Закон стартапа

Янковский Роман Михайлович

11. Интеллектуальная собственность

 

 

Видео к разделу:

Авторское право и смежные права

Патентное право

Средства индивидуализации и ноу хау

Договоры об отчуждении интеллектуальной собственности

Статьи по теме:

Как перестать беспокоиться и начать патентовать

История патентного права в России

12 заблуждений о программах

В Греции, Римской империи, средневековой Европе не было проблем с тем, что мы называем интеллектуальной собственностью (IP – intellectual property). Картины создавали месяцами, часто прямо на стенах (фрески, мозаику). Книги переписывали целыми монастырями, причем рынок книг был настолько мал и закрыт, что авторы при всем желании не смогли бы ограничить тираж своих работ.

Ситуация изменилась с появлением первого тиражного искусства (светской литературы) и печатного станка. Книгопечатание породило пиратство. Поначалу с этим явлением боролись стандартными методами средневековой цензуры (все книги по умолчанию проходили «еретик-контроль»). Однако постепенно издатели и авторы добились смягчения цензуры, а вместо лицензирования и контроля создали совершенно новую концепцию авторских прав (copy-right ⇒ copyright).

 

Авторские права

В чем заключается оригинальность авторских прав в частности и концепции интеллектуальной собственности в целом? Дело в том, что римское и последующее средневековое право работало только с материальными вещами. Так, если должник не возвращал раба (объект права, по римским законам – instrumentum vocale, «говорящее орудие»), можно было предъявить судье-прётору виндикационный иск. Если же кто-то мешал пользоваться имуществом (например, загородив ворота повозкой), предъявлялся другой иск – негаторный и так далее.

Но что делать, если похищен не материальный предмет, а абстрактный объект (текст книги), ведь автор не теряет своей собственности, ему никто не создает препятствий?

Так появилась концепция авторских прав, которые принадлежат создателю произведения, независимо от принадлежности конкретного материального объекта (книги, картины, скульптуры).

Авторские права вместе с патентами, товарными знаками и другими нематериальными объектами относят к интеллектуальной собственности, противопоставляя таким образом материальным объектам права (деньгам, недвижимости, животным, ценным бумагам).

 

Концепция авторских прав

Автор произведения имеет ряд прав на него.

Во-первых, автор имеет право на коммерческое использование произведения (продажу, копирование, исполнение за деньги – словом, любое получение прибыли). При этом коммерческое использование трактуется очень широко. Например, если вам принадлежит кафе и вы включаете там музыку, то должны согласовать плей-лист с автором, который может потребовать отчислений. Поэтому на некоторых дисках или устройствах можно встретить напоминание: «Только для домашнего использования»/«Ноте use only».

Песня «Мама Люба» в исполнении группы «Серебро» звучит в кафе «У Ашота». Это привлекает посетителей, и таким образом кафе «У Ашота» получает дополнительную прибыль. Авторы песни – группа «Серебро» или их доверенные лица (обычно это лейблы) – могут потребовать прекратить несогласованное воспроизведение песни и возместить убытки (недополученную прибыль).

Во-вторых, автор произведения имеет личные, неотчуждаемые права на него, которые принадлежат только ему и которые нельзя передать даже при желании. В первую очередь это право авторства (не путать с авторским правом), то есть право считаться автором произведения, право на указание имени автора. Также существует право на защиту произведения от искажений: так, издатель не может изменить имен героев романа без согласия с автором – это будет считаться искажением.

Авторские права на международном уровне были закреплены еще в Бернской конвенции (1886). Впоследствии сроки защиты авторских прав неоднократно пересматривались, принимались новые документы, но общий принцип остался тем же. Так что регулирование интеллектуальной собственности и, в частности, авторское право во всем мире более-менее единообразно. В России авторские права и вся остальная интеллектуальная собственность регулируются частью IV Гражданского кодекса.

 

Доказывание первенства

Вернемся к авторским правам. С одной стороны, такой подход – возникновение авторского права и наличие возможности пользоваться им только у автора – самый простой из всех возможных. Авторам просто дали формальное право на их произведения: признали, что право может распространяться не только на материальные объекты, но и на текст, изображение, музыку и т. д.

С другой стороны, такой подход вызывает проблемы при доказывании авторства. Поскольку авторские права возникают в момент создания произведения, нигде не регистрируются, не фиксируются, получается, что на практике автором будет тот, кто создал произведение раньше. Чтобы в случае возникновения спора подтвердить свое первенство, авторы вынужденно идут на различные ухищрения.

Конечно, самый простой способ обеспечить авторство – это опубликовать работу под своим именем. Статья в журнале, книга, пост в блоге имеют независимый показатель времени публикации. Но что, если автор не хочет публиковать свою работу? В этих случаях применяется целый ряд «костылей», чтобы привязать произведение к дате.

Определенный вес имеет датировка почты. Особенно это было популярно у советских авторов. Они отправляли книгу самим себе на почту заказным письмом. Если не вскрывать конверт, дата на штемпеле будет подтверждать, что содержимое было у автора (адресата) на определенный момент.

