к наследству.Как правило, в завещании наследодатель указывает, какое имущество является совместной собственностью и как его следует разделить.В завещании может быть указано, какие конкретные вещи, входящие в состав наследства, кому из наследников предназначены (от. 1122 ГК РФ). В таком случае нельзя говорить об общей собственности, здесь идет речь о праве собственности на отдельные объекты.В соответствии с положениями, закрепленными вот. 1164 ГК РФ, наследственное имущество поступает в общую собственность наследников, если оно было завещано двум или нескольким наследникам без указания наследуемого каждым изнихконкретного имущества.Имущество может быть завещано с определенным распределением и без определенного распределения конкретно обособленных имущественных объектов между наследниками по завещанию (от. 1122 ГК РФ).Общее основание возникновения права общей собственности на имущество — поступление всего наследства в целом или конкретно обособленного имущества из состава наследства в собственность двух и более лиц. Только наследодатель может обособить имущество, указав на это в завещании.Существуют следующие способы распоряжения наследуемым имуществом: 1) путем указания в завещании конкретно определенной отдельной вещи в целом (автомашины, квартиры и др.) или определенной совокупности вещей (коллекции);2) путем указания завещанной наследнику доли в праве собственности на определенную отдельную вещь.

Раздел наследства — это активные действия со стороны наследников по распределению наследственной массы в зависимости от размера доли, определенной в завещании или по закону. Соглашение наследников признается основанием раздела между ними имущества, поступившего в их общую долевую собственность в порядке наследования (п. 1 ст. 1165 ГК РФ).Каждый наследник, ставший участником общей долевой собственности, действует при разделе наследства как сособственник, обладающий определенной долей в праве общей собственности и возможностью распорядиться ею в целях раздела общей собственности по своему усмотрению, согласованному с другими участниками общей собственности и воплощенному в соглашении, заключенном между участниками общей собственности.Когда речь идет о разделе имущества, находящегося в общей долевой собственности, наследникам предоставляется право по согласованию, какое именно имущество кому будет определено и в каком размере.В том случае, если наследники достигли соглашения о разделе наследуемого ими имущества, они должны заключить договор, соответствующий общим правилам о сделках и договорах, установленным гражданским законодательством РФ.Все наследники, указанные в завещании, могут стать участниками общей собственности на конкретное имущество.Участники отношений общей собственности вправе заключить любое соглашение, не нарушающее прав третьих лиц и иным образом не противоречащее закону: 1) изменить размеры принадлежащих им долей в праве общей собственности;2) устранить общую долевую собственность на имущество, передав последнее в собственность лишь одного из наследников;3) разделить имущество в натуре вне зависимости от соответствия стоимости натуральных частей размеру идеальных долей в праве собственности;4) предусмотреть проведение компенсационных расчетов в денежной или иной форме либо вовсе отказаться от компенсации несоразмерности имущества, выделенного в натуре наследнику, причитавшейся ему наследственной доли и др.Если стоимость наследства, относительно раздела которого наследники — физические лица заключают соглашение, превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, соглашение о разделе наследства должно быть совершено в письменной форме (от. 161 ГК РФ).Соглашение наследников о разделе наследства является актом, на основании которого регистрирующий орган обязан провести государственную регистрацию прав наследников на недвижимое имущество независимо от того, соответствует ли соглашение наследников о разделе наследства свидетельству о праве на наследство.

Охрана интересов зачатого, но не родившегося наследника (nasciturus’a)  — при разделе наследства является гарантией для этого ребенка, что впоследствии он унаследует определенную часть имущества, оставленную ему наследодателем. Таким образом, если установлено, что, к примеру, супруга умершего беременна, необходимо дождаться рождения ребенка. Ребенок должен обязательно родиться живым. Только после рождения ребенка происходит призвание к наследованию других граждан, имеющих с ним равное право на наследственное имущество.Только после рождения наследника окончательно устанавливается круг правопреемников, их права на наследство и условия реализации этих прав.Несовершеннолетними признаются граждане , не достигшие 18 лет (ст. 21 ГК РФ). Охрана и защита их прав и интересов возложена на родителей и усыновителей несовершеннолетних, а при их отсутствии, лишении родителей родительских прав или оставлении родителями своих детей без родительского попечения — на опекунов и попечителей.Недееспособными признаются лица, которые вследствие психического расстройства не могут понимать значения своих действий или руководить ими. Решение о признании гражданина недееспособным принимается судом в соответствии с нормами Гражданского процессуального кодекса РФ от 14 ноября 2002 г. N2 138-ФЗ (ГПК РФ) с (в последними изм. и доп. от 27 декабря 2005 г.).При разделе наследства между наследниками, в составе которых имеются несовершеннолетние граждане, родители последних обязаны учитывать интересы своих детей, соблюдая при этом требования ст. 37 ГК РФ в силу прямого указания ст. 1167 ГК РФ и в соответствии со ст. 6 °Cемейного кодекса РФ от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (СК РФ) (с последними изм. и доп. от 28 декабря 2004 г.).В том случае, если наследственное имущество переходит в общую собственность наследников, состоящих в родстве между собой (родители), среди которых есть несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане и их родители, являющиеся их законными представителями, не может заключаться соглашение о разделе наследства между указанными наследниками.Орган опеки и попечительства должен быть уведомлен: 1) о составлении договора о разделе наследства, если раздел осуществляется по соглашению между наследниками;2) о рассмотрении дела о разделе наследства в суде, если споро разделе между наследниками стал предметом судебного разбирательства.Орган опеки и попечительства дает свое заключение относительно того наследственного имущества, которое полагается несовершеннолетнему наследнику. Согласие органа опеки предшествует соглашению о разделе имущества между другими родственниками.

