Против интеллектуальной собственности

Кинселла Стефан

«Против интеллектуальной собственности» (Against intellectual property)

Стефан Кинселла

— ведущий либертарианский экономист нашего времени. Он заслужил свою высокую репутацию за счет известных работ касательно (так называемой) «интеллектуальной собственности» и авторского права. В предлагаемой Вам работе Кинселла развенчивает мифы о пользе и необходимости интеллектуальной собственности, которая по своей сути является институтом рабства. Книга написана на самом высоком уровне. Рассматриваются как аргументы сторонников ИС, так и противников.

Перевод

:

Жилин Владимир

Статья переведена по заказу

Либертарианской Партии России

Права собственности: материальные и нематериальные

Все либертарианцы приветствуют права частной собственности и соглашаются, что права собственности включают права на материальные ресурсы. Эти ресурсы включают недвижимое (как например, земля, дома) и движимое (например, машины, мебель, часы и т.д.)

[1]

Далее, все либертарианцы поддерживают права собственности человека на собственное тело. Такие права могут быть названы «самовладение», так как подразумевается, что отчуждаемость таких прав находится под вопросом, в отличие от прав на внешние объекты.

[2]

В любом случае, общая точка зрения либертарианцев состоит в том, что все материальные редкие ресурсы — природные или созданные человеческим трудом, движимые и недвижимые, а также тела индивидов — являются предметами правового контроля или «владения» определенных индивидов.

При отходе от рассмотрения материальных (вещественных) предметов точка зрения размывается. Права на защиту репутации (законы о диффамации) или на защиту от шантажа, являются правами на нематериальные вещи. Большинство, если не все либертарианцы выступают против законов о защите от шантажа, многие против идеи защиты репутации.

[3]

Также обсуждаемым является вопрос о защите интеллектуальной собственности (далее используется сокращение ИС). Есть ли у индивида права на продукты его интеллектуальной деятельности, такие как изобретения или письменные работы? Должен ли закон защищать такие права? Ниже я просуммирую текущую ситуацию с защитой ИС. Далее последует обзор текущих либертарианских взглядов на ИС, и я представлю свои соображения на этот счет.

Обзор законов об ИС

Типы ИС

Интеллектуальная собственность — это широкое понятие, которое охватывает несколько различаемых законом типов прав, происходящих от разных видов творческой работы и, так или иначе, связанных с идеями.

[4]

ИС — это права на нематериальные вещи

[5]

идеи

сами по себе (авторские права) или воплощенные в практических реализациях (Том Палмер определяет это следующим образом: «Права интеллектуальной собственности — это права на идеальные объекты, отделенные от материальных носителей, в которых они воплощены».

[6]

В нынешней правовой системе права ИС включают, как минимум, авторские права, торговые марки, патенты и промышленные секреты.

[7]

Авторские права

Авторское право — это право, которым наделяются авторы «оригинальных работ», таких как, например, книги, статьи, фильмы и компьютерные программы. Авторское право дает исключительные права на воспроизведение работы, изготовление производных произведений или публичного исполнения и презентации работы.

[8]

Авторское право защищает только

форму выражения

идей, а не идеи сами по себе.

[9]

Хотя авторское право может требовать регистрации для получения легальных преимуществ, оно не требует регистрации для своего существования. Иными словами, авторское право появляется в тот момент, когда произведение «зафиксировано» на «материальном носителе», и длится в течение жизни автора плюс 70 лет, или всего 95 лет, если авторским право владеет наниматель автора.

[10]

Патент

Патент — это частная собственность на изобретения, которые состоят в устройствах или процессах, выполняющих «полезную» функцию.

[11]

Например, может быть запатентован новый или усовершенствованный тип мышеловки. Патент дает владельцу ограниченную монополию на производство, использование или продажу изобретения. Впрочем, патент на самом деле дает владельцу право

исключения

(т.е. запрещения другим использования патентованного изобретения), патент не обязывает владельца использовать изобретение.

[12]

Не каждое изобретение может быть запатентовано. Верховный суд США, к примеру, выделил три категории непатентуемых объектов: «законы природы, природные явления и абстрактные идеи».