Другой вариант – датирование документа через нотариуса. Нотариус не удостоверяет авторство, его основная задача – устанавливать тождественность документов, подписей и т. д. Однако, например, заверяя подпись, нотариус указывает дату. Можно попросить его заверить подпись на фотографии – и нотариус заверит ее, а также проставит рядом печать и дату заверения: как раз то, что нам и нужно.

Более серьезный вариант – депонирование, то есть ответственное хранение произведения. Эта услуга есть у нотариуса (дороже), а также у ряда негосударственных организаций, связанных с интеллектуальной собственностью (дешевле).

В этом случае вы сможете предъявить суду бумагу о том, что с определенной даты произведение находилось на хранении, например, в Российском авторском обществе. Конечно, это не государственный орган, но практика показывает, что суды доверяют таким бумагам.

 

Содержание произведения

Поскольку права возникают с момента создания произведения, никто не проверяет, имеет ли оно смысл. Чтобы стало понятнее, что я имею в виду, вот пример из рассказа «Летучка» Владимира Сорокина (1978):

– Но в конце проагокне ыаку змрпор, – бодро продолжал Бурцов. – Ротиот проврае аерк щоспаоре рапе енк. Вот, послушайте: «Гораорв а енркно сипиа нашей памяти арпрвпе Оймякон наонернпвеп атратр таежный наренпрно Игарка и другие города.

А что же аропренр кенрвеп качество? Дорога на раеркеп нкене апивпиап хорошо проаркнрн испи Игарка наонрк его центр. И машины раору керверк нрчнро арпр снег, снег и снег. И только ранркнрвпе длч роро на пне таежного великана…»

Да, это произведение тоже защищается авторским правом.

То же самое относится и к абстрактной живописи, и, например, к детским рисункам. Под вопросом разве что произведения нейросетей и права на работы, созданные несубъектами права (например, обезьяна украла у посетителя зоопарка камеру и сделала несколько фотографий).

При таком буквальном толковании произведения как любого объекта, созданного автором, неминуемо возникают спорные вопросы. Например, до какой степени нужно исказить произведение, чтобы считать его новой работой (ведь существуют коллажи, пародии, постмодернистские реинтерпретации и т. д.)? В каждом случае вопрос решается по-разному. Так, книга «Порри Гаттер и каменный философ» – легальна, поскольку является пародией, а вот «Таня Гроттер и магический контрабас» была признана нарушающей авторские права Джоан Роулинг.

Наличие авторских прав у одного творца не мешает творить остальным, ведь авторские права защищают форму, а не содержание, и «Евгений Онегин» не закрыл рынок «лишних людей» для «Героя нашего времени». Поэтому авторское право защищается очень долго: сейчас это 70 лет с момента смерти автора (после смерти правами распоряжаются наследники). Для отдельных ситуаций предусмотрены исключения – добросовестное использование, или fair use, например, когда произведение нужно для научных, образовательных или иных подобных целей.

Основные принципы fair use:

– объем цитирования оправдан его целью;

– указан автор;

– указан источник цитирования, или дана ссылка.

Рома написал учебник «Закон стартапа», в котором использовал фрагмент книги Владимира Сорокина для иллюстрации понятия «объект авторского права». В этом случае имеет место добросовестное использование произведения в учебных целях: автор указан, ссылка дана (хотя и не по ГОСТу).

Что происходит, когда срок действия авторских прав наконец заканчивается? Произведение переходит в общественное достояние (public domain). Это означает, что его можно использовать как угодно: издавать, продавать и т. д. Да, вы можете издавать, например, русскую классику и при этом никому не платить отчислений. Нельзя только нарушать неимущественные права – право авторства и право на защиту от искажений.

Кто защищает права давно умерших авторов? Поскольку произведением владеет «общество» в целом (достояние же общественное), любой сознательный гражданин, увидев книгу Толстого под фамилией Пупкина, может подать иск в защиту классика.

Срок продолжительностью в 70 лет был таким не всегда.

До присоединения СССР к Женевской конвенции в 1973 году авторское право на фотографии действовало у нас лишь в течение пяти лет с момента съемки. В подобных случаях найти правообладателей сложно, появляются так называемые «произведения-сироты» (orphan works). Вообще, из-за периодических изменений законодательства практически все советские произведения находятся в зоне риска.

В 1992–1993 годах режиссер Юрий Кара снял фильм по «Мастеру и Маргарите» Булгакова.

К тому времени роман находился в общественном достоянии. Однако в 1994 году он снова получил правовую охрану, поскольку авторское право стали исчислять со времени публикации, а не создания, и срок защиты соответственно увеличился до 2037 года. Наследники предъявили режиссеру иск. Суд в порядке исключения встал на сторону режиссера.

Есть и другие нюансы российского авторского права. Так, официальные музеи и собственники объектов культурного наследия обладают правом вето на публикацию фото своих зданий и всего, что находится внутри. Это означает, что использование картины, которая, по идее, перешла в общественное достояние, может быть ограничено или запрещено по иску музея. В этом отношении особенно отличился Эрмитаж. Последний его запрет касался использования «Данаи» Рембрандта в рекламе матрацев. Казалось бы, оправданно, но, помните, сначала «они пришли за матрацами, я молчал…»

 

Смежные права

Маша, активный пользователь «Вконтакте», загрузила в «Аудиозаписи» произведение Моцарта. Через месяц произведение было удалено «в связи с обращением правообладателя». Маша сделала несколько язвительных постов на эту тему: мол, как у произведений давно умершего композитора может существовать правообладатель?