В том случае, когда необходимо разделение имущества, находящегося в собственности нескольких лиц, между ними заключается соглашение о разделе. Наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли вещи, находившейся в общей собственности, перед наследниками, которые ранее не являлись участниками общей собственности (от. 1168 ГК РФ).Если в состав наследства входит жилое помещение, преимущественное право принадлежит наследнику при соблюдении следующих условий: 1) на момент открытия наследства наследник должен проживать в наследуемом жилом помещении. Срок проживания не является существенным условием;2) у наследника отсутствует другое место для проживания.В том случае, если предметом спора при разделе являются предметы домашнего обихода и обстановки, преимущественное право на них принадлежит тем лицам, которые проживали с наследодателем и пользовались данными предметами.При этом не имеет значения срок, в течение которого наследники проживали совместно с наследодателем.В том случае, если предметы обычной домашней обстановки и обихода явились предметом завещательных распоряжений, они переходят по праву наследования к лицам, указанным в завещании.Законодательством установлен специальный срок, в течение которого наследник, имеющий преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода, может осуществить это право при разделе имущества — 3 года.Согласно ст. 1170 ГК РФ наследник, получающий по праву преимущества наследство сверх полагающейся ему наследственной доли, обязан при разделе наследства предоставить другим наследникам компенсацию способами, в соответствии с которыми устанавливаются компенсационные обязательства между ним и другими наследниками.Цель компенсационных обязательств — устранить несоразмерность получаемого наследниками имущества при разделе наследства с причитающейся им долей. Существуют следующие виды компенсационных обязательств : 1) перераспределение наследственного имущества в натуре;2) ситуация, при которой с наследником производится обмен не полученной им наследственной доли другого имущества в натуре или имущественных прав не из состава наследства, а из состава имущества наследника, который получил наследственное имущество сверх причитающейся ему доли;3) произведение выплат наследникам денежных сумм, эквивалентных стоимости принадлежащих им наследственных долей.

В соответствии со ст. 67 ГК РФ хозяйственные товарищества и общества, а также производственные кооперативы являются юридическими лицами, наделены общей правоспособностью и имеют в частной собственности обособленное имущество, их уставный (складочный) капитал разделен на доли (вклады) участников, а также доли в имуществе производственного кооператива. От организационно-правовой формы юридического лица зависит состав переходящих по наследству прав (доля в складочном капитале, акции акционерного общества, доля в имуществе производственного кооператива).Выделяют два подхода к регулированию наследования прав в зависимости от организационно-правовой формы юридического лица: 1) когда наследодатель состоит в полном товариществе, является полным товарищем в коммандитном товариществе, в обществе с ограниченной или дополнительной ответственностью, в производственном кооперативе;2) когда наследодатель является акционером вакционерном обществе или вкладчиком коммандитного товарищества.При наследовании акций акционерного общества наследники становятся участниками-акционерами (открытого или закрытого) акционерного общества.Потребительский кооператив — добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов. ГК РФ выделяет следующие виды потребительских кооперативов : 1) потребительские общества;2) потребительские союзы;3) гаражные, жилищно-строительные, жилищные и другие кооперативы.Наследник, унаследовавший членство в кооперативе, автоматически становится его участником.Имущество члена крестьянского хозяйства может быть унаследовано по завещанию либо по закону.По общему правилу земельный участок и средства производства, принадлежащие крестьянскому (фермерскому) хозяйству, при выходе одного из его членов из хозяйства либо при наследовании лицом, не являющимся членом хозяйства, разделу не подлежат (п. 2ст. 258 ГК РФ).Членом крестьянского хозяйства может стать гражданин в возрасте 16 лет, соответственно несовершеннолетние, призванные к наследованию, становятся членами крестьянского хозяйства, но с условием, что в хозяйстве имеются еще и другие — совершеннолетние идее способные.В том случае, когда необходимо разделение имущества между бывшими членами крестьянского хозяйства и (или) наследниками, между ними заключается соглашение.