[13]

Однако, использование «абстрактных идей» к какому-либо «практическому приложению», дающему «полезный, конкретный и материальный результат»

[14]

, может быть запатентовано. В США патенты, полученные после 8 июня 1995, действуют двадцать лет с момента подачи заявки

[15]

(по предыдущему закону они действовали 17 лет с даты выпуска).

Промышленные секреты

Промышленным секретом считается секретная формула, устройство или информация, которая дает владельцу конкурентное преимущество до тех пор, пока остается секретной

[16]

Примером может быть формула напитка Coca-Cola®. Промышленные секреты могут содержать информацию, которая недостаточно нова или недостаточно оригинальная для патентования (например, сейсмологическая база данных или список клиентуры). Законы о промышленных секретах предназначены для предотвращения «незаконного присвоения» промышленного секрета и вреда, нанесенного таким присвоением.

[17]

Промышленные секреты защищаются законами штатов, кроме того, недавно выпущен федеральный закон о промышленных секретах.

[18]

Защита промышленного секрета приобретается вместе с декларированием того, что детали объекта являются секретными. Промышленный секрет мог бы существовать неопределенное время, но требования к раскрытию информации, инженерный анализ или независимое изобретение могут уничтожить его. Промышленные секреты могут защищать информацию и процессы, как, например, подборки данных или карты, не защитимые авторским правом, а также защищать исходный код программ, который не раскрывается и поэтому не может быть защищен патентом. Недостаток промышленных секретов в том, что если аналогичное изобретение будет сделано независимо и другой изобретатель получит патент на устройство или процесс, он может запретить первичному разработчику (держателю промышленного секрета) использование изобретения.

Торговая марка

Торговая марка — это слово, фраза, символ или дизайнерское решение, используемое для

идентификации

продаваемых товаров или услуг, и выделения их среди других производителей. К примеру, торговая марка Coca-Cola® и дизайн упаковки идентифицирует продукцию компании и отличает ее от конкурентов, таких как Pepsi®. Законы о торговых марках предотвращают «нарушение» конкурентами торговых марок, т.е. использования конкурентами похожих марок, которые могут по ошибке идентифицироваться потребителем как продукция первичной компании. В отличие от авторских прав и патентов права на торговую марку могут продолжаться неопределенное время, если производитель использует марку. По условиям федерального законодательства, права на торговую марку длятся 10 лет, затем должны обновляться каждые 10 лет.

[19]

Другие права, связанные с защитой торговых марок, включают защиту от подрыва

[20]

, некоторых форм киберсквоттинга

[21]

, и других приемов нечестной конкуренции. ИС также включает некоторые последние инновации, как, например, скрытая защита работ, доступная разработчикам интегральных схем

[22]

, защита

уникальности

, аналогичная авторскому праву, для корпусов мотолодок

[23]

, и предполагаемая защита

уникальных

баз данных и подборок информации.

[24]

В США патентные права почти исключительно регулируются федеральным законом, с тех пор, как Конституция дала Конгрессу право «способствовать техническому прогрессу и развитию искусств».

[25]

Несмотря на то, что источник патентов — федеральное законодательство, многие аспекты, такие как

владение

патентами, регулируются законодательством штатов, которое различается от штата к штату.

[26]

В отличие от патентов, федеральные торговые марки не описаны в Конституции в явном виде и базируются на межштатных торговых соглашениях, и, следовательно, регулированию подлежат только те из них, которые участвуют в торговле между штатами.

[27]

Торговые марки штатов пока еще существуют, так как законодательство штатов пока не полностью перекрывается федеральным. Промышленные секреты в общем случае пока защищаются на уровне штатов.

Многие непрофессионалы, в том числе и либертарианцы, имеют смутное представление о концепции и законодательстве об интеллектуальной собственности, в связи с чем часто путают авторские права, патенты и торговые марки. Широко распространено заблуждение о том, что в США изобретатель, который первым подал заявку, имеет приоритет над тем, кто подал заявку позже. Между тем, патентная система США близка к системе «кто первый изобрел», в отличие от большинства систем других стран, которые используют систему «кто первый заявил» для определения приоритета.