Другие пользователи поддержали Машу и накидали ей в множество примеров того, как по требованию правообладателя удаляли треки с пением птиц, записью городских шумов и другим подобным контентом.

На самом деле ничего удивительного здесь нет. Авторские права могут возникать не только у авторов. Такие права называются смежными («смежные с авторскими») и имеют ту же природу, что и авторские. Разница лишь в том, что обладатель смежных прав не является создателем (автором) произведения.

Так, произведения Моцарта давно находятся в общественном достоянии. Поскольку от Моцарта остались лишь нотные записи, для того чтобы мы могли услышать «Реквием», кто-то должен был исполнить его и записать! Исполнение музыки сильно отличается от состава оркестров, условий записи, инструментов и т. д. Согласитесь, оркестр, потратив время и деньги, может потребовать вознаграждения и это будет справедливо.

Другое смежное право, которое тоже часто встречается, – право транслятора. Например, радиостанция имеет право на защиту своей трансляции, даже если та представляет собой компиляцию из сетов отдельных музыкантов.

 

Защита прав

Концепция авторских прав практически не задействует государство. Не нужно ничего регистрировать, удовлетворять требованиям – требуется лишь доказать первенство. По этой причине авторское право – это право конфликтов. Оно не востребовано в спокойном состоянии, когда авторских прав никто не нарушает; авторские права оживают лишь в случае спора, в частности, судебного спора о прибылях и упущенной выгоде.

Петя познакомился в баре с Леной и поехал к ней домой. Утром Лена вышла купить кофе и круассанов, а когда вернулась, Петя отказался открыть ей дверь. Переговоры ни к чему не привели, и Лена вызвала полицию. Удостоверившись, что она зарегистрирована по этому адресу, полицейские выломали дверь и увезли Петю в отделение.

Та же ситуация и с авторскими правами, только без штампов в паспорте. В каждом случае спора вам придется доказывать свое первенство перед абстрактными Петями и Ленами.

Из-за этого защита авторских прав является долгим и кропотливым делом. Мейджор-лейблы, кинокомпании и подобные гиганты берут на себя судебную и прочую волокиту. Но как быть исполнителям, которые хотят сами зарабатывать на своих произведениях? Они могут обратиться в фирмы, занимающиеся защитой прав; в организации, борющиеся за копирайт. Эти структуры зарабатывают «доением» пиратов исками и штрафами, а музыканты получают с этого определенный процент. Правда, случается и friendly fire.

В Ростове-на-Дону при полном аншлаге прошел концерт рок-группы Deep Purple. Организатором концерта была группа «Юг-Арт». И зрители, и исполнители остались довольны. Музыканты рок-группы получили оговоренный ранее гонорар и отбыли на родину.

Казалось бы, какое продолжение может быть у этой истории? Но оно было и не закончилось до сих пор! Южный филиал «Российского авторского общества» (ЮФ РАО) вдруг решил вступиться за авторские права музыкантов и подал иск в суд с требованием, чтобы «Юг-Арт» выплатило по 30 тыс. Р за каждую песню Deep Purple (всего 450 тыс. Р).

Авторские общества, представляющие авторов, живут на проценты от концертов и продаж дисков. В рассматриваемом случае организатор концерта решил не уведомлять Российское авторское общество, а оно шутить не стало.

В общем, авторские права – самый очевидный способ оформления интеллектуальной собственности без участия государства. Однако он неудобен на практике и неприменим для интеллектуальной собственности, основанной на содержании, а не на форме. В данном случае речь идет об изобретениях (и патентах на них).

 

Патентные права

К XVII–XIX вв. появился еще один вид творчества – техническое, инженерное. Правда, первые изобретатели нередко умирали, так и не увидев свое произведение, поскольку средневековые цеховые правила запрещали модернизировать

производство, чтобы никто не терял работу. Цеха и гильдии получили эксклюзивное право на продажу определенных товаров в пределах региона. Цена товара, заработная плата и условия труда – все это решалось гильдией и, в итоге, привело лишь к ухудшению качества товаров и замедлению развития производства.

Однако со временем изобретатели победили цеховые правила. Изобретения стали активно внедряться в производство и дорабатываться. Соответственно, между отдельными изобретателями стали возникать конфликты по поводу того, кто на самом деле является автором усовершенствования.

Так появилось патентное право, которое по сравнению с авторским имеет иной механизм защиты. В то время как авторское право распространяется даже на бессмысленный набор знаков, патентное право требует конкретного работающего усовершенствования, то есть распространяется на содержание, а не на форму.

 

Объекты патентных прав

Конкретное эффективное усовершенствование может защищаться как изобретение, полезная модель или промышленный образец. Триада разграничивается по требованиям, срокам защиты и формальным признакам:

– изобретение — техническое решение, относящееся к продукту или способу чего-либо;

– полезная модель — решение относительно устройства;

– промышленный образец — решение относительно внешнего вида.