Предприятие — это имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 132 ГК РФ), признаваемый в целом недвижимостью. Предприятие или его часть может быть объектом купли-продажи, залога и других сделок, связанных с установлением, изменением и прекращением вещных прав (п. 2 ст. 132 ГК РФ).В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, долги, а также права на обозначения и другие исключительные права (ст. 132 ГК РФ). Значит, при наследовании предприятия к наследнику переходят материальные и нематериальные виды имущества.До принятия наследства, в состав которого входит предприятие, может потребоваться доверительное управление данным имущественным комплексом.Права на предприятие возникают с момента государственной регистрации. Предприятие должно быть зарегистрировано к моменту открытия наследства.Закон определяет специальные правила раздела наследства, в которое входит предприятие, в зависимости от того, является наследник индивидуальным предпринимателем или коммерческой организацией. Согласно п. 1 ст. 1178 ГК РФ наследник, который на момент открытия наследства зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, или коммерческая организация, которая является наследником по завещанию, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение входящего в состав наследства предприятия в счет своей наследственной доли.Если среди наследников окажется несколько лиц, обладающих преимущественным правом на получение предприятия в счет своей доли наследства, то между ними заключается соглашение о выплате компенсации несоразмерности получаемого наследственного имущества с наследственной долей остальным наследникам.Если никто из наследников не обладает преимущественным правом наследования предприятия или не воспользовался им, предприятие, входящее в состав наследства, разделу не подлежит. Такое предприятие поступает в общую долевую собственность наследников в соответствии с причитающимися им наследственными долями, если соглашением наследников не предусмотрено иное.Соглашением может быть предусмотрено, что предприятие в целом поступает в собственность одного из наследников. По соглашению наследники могут перераспределить свои наследственные доли в предприятии.Преимущественное право распространяется в случаях, когда к наследнику переходит в порядке наследования несколько предприятий. Наследники предприятия несут полную материальную ответственность по его долгам.

В соответствии со ст. 129 ГК РФ вещи делятся на три группы: 1) имеющие возможность свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке правопреемства;2) изъятые из оборота в силу закона;3) ограниченные в обороте.К вещам, ограниченным в гражданском обороте, относятся те виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам гражданского оборота, либо нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению. К ним относятся: оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические и психотропные средства.Оружие —устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов (ст. 1 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (с последними изменениями от 29 июня 2004 г.)). В соответствии с положениями указанного ФЗ оружие делится на гражданское (сюда относится в том числе газовое, охотничье, сигнальное и другое оружие), служебное (предназначенное для использования должностными лицами государственных органов и частных детективных и охранных агентств), боевое ручное стрелковое и холодное (предназначенное для решения боевых и оперативно-служебных задач, принятое на вооружение Минобороны России, МВД России, ФСБ России и другими государственными службами).К оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортивные снаряды, которые конструктивно схожи с оружием.К наркотическим средствам и психотропным веществам относятся вещества синтетического либо естественного происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ. При принятии в наследство вещей, ограниченных в гражданском обороте, не требуется специального разрешения. Впоследствии новый собственник таких вещей должен будет получить данное разрешение.Оружие по наследству может переходить только к лицам, достигшим совершеннолетия (18-летнего возраста), и только в исключительных случаях — к лицам, достигшим 16 лет.При производстве описи нотариус, обнаруживший вещи, ограниченно находящиеся в гражданском обороте (оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и т. д.), обязан сообщить об этом по отдельной описи представителю органов внутренних дел РФ.Затем в течение 3 дней производится опись указанных вещей, и принимаются меры к их охране.Если наследником в течение 1 года не будет получено разрешение, к такому наследнику необходимо принимать меры, аналогичные применяемым к наследникам, которым в получении разрешения отказано.

Согласно ст. 6 Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ЗК РФ) (с последними изм. и доп. от 17 апреля 2006 г.) объектами земельных отношений являются : 1) земля как природный объект и природный ресурс;2) земельные участки;3) части земельных участков.Земельный участок как объект земельных отношений — часть поверхности земли, границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке. Право собственности на земельный участок распространяется на находящиеся в границах этого участка поверхностный (почвенный) слой и замкнутые водоемы, находящиеся на нем лес и растения (п. 2 ст. 261 ГК РФ). Аналогичные требования распространяются на права пожизненного наследуемого владения. Права на землю переходят и к наследникам. На принятие наследства, в состав которого входит земельный участок, специального разрешения не требуется (от. 1181 ГК РФ).Иностранные граждане и лица без гражданства не могут обладать на праве собственности земельными участками, находящимися на приграничных территориях, перечень которых устанавливается Президентом РФ, земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения.Согласно ФЗ от 21 июля 1997 г. N2 122-ФЗ «О государственной регистрации недвижимого имущества и сделок с ним» (с последними изм. и доп. от 17 апреля 2006 г.) право пожизненного наследуемого владения на земельный участок подлежит государственной регистрации.При жизни наследодатель должен оформить право собственности на принадлежащий ему земельный участок, иначе он не перейдет по наследству к его родственникам.Существуют ситуации, при которых земельный участок принадлежит сразу нескольким лицам (право общей долевой собственности). В этом случае участок наследуется сразу несколькими лицами. Раздел данного земельного участка возможен только при условии, что размер каждого из вновь образованных земельных участков будет не менее минимального размера, установленного земельным законодательством для участков соответствующего целевого назначения.В соответствии с земельным законодательством при получении в наследство земельного участка или права пожизненного наследуемого владения земельным участком по наследству к наследникам переходят также находящиеся в границах этого земельного участка поверхностный слой, замкнутые водоемы, находящиеся на нем лес и растения.При аренде указанного участка наследник получит указанное право на оставшийся срок, если в договоре не указано иное.Владелец земельного участка на праве пожизненного наследуемого владения может передавать его по завещанию и по закону.Землевладелец вправе определить юридическую судьбу своего земельного участка только путем передачи его по наследству (п. 2 ст. 21 ЗКРФ).