Способ создания плазменной бутылки с помощью паяльной лампы и гаечного ключа – это изобретение (защищается в течение 20 лет). Изобретением также будет, например, формула особо прочного стекла для бутылки.

Специальная бутылка с внутренними отделениями, облегчающими перемешивание, сохраняющая содержимое свежим, – это полезная модель (защищается в течение 10 лет).

Дизайнерская бутылка в форме шара с вогнутыми ребрами и пузырчатой поверхностью – промышленный образец (защищается в течение 5 лет, однако можно четыре раза продлевать защиту, поэтому в сумме – 25 лет, если защита все еще будет нужна).

Патентным ведомством в России является Роспатент – организация, которая ведет базу произведений, куда обязательно заносятся каждое новое изобретение, промышленный образец или полезная модель. Регистрация необходима для юридической защиты: если создатель зарегистрировал (запатентовал) свое изобретение, то он всегда будет считаться правообладателем независимо от притязаний других лиц. Кто первым внесет данные в реестр, тот и будет абсолютным владельцем патента. В отличие от авторского права здесь не нужно никому ничего доказывать, если создатель уже попал в базу патентов.

Появление одного изобретателя, который запатентует ряд ключевых технологий, может серьезно затормозить технологический прогресс. Именно поэтому, как вы наверняка заметили, сроки защиты у патентных прав меньше, чем у авторских – так результаты исследовательских работ скорее попадают в производство и улучшают жизнь людям.

 

Изобретения

Из триады объектов патентных прав изобретения – самые серьезные и самые защищенные. При их регистрации Роспатент руководствуется следующими критериями:

1. Новизна. Изобретение не должно существовать до того, как вы его изобрели. Вы не можете изобрести то, что уже изобретено до вас. Соответственно, при регистрации проверяют, не было ли такое же изобретение занесено в реестр, не является ли оно общеизвестным, не писались ли по этой теме научные статьи до вас и т. д.

2. Промышленная применимость. Изобретение должно выполнять некую функцию, то есть нельзя запатентовать бесполезную вещь.

3. Изобретательский уровень. Изобретение не может быть комбинацией существующих технологий. Изобретательский уровень означает, что ваше изобретение не должно быть очевидным любому специалисту в данной области, который обладает познаниями и сможет понять суть вашего изобретения. Другими словами, если вы изобрели какое-то устройство и показали его специалисту, тот не должен сказать: «Ну, это же очевидная комбинация технологий А и Б».

Напомним, что речь идет именно об изобретениях – к ним требования самые серьезные. Например, для регистрации полезной модели изобретательский уровень не требуется (помните пример про бутылку?)

 

Регистрация

Итак, вы что-то изобрели. Если результат соответствует перечисленным критериям, вы можете подать заявку на изобретение в Роспатент. В течение определенного срока эта организация проведет проверку и зарегистрирует ваше изобретение в базе. Так вы станете патентообладателем и сможете свободно распоряжаться патентом: получать прибыль за его счет, продать его кому-то и т. д.

В патентном праве (как и в авторском) действует право на имя. Кто-то другой, используя ваше изобретение по договоренности с вами, не может сказать, что оно не ваше, а его. Имя автора обязательно должно быть указано.

Подать патентную заявку может любой, но профессионально этим занимаются специалисты с законным статусом – патентные поверенные. У них есть определенные привилегии (прежде всего право представлять интересы иностранцев в Роспатенте). Однако важнее то, что у них есть специализация, которая подтверждается квалификационным экзаменом и практическим стажем. Специализация при этом может быть любой: технической, медицинской и даже филологической. Обращение к патентному поверенному дает определенную уверенность в том, что заявка будет составлена правильно и подана с первого раза.

Полный список патентных поверенных есть на сайте ФИПС:

Помимо объектов авторских и патентных прав есть целый ряд объектов промышленной собственности «где-то между», которые защищаются по смешанному принципу: где-то по авторскому праву, где-то по патентному. Самый распространенный пример – программный код.

 

Права на программы

Когда возник вопрос защиты прав на программы, юристы оказались в сложном положении. С одной стороны, программа – это текст, то есть произведение. Но если охранять ее как произведение по авторскому праву, то даже незначительные правки (изменение названий переменных, перестановка элементов, обфускация) создадут уже новое произведение.

С другой стороны, охрана программы по патентному принципу позволяет оспаривать программы, выполняющие ту же функцию. К тому же непонятно, как учитывать, например, изобретательский уровень.

В итоге в России и Европе остановились на смешанном режиме охраны программ: что-то – из авторского права, что-то – из патентного. Так, в России программа защищается по авторскому праву, но можно запатентовать алгоритм программы, если он привязан к «железу».

Также в России можно получить свидетельство на программу в Роспатенте. Казалось бы, это похоже на патентование, но на самом деле речь идет лишь о депонировании исходного кода программы. Разница в том, что при регистрации программы в Роспатенте никто не проверяет, работает ли она и подавал ли кто-то такой же код до вас. В результате свидетельство на программу – это лишь документ, подтверждающий, что на определенную дату вами представлен определенный текст.

Для сравнения: в США пошли по другому пути, там программы можно патентовать. Причем в силу того, что привлечение юриста обходится очень дорого, патентование стало скорее источником расходов для отрасли. Для решения проблемы заградительных патентов на софт возникло движение за открытый код и свободное программное обеспечение: так появился, например, Фонд свободного программного обеспечения.

 

Средства индивидуализации: фирменное наименование

Помимо произведений и патентов исключительные права распространяются и на другую интеллектуальную собственность, которая называется «средства индивидуализации», другими словами – на названия компаний, товаров, работ и услуг.

Так, в России каждая организация имеет свое название: краткое и полное. Эти сведения заносятся в реестр юридических лиц при регистрации. Если кто-то использует аналогичное наименование и при этом работает в той же сфере, пострадавший имеет право потребовать сменить название и возместить убытки. Поэтому фирменное наименование – тоже объект интеллектуальной собственности, нематериальный актив компании.

Петя зарегистрировал ООО «Пушистик» в Москве и подал иск в отношении ФГУП «Пушистик» из Кемерова. В данном случае Петя ничего не получит, потому кемеровский «Пушистик» не осуществляет аналогичной деятельности, а также был создан раньше (ст. 1474 Гражданского кодекса).

Вася зарегистрировал ООО «Пушистик» и стал продавать тех же пушистиков, что и Петя. Более того, он создал похожую упаковку и открыл сайт, на котором призвал покупать «только оригинальных пушистиков от ООО “Пушистик”». Петя обратился в суд и потребовал возместить убытки; у него есть все шансы на успех.

Более того, Петя также может обратиться в Федеральную антимонопольную службу, поскольку введение потребителя в заблуждение — один из видов запрещенной недобросовестной конкуренции.

 

Коммерческое обозначение

Коммерческое обозначение — это название, которое используется в обороте, но не является фирменным наименованием организации. Иначе говоря, это то название, которое используется фактически.

ООО «Ровно» выпускает рекламную газету «Авось». Конкуренты из АО «Пассаж» выпустили альтернативу – журнал «Новый Авось». «Ровно» обратилось в суд с требованием прекратить использовать чужое коммерческое обозначение.

Коммерческое обозначение защищается точно так же, как и фирменное наименование. Если кто-то использует ваше коммерческое обозначение, вы можете подать иск в суд (или, опять же, пожаловаться в антимонопольную службу).

 

Товарный знак

Фирменные наименования и коммерческие обозначения – важный актив компании, но их защита связана с установлением первенства. Разумеется, было бы куда проще доказать свое право, если бы существовал специальный реестр таких объектов. И он есть: это реестр товарных знаков, в который можно занести название фирмы, продукта, их логотип, форму упаковки и даже (в некоторых странах) запах.

Товарный знак (применительно к услуге он называется знаком обслуживания) примерно соответствует термину «бренд», только последний относится к экономической составляющей идентификатора, а товарный знак – к юридической. Другими словами, бренд не обязательно регистрировать, чтобы он стал брендом; а товарный знак не обязательно является брендом (например, если про него никто не слышал).

Регистрация товарного знака дает следующие преимущества:

– не нужно доказывать, что вам причинили ущерб, – сам факт использования чужого товарного знака незаконен;

– не нужно доказывать первенство – кто первый зарегистрировал знак, у того и первенство;

не нужно доказывать, что вы с конкурентом действуете в одной сфере, – товарный знак регистрируется по отдельным видам деятельности (классам товаров и услуг, МКТУ).

Регистрация по одному или нескольким классам автоматически защищает ваш знак в соответствующей сфере деятельности.

Существует 45 классов МКТУ, 34 для товаров и 11 для услуг. Описание класса включает товары по алфавиту и выглядит так:

Класс 16 – авторучки; альбомы; афиши, плакаты; банты бумажные; билеты; бланки; бланки уведомлений; блокноты; блокноты для рисования, черчения; блокноты с отрывными листами; брошюры; буклеты; бумага; бювары; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; вывески бумажные рекламные; газеты; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; дупликаторы; емкости для сливок бумажные; журналы…

Итак, для бренда действует тот же принцип, что и для патентов: кто первый, тот и прав. Действует соответствующий реестр, причем помимо российского существует и международный реестр (Мадридская система). Заявку в него можно подать из любой страны и получить международную охрану для своего товарного знака.

Помимо стопроцентной доказательной силы в случае спора реестр также помогает в ситуациях, когда ваш товар подделывают и продают без вашего разрешения. Таможня проверяет товарные знаки и, если у импортера нет разрешения, запрещает ввоз товара. У нас запрещен даже параллельный импорт – то есть абсолютно легальные товары нельзя ввозить без согласия производителя. Например, новые автомобили может ввозить только производитель или официальный дилер-импортер.

Товарный знак регистрируется на десять лет, а затем может продлеваться за дополнительную плату неограниченное количество раз. Защита прекращается, если правообладатель вовремя не продлил товарный знак либо более трех лет им не пользуется.