В состав наследства могут входить как вещи, так и субъективные права умершего: получение заработной платы и иных платежей. К категории денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, отнесены: 1) заработная плата;2) платежи, приравненные к заработной плате, представляющие собой начисляемые в пользу физических лиц суммы вознаграждения, которые являются объектом налогообложения единым социальным налогом;3) пенсии как вид социального обеспечения, представляющие собой ежемесячные денежные выплаты;4) стипендии, являющиеся регулярными денежными социальными выплатами, выдаваемыми студентам государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования;5) пособия по социальному страхованию, представляющие собой краткосрочные или единовременные денежные выплаты, которые производятся за счет Фонда социального страхования РФ в целях компенсации гражданам утраченного заработка или трудового дохода;6) возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью;7) алименты, которые представляют собой либо денежные суммы, либо другие материальные средства, предназначенные для содержания конкретного члена семьи.Денежные суммы, предоставляемые гражданину в качестве средств к существованию могут признаваться законом средствами, за счет которых гражданин обязан выполнять свои обязанности по предоставлению содержания определенному кругу нуждающихся в этом лиц. Причина, по которой наследодатель не получил причитающиеся ему суммы заработка при жизни (уважительная или неуважительная), значения не имеет.Если наследодатель не успел получить заработную плату, то члены его семьи после его смерти имеют право на ее получение.Наследники могут получить данные суммы в течение 4 месяцев со дня открытия наследства. К имуществу, предоставленному наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях, относится: 1) имущество, переданное наследодателю государственными или муниципальными органами социальной защиты;2) имущество, переданное иными государственными и муниципальными органами. Государство наделило особыми правамии обязанностями органы социальной защиты населения, медицинские учреждения и другие учреждения по оказанию помощи инвалидам в улучшении условий их жизни и труда предоставлять на льготных основаниях необходимое для жизни и здоровья инвалидов имущество (например, инвалидные коляски).

В соответствии с Указом Президента РФ от 2 марта 1994 г. № 442 «О государственных наградах Российской Федерации» (с последними изм. и доп. от 28 июня 2005 г.) государственные награды РФ — это высшая форма поощрения граждан за выдающиеся заслуги в защите Отечества, государственном строительстве, экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности и иные выдающиеся заслуги перед государством. Государственными наградами РФ являются: 1) звание Героя РФ, ордена, медали, знаки отличия РФ;2) почетные звания РФ, перечень которых утвержден указанным нормативным актом.При выдаче награды гражданин получает также соответствующие документы к ней.По наследству могут переходить не только государственные награды, но и государственные и негосударственные почетные, памятные и иные знаки. В порядке наследственного правопреемства переходят также государственные награды и знаки в составе коллекций.Наследование указанных наград и знаков происходит в общем порядке и на основаниях, установленных ГК РФ.Институт наследования государственных наград, почетных и памятных знаков как составная часть нового наследственного права внутренне согласован с другими его положениями, регулирующими переход принадлежавших наследодателю прав к его преемникам, в частности, с понятием наследства, общими основаниями наследования.Преимущества и льготы, предоставленные наследодателю как лицу, удостоенному государственных наград, имеют строго личный характер, не являются оборотоспособными и по наследству не передаются (ст. 1112 ГК РФ).Государственные награды не включаются в состав наследства при наличии двух условий: 1) должны быть государственные награды, которых был удостоен сам наследодатель;2) награды подпадают под действие законодательства о государственных наградах РФ.К государственным наградам РФ относятся: орден «За заслуги перед Отечеством», орден Мужества, орден Почета, орден Дружбы, орден Жукова и другие ордена — всего 13 орденов, медаль «За отвагу», медаль Суворова, медаль Ушакова, медаль Жукова и другие медали — всего 13 медалей, три знака отличия: «Золотая Звезда», «За безупречную службу», Георгиевский крест.Государственные награды РФ и государственные награды СССР, которых был удостоен умерший гражданин РФ, не признаются объектами наследственного правопреемства.К государственным наградам, принадлежавшим наследодателю, могут относиться награды, которые не являются его личными наградами, но которые были наградами его родственников либо приобретен ы от других лиц для целей коллекционирования.