 

Место происхождения товара

Для некоторых товаров важны не только название и производитель, но и место производства. Например, китайское кьянти, в отличие от итальянского, явно не будет пользоваться спросом, ведь потребитель вина доверяет местности, где его изготавливают, а не названию. То же самое касается французского коньяка в сравнении, например, с индийским.

Существует специальный реестр таких названий (мест происхождения товаров). Если производители договорились о внесении названия в реестр, то использовать его в названии продукта смогут все, кто физически находятся в соответствующем месте.

Компания «Абрау-Дюрсо» – российский производитель шампанского – была одной из первых, зарегистрировавших место происхождения товара (МПТ): станица Абрау-Дюрсо, Краснодарский край. Изначально компания собиралась таким способом побороть конкурентов, находящихся в других регионах и производивших шампанское под тем же брендом. Однако впоследствии конкуренты открыли производство непосредственно в Краснодарском крае, что дало им право пользоваться названием «Абрау-Дюрсо» наряду с одноименной компанией. Компания «Абрау-Дюрсо» обратилась в Роспатент, чтобы аннулировать МПТ и потом зарегистрировать это название, но уже как свой товарный знак (это дало бы ей эксклюзивные права на шампанское «Абрау-Дюрсо»). Однако Роспатент отказал в аннулировании МПТ. В экспертном заключении, которое «Абрау-Дюрсо» подала при регистрации МПТ, было указано, что «вина изготовлены из винограда, выращенного в уникальной местности, где близость Черного моря является прекрасным регулятором температуры… Почвы слагаются из известняков, мегрелей, трескунов, представляющих собой отложения мелового и третичного периодов». На основании этого Роспатент счел, что уникальность региона «Абрау-Дюрсо» не позволяет аннулировать МПТ, а следовательно, все зарегистрированные здесь компании могут производить вина с таким названием.

Итак, существует четыре основных вида средства индивидуализации:

– фирменное наименование (название компании);

– коммерческое обозначение (неофициальное название);

– товарный знак, или знак обслуживания (бренд);

– место происхождения товара.

 

Конфиденциальная информация

Защитить интеллектуальную собственность можно не только по авторскому или патентному праву. Предположим, у вас есть информация:

– которая не содержит открытия (не защищается по патентному праву);

– не является брендом или другим обозначением;

– созданная не вами (то есть авторское право на нее не распространить).

Однако вы хотите запретить другому лицу использовать эту информацию. В таком случае нужен договор, на основании которого ваш контрагент не будет использовать информацию без вашего разрешения – соглашение о конфиденциальности (NDA).

Стартапер Вася в рамках сделки передает инвестору внутреннюю информацию о фирме (оборот, количество пользователей и т. д.). Вася категорически не хочет, чтобы эта информация становилась публичной.

Он заключает с инвестором договор, по которому инвестор заплатит за ее публикацию большой штраф.

NDA часто заключают с сотрудниками компании. Это дает определенную гарантию того, что сотрудник не разгласит инсайды конкурентам или иным заинтересованным лицам. Режим конфиденциальности можно «привязать» к чему угодно: например, дополнительно сделать конфиденциальным весь разработанный программистом исходный код – и тот уже не сможет передать его на сторону. Это удобно, однако существует ряд практических сложностей.

Так, чтобы защитить конфиденциальную информацию, вам придется заключить договоры со всеми, кто потенциально может ее разгласить. Далее: самого факта разглашения будет недостаточно для того, чтобы наказать контрагента. Придется доказывать в суде, что разглашение произошло именно по вине контрагента.

Нельзя делать конфиденциальной общедоступную информацию. Начиная распространяться, информация тут же перестает быть конфиденциальной. Следовательно, вам придется доказать, что первоначальная утечка произошла именно от того, кто подписывал договор. Также придется доказывать, что контрагент намеренно разгласил информацию, то есть виновен в ее распространении и нарушении конфиденциальности.

Кроме того, нужно будет доказать еще и то, что разглашение причинило вам убытки (если в договоре не был прописан фиксированный штраф).

Маша подписала NDA с работодателем. Через месяц рабочая информация появилась в Интернете. В суде работодатель доказал, что данной информацией располагала только Маша (файлы были подписаны специальной программой), но та заявила, что ее компьютер взломали неизвестные хакеры. Экспертиза подтвердила факт взлома, и суд принял решение в пользу Маши, поскольку та не была виновата в разглашении.

В российском законодательстве соглашения о неразглашении конфиденциальной информации прямо не описаны. Такие договоры могут квалифицироваться как договоры о передаче секрета производства, или ноу-хау (глава 75 Гражданского кодекса) или как договоре о передаче коммерческой тайны (по закону «О коммерческой тайне»). Коммерческую тайну проще защитить, чем ноу-хау, а за ее разглашение предусмотрена не только имущественная, но также административная и даже уголовная ответственность. Однако чтобы NDA признали договором о передаче коммерческой тайны, придется выполнить ряд дополнительных требований соответствующего закона: вести учет лиц, получивших к ней доступ, нанести на все конфиденциальные документы гриф «коммерческая тайна» и так далее.

Итак, конфиденциальная информация, как и любой объект интеллектуальной собственности, не защищена сама по себе. Оставляя велосипед у подъезда, мы пристегиваем его цепью.

В отношении интеллектуальной собственности «цепей» не так много, а совершить кражу проще простого, тем более что в отличие от велосипеда интеллектуальную собственность можно похитить незаметно.

Производители, конечно, используют и физические способы защиты – аналоги «цепей». Специальные программы защищают от дизассемблирования; фотографии снабжают «водяными знаками»; производители станков и медицинских лазеров встраивают в них датчики, чтобы дистанционно стирать прошивку при попытке подпаяться к платам. Ведь если прошивка станка утечет в Китай, где сделают аналог «для внутреннего пользования», производитель ничего не сможет сделать (разве что подать жалобу в

Таким образом, гарантированно защитить свои права невозможно. Любая система защиты внутри компании схожа с противоугонной сигнализацией. Она не обеспечивает абсолютной защиты, но есть вероятность, что при некотором уровне сложности сигнализации угонщик займется соседней машиной. Так и здесь: при определенном уровне защиты сотрудник скорее напишет свою программу, чем украдет чужую, а пользователь купит лицензионную версию, а не скачает «таблэтку». Все остальное – лицензии Роспатента, соглашения NDA, патенты – лишь инструменты защиты, которая упирается в конкретную ситуацию и конкретных людей.

 

Передача интеллектуальной собственности

Договоры о передаче интеллектуальной собственности имеют особое значение, особенно для объектов, которые защищаются по модели авторского права (например, для программного кода). Для того, кто использует объект, заключение договора с автором – главный способ доказать свою добросовестность в случае конфликта.

Интеллектуальная собственность передается следующими способами:

полностью и навсегда – по одному из гражданско-правовых договоров: договору об отчуждении исключительных прав, договору авторского заказа или «обычному» договору (например, выполнения работ), содержащему условие об интеллектуальной собственности;

– тоже полностью и навсегда, но с отдельными исключениями – по трудовому договору;

– временно в пользование с ограничениями – по лицензионному договору (лицензии).

Эти договоры (кроме трудового) подлежат государственной регистрации, если заключаются по поводу регистрируемого объекта. Так, если вы передаете по лицензии товарный знак или патент на изобретение, договор надо регистрировать в Роспатенте. Договоры о передаче программ или баз данных регистрируются только в том случае, если программа зарегистрирована в Роспатенте и программа передается полностью и навсегда (лицензию регистрировать не нужно).

Вы, конечно же, помните, что передать можно только имущественные права, а не личные неимущественные. Автор не может разрешить, например, использовать чужое имя на титульном листе своей работы (точнее, разрешить-то может, но силы такое разрешение иметь не будет).

 

Переход прав по трудовому договору

Работодатели обычно считают, что права на контент, созданный штатными сотрудниками, по умолчанию принадлежат организации. На самом деле это совершенно не так. Ни то, что создано на оборудовании работодателя, ни то, что сделано в рабочее время, не становится собственностью работодателя автоматически.

Токарь Петя в свою смену вместо того, чтобы заниматься своей работой, выточил на заводском станке гениальный механизм. Завод потребовал передать ему все права на него. Имеет ли он такое право? Нет, поскольку рабочий действовал вне рамок своих рабочих обязанностей. Все, что создано за пределами трудового договора, принадлежит только работнику.

Фактически интеллектуальная собственность переходит к работодателю при одновременном соблюдении следующих условий.

Условие 1. Создание произведения входило в трудовую функцию работника, в его трудовые обязанности (ст. 1370 Гражданского кодекса). Трудовые обязанности могут указываться в трудовом договоре или, если трудовой договор написан общими словами, в дополнительной должностной инструкции. Помните главу про текучку? На работника распространяются все внутренние документы, принятые работодателем.

Условие 2. Результат выполнения задания передан и зафиксирован – в идеале, актом или служебной запиской, содержащей результат (скрины, расшифровки и пр.). В ином случае работник всегда может сказать, что задание не выполнил и, соответственно, не мог никому передать результат.

Маша работала программистом в ООО «Кодер». Однажды она продала часть своего кода конкурентам из ООО «В продакшен». Начальник узнал об этом и вызвал ее на ковер, однако Маша не растерялась и сказала, что переданный конкурентам код писала дома, в нерабочее время.

До тех пор, пока у начальника не будет доказательств того, какой код Маша написала для ООО «Кодер», остановить утечку будет невозможно.

Условие 3. Работник получил вознаграждение, причем заработная плата таковым не считается.

Если не все условия соблюдены, у работника появляются возможности сохранить интеллектуальную собственность за собой. В этом случае он может не ругаться с работодателем, а перейти к конкуренту, захватив с собой все результаты работы.

В ряде случаев полностью соблюсти требования законодательства сложно. Например, фирма занимается разработкой софта, в ней работает множество программистов, которые работают по тикетам и выкладывают обновленный код в общий репозиторий; дублировать это актами и листингом, конечно, странно. Поэтому режим интеллектуальной собственности в организации представляет собой баланс: с одной стороны, закрыть основные риски, с другой – сохранить адекватность в глазах работников.