Выделяют различные подходы к наследованию имущественных и личных неимущественных прав автора. Переход по наследству имущественных прав презюмируется (права на получение вознаграждения за использование произведения), и круг переходящих по наследству личных неимущественных прав очерчен в законодательстве неопределенно. Закон РФ от 9 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» (с последними изм. и доп. от 20 июля 2004 г.) устанавливает определенный срок, на который к наследникам переходят авторские правомочия.Авторское право переходит по наследству.По наследству не переходят следующие права: 1) авторства;2) на имя;3) на защиту репутации автора произведения.После принятия наследства охрану авторских прав осуществляют наследники. Срок этих правомочий не ограничивается.В том случае, когда автор не завещает никому свои произведения, охрану и защиту указанных прав осуществляет специально уполномоченный орган РФ.Согласно п. 4 ст. 27 Закона «Об авторском праве и смежных правах» авторское право на произведение, созданное в соавторстве, действует в течение всей жизни и 70 лет после смерти последнего автора, пережившего других соавторов.Согласно п. 2 ст. 11 Закона РФ от 23 сентября 1992 г. N9 3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (с последними изм. и доп. от 2 февраля 2006 г.) исключительное (имущественное) право на программу для ЭВМ или базу данных переходит по наследству в установленном законом порядке.По наследству передаются и права, связанные с патентами. Для получения по наследству права на патент наследник по закону должен иметь свидетельство о праве на наследство, выданное соответствующей нотариальной конторой или нотариусом.После получения свидетельства о праве на наследование новый патентообладатель должен зарегистрировать свои права в Роспатенте.Наследник по завещанию тоже должен иметь свидетельство о праве на наследство.В свидетельстве на наследство указывается конкретный патент, который переходит по наследству, либо право его получения. Такое указание может быть сделано и в общем виде (в наследственную массу в этом случае входят также все патенты на изобретение, полученные наследодателем).В случае отсутствия наследников патентообладателями в результате наследования могут стать РФ и другие публично-правовые образования (субъекты РФ, муниципальные образования).Применительно к РФ речь может идти о наследовании по завещанию и о наследовании выморочного имущества.Имущество наследодателя признается выморочным, если: 1) отсутствуют наследники по закону и по завещанию;2) наследники не приняли наследство.

Вклад — это определенная денежная сумма, которая вносится физическими либо юридическими лицами в валюте РФ или иностранной валюте в банки, находящиеся на территории РФ. При этом с вкладчиком заключается договор банковского вклада либо договор банковского счета, включая капитализированные (причисленные) проценты на сумму вклада. В соответствии с положениями, закрепленными в ст. 1128 ГК РФ, права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке, могут быть по усмотрению гражданина завещаны посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет.Соответственно завещательное распоряжение приравнивается к нотариально заверенному завещанию.Наследодатель должен лично подписать завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке, проставить дату его составления. Затем служащий банка, имеющий право исполнять распоряжения клиента в отношении средств на его счете, должен подписать соответствующее завещательное распоряжение.Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с правилами ГК РФ. Эти средства выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним.Распоряжение денежными средствами, находящимися на счете в банке, осуществляется двумя основными путями: 1) путем указания в завещании (общий порядок);2) путем специального завещательного распоряжения, которое может быть составлено как применительно к денежным средствам, внесенным гражданином во вклад, так и находящимся на любом счете в банке или ином кредитном учреждении (например, на банковском счете индивидуального предпринимателя) (специальный порядок).Форма завещательного распоряжения правами на денежные средства — обязательно письменная, составляется в том филиале банка (другого кредитного учреждения), в котором находится счет.На практике встречаются случаи, когда наследник (либо лицо, указанное в завещательном распоряжении) не дожило до дня смерти вкладчика либо умерло в один день с ним. В таких случаях завещательное распоряжение утрачивает свою силу. В результате денежные средства, которые находятся на этом вкладе, будут наследоваться в общем порядке в соответствии с очередностью наследования имущества наследниками.Страховая денежная сумма — это сумма, которая была застрахована при жизни наследодателя. Страховая сумма наследуется в общем порядке аналогично страхованию вкладов.

Согласно Гражданскому кодексу РФ граждане вправе приобретать права собственности на имущество на основании договора купли-продажи, мены, дарения или другой сделки об отчуждении этого имущества. Согласно абзацу 2 п. 2 ст. 218 ГК РФ в случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.Согласно ст. 1111 ГК РФ наследование осуществляется по закону или по завещанию.Наследство по действующему законодательству открывается в двух случаях: 1) при смерти наследодателя;2) в случае объявления его умершим.Согласно ст. 45 ГК РФ гражданин может быть объявлен судом умершим, если по месту его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение 5 лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, — в течение 6 месяцев.Бывают ситуации, при которых умирает один из собственников квартиры. В таком случае, если квартира приватизирована, происходит наследование «права в общей совместной собственности на квартиру». Однако поскольку наследник, указанный завещателем, не может стать собственником всей квартиры, необходимо определение доли умершего в общем имуществе.После смерти одного из собственников квартиры нотариус по заявлению наследников заводит наследственное дело. Если между наследниками отсутствует спор о праве, нотариус просто составляет соглашение об определении долей всех собственников в праве общей собственности на квартиру.Соглашение обязательно составляется в письменной форме, удостоверяется нотариусом в течение 6 месяцев со дня открытия наследства, т. е. после того, как нотариус установит тех лиц, которые призваны к наследованию, при представлении правоустанавливающих документов на квартиру.За удостоверения соглашения нотариусу уплачивается государственная пошлина.В том случае, если переживший сособственник является единственным наследником, порядок оформления наследства изменен. При этом переживший сособственник подает заявление по месту открытия наследства, в котором указывается, что доли в общей собственности с умершим наследодателем являются равными. Соглашение об определении долей не требуется.Когда переживший сособственник является супругом умершего и квартира приобретена супругами во время совместного проживания и за общие средства, половина квартиры умершего супруга (сособственника) определяется в порядке ст. 75 Основ законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 (с последними изм. и доп. от 1 июля 2005 г.) путем оформления свидетельства о праве собственности.

Наследование — это определенный процесс, при котором права и обязанности умершего лица — наследодателя переходят к его наследникам в соответствии с нормами наследственного права РФ. Существует ряд основных характерных признаков наследования . К ним можно отнести: 1) переход прав и обязанностей наследодателя рассматривается как процесс универсального правопреемства;2) переход прав и обязанностей осуществляется строго в рамках наследственного права и в соответствии с нормами гражданского законодательства.Наследственный процесс — это определенный способ осуществления судопроизводства по наследственным делам. Это урегулированная нормами гражданского права деятельность суда по рассмотрению и разрешению наследственных дел, а также деятельность других лиц, участвующих при рассмотрении и разрешении гражданских дел, связанных с наследством. Выделяют следующие стадии наследственного процесса : 1) обращение в суд с заявлением, в котором указано, какое именно право наследника или другого лица было нарушено и подлежит защите. С подобным заявлением может обратиться сам наследник, его законный представитель, представитель по защите нарушенных прав граждан;2) предварительное судебное заседание;3) непосредственно судебное разбирательство;4) вынесение решения по делу.ГПК РФ установлено, что заявление об установлении факта принятия наследства и места открытия наследства может быть рассмотрено судом в порядке особого производства, если орган, совершающий нотариальные действия, сам не может выдать заявителю свидетельство о праве на наследство по мотиву отсутствия или недостаточности соответствующих документов, необходимых для подтверждения в нотариальном порядке факта вступления во владение наследственным имуществом.Судом может быть вынесено решение об отказе в выдаче свидетельства о праве на наследство. В таком случае заинтересованное лицо вправе обратиться в суд не с заявлением об установлении факта принятия наследства и места открытия наследства, а с жалобой на отказ в совершении нотариального действия.Необходимость установления факта принятия наследства в судебном порядке возникает в большинстве случаев тогда, когда заинтересованным лицом пропущен установленный гражданским законодательством (от. 1154 ГК РФ) срок принятия наследства или в иных случаях, когда нотариус не может оформить свидетельство о праве на наследство. В тех случаях, когда нотариус имеет право установить факт принятия наследства, но отказывает в выдаче свидетельства о праве на наследство, его действия подлежат обжалованию в порядке, предусмотренном гл. 37 ГПК РФ.

Субъекты судопроизводства по делам, вытекающим из наследственных правоотношений , — лица, участвующие в деле, обязательные участники наследственного судопроизводства, юридически заинтересованные лица. К субъектам судопроизводства по делам, вытекающим из наследственных правоотношений, относятся: 1) наследник или его представитель — т. е. лицо, право которого нарушено. Из-за этого нарушения возбуждается дело особого производства. По наследственным делам заявителями могут быть как граждане, так и юридические лица или их представители. Например, это может быть гражданин, для которого устанавливаемый факт порождает определенные права; члены семьи гражданина, признаваемого ограниченно дееспособным; граждане или организации из числа лиц, участвующих в деле, материалы судебного производства по которому утрачены, и т. д.Заявители являются лицами, участвующими в деле (ст. 34 ГПК РФ). Поэтому они наделены правами и обязанностями лиц, участвующих в деле (ст. 35 ГПК РФ). В связи с отсутствием спора о праве невозможно применение типично исковых институтов — признания иска и отказа от иска, мирового соглашения, встречного иска ит.д.;2) к участию в делах особого производства привлекаются другие заинтересованные лица.В число других заинтересованных лиц входят граждане, имеющие прямую материально=правовую заинтересованность в деле; лица, на которых возлагается обязанность реализовать право, подтвержденное установленным фактом:а) прокурор;б) органы опеки и попечительства;в) государственный нотариус или нотариус, занимающийся частной практикой, совершивший нотариальное действие или отказавший вето совершении.В судопроизводстве по делам, вытекающим из наследственных правоотношений, может участвовать прокурор.В протоколе судебного разбирательства по делам особого производства отражается отсутствие спора о праве наследования. Заявитель должен доказать те обстоятельства, на которые он ссылается в заявлении. Предмет доказывания разнится в зависимости от категории дел особого производства. По делам об установлении юридических фактов в предмет доказывания входят не только сами юридические факты, но и обстоятельства, связанные с невозможностью установить факт в несудебном порядке. В гражданско-процессуальном законодательстве прямо предусмотрены случаи необходимости применения отдельных средств доказывания. Например, при рассмотрении дела о признании завещания гражданина недействительным судья в порядке подготовки дела к судебному разбирательству может при наличии достаточных данных решить вопрос о назначении экспертизы для определения его действительности.