Например, исходный код можно защитить как ноу-хау по NDA; можно передать на CD/DVD-R и расписаться на них; можно детально прописать порядок загрузки во внешний эталонный репозиторий с персональных аккаунтов. Как вариант, можно вынести все отношения по интеллектуальной собственности в отдельные (авторские) договоры, которые гораздо проще составлять, подписывать и переводить на английский язык для инвесторов.

 

Договоры об отчуждении исключительных прав

Помимо трудовых договоров существуют и «обычные», гражданско-правовые, включающие передачу интеллектуальной собственности (полностью и навсегда).

Договор отчуждения исключительного права – это договор, по которому одна сторона передает другой интеллектуальную собственность за определенную плату. После заключения такого договора забрать интеллектуальную собственность обратно уже нельзя. Этот договор заключается в письменной форме и может быть возмездным или безвозмездным.

На практике совсем безвозмездных договоров стараются избегать, указывая пусть символическую, но все же некую сумму оплаты.

Если помимо самой передачи нужно урегулировать создание интеллектуальной собственности, это можно сделать с помощью авторского договора (договора авторского заказа) или соответствующего условия, включенного в «обычный» договор оказания услуг или выполнения работ.

Проведем аналогию с недвижимостью. Если вам нужен дом, вы можете купить готовый коттедж; можете оформить специальный договор строительного подряда; можете купить гектар земли и заключить договор на выполнение работ по комплексному благоустройству, включающий возведение дома.

Переданную по договору интеллектуальную собственность обратно уже не вернуть. Она передается целиком, и у автора остаются только личные неимущественные права.

Итак, вот итоговый чек-лист по передаче интеллектуальной собственности:

– Договор. У создателя должна быть основа для передачи IP – договор отчуждения исключительных прав, договор авторского заказа и т. д.;

– Фиксация. Передача IP должна быть юридически (документально) зафиксирована. В идеале, конечно, следует распечатать листинг и пришить к акту, но можно и приложить подписанный контакт-диск.

– Оплата. Передача IP должна оплачиваться.

Тимур решил создать новую социальную сеть и нанял программистов Мишу и Диму. Те сваяли ему серверную часть и мобильное приложение, деньги передали наличными, никаких договоров не подписывали. Приведенный Тимуром в проект инвестор начал выяснять подноготную. Тимур обратился к разработчикам с просьбой подписать договор на передачу интеллектуальной собственности задним числом, однако они отказались. В ходе due diligence выяснилось, что разработчики параллельно создали на том же движке свой стартап – приложение для игры в рулетку онлайн.

 

Лицензия

Если вам не нужно передать интеллектуальную собственность насовсем, то подойдет лицензионный договор (лицензия), по которому передается право пользования интеллектуальной собственностью на время и на определенных условиях (можно ограничить использование по времени, территории, тиражу и т. д.) Если лицензия возмездная, то помимо разового платежа можно установить периодические платежи (роялти) – так часто делают разработчики софта.

Важнейшее условие лицензионного договора – может ли владелец объекта интеллектуальной собственности выдать аналогичную лицензию еще кому-нибудь. По этому критерию различают исключительную лицензию («передаю право и обещаю больше никому его не передавать») и неисключительную («передаю право и могу его передать еще кому угодно»). В договоре можно уточнить и другие моменты, например, сможет ли получатель лицензии передавать ее дальше по цепочке (сублицензирование).

Правила пользования сайтом и тому подобные документы – тоже лицензии, потому что пользователь приобретает право ограниченного использования объекта исключительных прав (сайта). Конструкция лицензионного договора используется повсюду. Его необязательно заключать в письменной форме, поэтому кнопка «Я согласен» при установке программы автоматически сделает вас лицензиатом.

В лицензионных договорах на софт практически всегда устанавливают принцип «как есть» (as is), иными словами, «не нравится – не используй». На этом основании лицензиар не отвечает за качество переданного объекта. Интернет-магазины используют эту лазейку, чтобы отказаться от ответственности и не подпадать под законодательство о правах потребителей.

 

Открытые лицензии

Представим ситуацию: вы выложили в Интернет свою фотографию, но хотите ограничить сферу ее использования, например, не хотите, чтобы ее продавали за деньги или использовали в каких-либо произведениях (например, в качестве иллюстрации к на политических сайтах). Все эти ограничения нужно где-то указать. Очевидно, что раз мы имеем дело с ограниченным предоставлением прав на IP, имеет место лицензионный договор. Но писать длинный текст под каждым фото сложно и неудобно – проще дать ссылку на общую лицензию для всех своих фотографий, желательно типовую. Так и работают открытые лицензии: вы выбираете подходящий вариант и ставите ссылку на него.

Например, мой учебник и все его части распространяются по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives. Это значит, что вы можете использовать его, не спрашивая разрешения:

– с обязательным указанием автора;

– только в некоммерческих целях;

– без переработки материала (использование материалов за пределами учебника требует согласования).

Чтобы не описывать условия каждый раз, можно просто поставить небольшой символ – такие разработаны для каждой из многочисленных лицензий Creative Commons. Например, моя лицензия обозначается так:

Открытые лицензии полностью поддерживаются на уровне нашего законодательства; за их нарушение наступают те же санкции, что и за нарушение обычных, «закрытых» лицензий.