Доказательства по делу — это полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Источниками доказательств согласно ГПК РФ могут являться объяснения сторон и треть их лиц, показания свидетелей, письменные и вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи, заключения экспертов.В соответствии со ст. 56 ГПК РФ: 1) каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом;2) суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.Стороны и лица, участвующие в деле, представляют все необходимые доказательства по делу. Наряду с основными доказательствами стороны вправе предоставить суду имеющиеся дополнительные доказательства.На суде лежит обязанность в помощи при собирании и истребовании доказательств в таких ситуациях, когда представление необходимых доказательств для заинтересованных лиц затруднительно.Заявитель подает ходатайство об истребовании доказательства, которое должно содержать само доказательство. В ходатайстве указывается, какие обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, могут быть подтверждены или опровергнуты этим доказательством. В необходимых случаях можно указать причины, препятствующие получению доказательства, их местонахождение.В судебном заседании в качестве доказательств могут быть представлены только подлинные нотариальные документы, которые были выданы стороне нотариусом или должностным лицом, чьи действия обжалуются, например: акт описи имущества наследодателя, постановление нотариуса о назначении хранителя наследства, свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов и др.Судебное решение по делам обязательного производства вступает в силу после истечения срока на обжалование. Оно является обязательным для исполнения нотариусом или уполномоченным лицом, действия которых обжаловались.Право обжалования решения суда принадлежит нотариусу, совершившему нотариальное действие или отказавшемуся в его совершении. Нотариус обладает всеми процессуальными правами лица, участвующего в деле, может обжаловать не вступившее в законную силу судебное решение в кассационном, а вступившее в законную силу решение — в надзорном порядке.

В отношении дел, вытекающих из наследственных правоотношений, действуют общие правила искового производства. Исковое заявление о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении в суд может подавать только лицо (физическое или юридическое), в отношении которого совершено нотариальное действие, либо получившее отказ в его совершении.Иногда в суд обращается прокурор (согласно ст. 4 и 45 ГПК РФ) для защиты прав и законных интересов граждан, не имеющих возможности по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам самостоятельно обратиться в суд.Также в суд может обратиться лицо, чьи права и охраняемые законом интересы были или могли быть затронуты нотариальным действием. Указанный истец вправе защищать свое нарушенное право или интерес в порядке искового судопроизводства.Согласно ст. 48 Основ о нотариате нотариус отказывает в совершении нотариального действия, если совершение этого действия противоречит закону или действие подлежит совершению другим нотариусом, или с просьбой о совершении нотариального действия обратился недееспособный гражданин или представитель, не имеющий необходимых полномочий, или сделка, совершаемая от имени юридического лица, противоречит целям, указанным вето уставе или положении, или сделка, за удостоверением которой к нотариусу обратилось заинтересованное лицо, не соответствует требованиям закона, несли документы, представленные для совершения нотариального действия, не соответствуют требованиям законодательства.Если нотариус выносит письменный отказ в совершении нотариального действия, он должен письменно обосновать причины и порядок обжалования отказа.Содержание заявления должно отвечать определенным требованиям. Так, в нем нужно указать все данные для правильного и своевременного его разрешения. В отказе должны указываться: 1) фамилия, инициалы нотариуса или должностного лица, которое совершило нотариальное действие либо отказано в его совершении, местонахождение нотариальной конторы или наименование организации, в которой выполняют свои обязанности нотариус и иные должностные лица;2) какое именно нотариальное действие обжалуется или в совершении какого нотариального действия отказано;3) обстоятельства, явившиеся основаниями для обжалования отказа;4) доказательства, подтверждающие изложенные в заявлении обстоятельства;5) сведения о других заинтересованных лицах, известных заявителю.Рассмотрев заявление, судья должен выяснить все обстоятельства, которые легли в основу требований, связанные стечением указанного срока.

Одной из целей сбора денежных средств при оформлении наследственных прав является пополнению государственной казны. Плательщиками налога являются физические лица, которые в силу закона или по завещанию стали наследниками определенного имущества. Объекты налогообложения: 1) жилые дома;2) квартиры;3) дачи, садовые домики в садоводческих товариществах;4) автомобили, мотоциклы, моторные лодки, катера, яхты, другие транспортные средства;5) предметы антиквариата и искусства, ювелирные изделия, бытовые изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней и лом таких изделий;6) паенакопления в жилищно-строительных, гаражно-строительных и дачно-строительных кооперативах;7) суммы, находящиеся во вкладах в учреждениях банков и других кредитных учреждениях, средства на именных приватизационных счетах физических лиц;8) стоимость имущественных и земельных долей (паев), валютные ценности и ценные бумаги в их стоимостном выражении. Очередность наследования и стоимостноевыражение наследственного имущества предопределяют ставку налога.Существуют определенные категории наследников, которые освобождаются от уплаты налогов. К таким категориям наследников относятся:1) лица, которые получили имущество, переходящее в порядке наследования супругу, пережившему другого супруга;2) наследники жилых домов (квартир) и паенакоплений в жилищно-строительных кооперативах, если наследники (одаряемые) проживали в этих домах (квартирах) совместно с наследодателем (дарителем) на день открытия наследства или оформления договора (дарения);3) наследники по имуществу лиц, погибших при защите СССР и РФ в связи с выполнением ими государственных или общественных обязанностей или в связи с выполнением долга гражданина СССР и РФ по спасению человеческой жизни, охране государственной собственности и правопорядка;4) наследники жилых домов и транспортных средств, переходящих в порядке наследования инвалидам I и II групп;5) наследники транспортных средств, переходящих в порядке наследования членам семей военнослужащих, потерявших кормильца. Если наследник изъявит желание совершить какую-либо сделку с наследуемым имуществом, он должен сначала уплатить налог. Впоследствии налоговый орган выдаст ему справку об уплате налога на наследство.Физические лица, проживающие за пределами РФ, обязаны уплатить налог до получения документа, удостоверяющего право собственности на имущество.Налог взимается при условии выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство.

В соответствии с ч. 1 ст. 333.16 Налогового кодекса (НК РФ) (с последними изм. и доп. от 13 марта 2006 г.) государственная пошлина — это сбор, взимаемый при обращении в государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и (или) к должностным лицам, которые уполномочены в соответствии с законодательными актами РФ, законодательными актами субъектов РФ и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, за совершением в отношении этих лиц юридически значимых действий, за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ. Плательщиками государственной пошлины признаются: 1) организации;2) физические лица.Указанные лица признаются плательщиками в случае, если они: 1) обращаются за совершением юридически значимых действий, предусмотренных главой НК РФ;2) выступают ответчиками в судах общей юрисдикции, арбитражных судах или по делам, рассматриваемым мировыми судьями, несли при этом решение суда принято не в их пользу и истец освобожден от уплаты государственной пошлины в соответствии с указанной главой НК РФ.За совершение нотариальных действий государственная пошлина уплачивается с учетом следующих особенностей: 1) в том случае, если нотариусу или иному уполномоченному лицу приходится выезжать на дом к клиентам, государственная пошлина уплачивается в размере, увеличенном в полтора раза;2) при выдаче доверенности, в которой указано сразу несколько лиц, размер пошлины приравнивается к размеру, который бы уплачивался, если бы был указан один человек;3) если при наследовании по завещанию или по закону имеется не один, а несколько наследников, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, государственная пошлина уплачивается каждым наследником;4) в том случае, если свидетельство о праве на наследство выдается на основании решения суда о признании ранее выданного свидетельства о праве на наследство недействительным, государственная пошлина уплачивается в соответствии с нормами налогового законодательства;5) оценка стоимости наследственного имущества производится исходя из стоимости наследуемого имущества (курса Центрального банка РФ — в отношении иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте) надень открытия наследства;6) оценка стоимости патента, переходящего по наследству, производится исходя из всех сумм уплаченной на день смерти наследодателя государственной пошлины за патентование изобретения, промышленного образца или полезной модели. В таком же порядке определяется стоимость переходящих по наследству прав на получение патента;7) оценка имущественных прав, которые переходят по наследству, рассчитывается исходя из стоимости имущества, установленного на день открытия наследства.

Коллизионное право иностранных государств выделяет ряд основных принципов, которые исходят из определения статута наследования. Исходным принципом многих иностранных государств, таких как Германия, Испания, Венгрия, Греция, Италия, Польша, Португалия и другие является принцип единства статута наследования и принцип единой наследственной массы. Решение вопросов, которые касаются наследования, принадлежит по праву той стране, гражданство которой имеет наследодатель. Данное право исходит из принципа закона гражданства (lexnationalis, lexpatria). Так, в соответствии с абзацем 1 ст. 25 Вводного закона к Германскому гражданскому уложению в Германии статут наследования определяется по закону гражданства наследодателя в момент смерти. В немецком международном наследственном праве принцип единой наследственной массы действует как для движимого, так и для недвижимого имущества.Согласно японскому Закону № 10 «О применении законов» (1898 г.) все отношения по наследованию регулируются законом страны гражданства наследодателя.В соответствии с Гражданским кодексом Испании «наследование регулируется законом гражданства наследодателя, определяемым на момент его кончины, какой бы ни была природа имущества и страна, где оно находится».В Великобритании, США, Австралии и других странах общего права действует принцип коллизионно-правового расщепления наследства. Критерием расщепления наследственного статута является вид имущества — движимое или недвижимое.Примером коллизионной привязки является ст. 12 Законопроекта Австралии «О выборе права» (1992 г.), Титул IV Гражданского кодекса штата Луизиана (США) 1825 г., где наследование недвижимого имущества происходит по закону местонахождения вещи (lex rei sitae), а для движимого наследственного имущества — места жительства (домицилий) наследодателя (lex domicilii). При определении пределов действия статута наследования вопросы отношений по наследованию необходимо отличать от вопросов, являющихся предпосылкой права наследования.Институт наследования в содержательном плане является производным от института права собственности; предметом наследования может быть лишь то, что может быть предметом собственности гражданина (вещные права, имущественные права, принадлежащие данному лицу, права требования и пр.). Существуют также двусторонние договоры между странами . Так, например, согласно Договору между Республикой Беларусь и РФ о равных правах граждан от 25 декабря 1998 г. граждане Республики Беларусь пользуются равными правами с российскими гражданами, и им обеспечивается равное право на приобретение, владение, пользование и распоряжение имуществом на территориях договаривающихся сторон.